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Prova CESPE - 2012 - Câmara dos Deputados - Todos os Cargos - Conhecimentos Básicos - exceto para Técnico em Material e Patrimônio


ID
1412437
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Redação Oficial
Assuntos

Considerando que, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, os documentos oficiais devem caracterizar-se pela impessoalidade, pelo uso do padrão culto de linguagem, pela clareza, pela concisão, pela formalidade e pela uniformidade, cada um dos itens a seguir apresenta um fragmento de texto que deve ser julgado certo se atender ao citado requisito, ou errado, em caso negativo.

Senhor Deputado,
O relator da comissão, de cujo parecer depende o andamento do processo, deverá manifestar-se em até dois dias, razão por que solicitamos a Vossa Excelência que aguarde seu pronunciamento para encaminhamento da votação.
Atenciosamente,
Maria da Silva
deputada federal

Alternativas
Comentários
  • O pronome deve aparecer antecedido de preposição sempre que a regência dos termos posteriores exigir.

    Aquela é a família de cuja casa todos gostam. 

    Analisando a regência do verbo gostar, constata-se que ele se classifica como transitivo indireto, requerendo, pois, o uso da preposição. 

    Esta é a professora em cuja experiência todos acreditam. 

    Acreditamos em alguma coisa, logo, todos acreditam na experiência da professora. 

    Eis a amiga com cujas atitudes não concordamos. 

    Ao concordarmos, concordamos com algo, ou seja, não concordamos com as atitudes da amiga.

  • Deputado enviado oficio para outro deputado, sem hierarquia...logo ATENCIOSAMENTE.

    Se fosse o deputado mandando para o presidente do congresso - RESPEITOSAMENTE.

     

     

    gabarito CERTO

  • Pensei que o "por que" fosse junto por ser uma justificativa... marquei errado por isso.... :(

  • Achei meio ambígua a expressão "seu pronunciamento". Para mim ela poderia se referir tanto ao pronunciamento do relator, quanto ao pronunciamento do deputado a que se destina a mensagem.

  • Alguém sabe explicar o motivo do “por que” estar separado?

  • Usamos POR QUE (separado e sem acento circunflexo) nos seguintes casos: a) Nas frases interrogativas (quando escrevemos no início das frases) e quando equivale à "razão", "motivo" e "causa".

  • "Deputada Federal" não deveria estar em maiúsculo?

  • Certo

    O termo "cujo" estabelece uma ideia de posse entre dois substantivos, em que ele se refere a um termo anterior e concorda com o termo posterior. O texto respeita a norma culta da língua. 

  • Por que = razão, motivo; Por quê? = pergunta no fim de frase; porque = conjunção explicativa / causal; Porquê = substantivo (o porquê). Fiquem atentos às mudanças no MRPR, Vossa Excelência não é mais usado, agora tudo é ofício (não mais memorando, aviso, etc). Questão DESATUALIZADA.
  • Quem depende, depende DE.

    A preposição está correta. Não achei ambiguidade na construção.

    O relator da comissão, de cujo parecer depende o andamento do processo, deverá manifestar-se em até dois dias, razão por que solicitamos a Vossa Excelência que aguarde seu pronunciamento para encaminhamento da votação.

    de uma maneira enxuta:

    O relator da comissão deverá manifestar-se em até dois dias.

    Sujeito: O relator da comissão;

    por que = pela qual

  • 2021:

    Identificação do signatário

    Excluídas as comunicações assinadas pelo Presidente da República, todas as demais comunicações oficiais devem informar o signatário segundo o padrão:

    a) nome: nome da autoridade que as expede, grafado em letras maiúsculas, sem negrito. Não se usa linha acima do nome do signatário;

    b) cargo: cargo da autoridade que expede o documento, redigido apenas com as iniciais maiúsculas. As preposições que liguem as palavras do cargo devem ser grafadas em minúsculas; e

    c) alinhamento: a identificação do signatário deve ser centralizada na página.

  • o pronome seu retorna o relator ou o deputado?


ID
1412440
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Redação Oficial
Assuntos

Considerando que, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, os documentos oficiais devem caracterizar-se pela impessoalidade, pelo uso do padrão culto de linguagem, pela clareza, pela concisão, pela formalidade e pela uniformidade, cada um dos itens a seguir apresenta um fragmento de texto que deve ser julgado certo se atender ao citado requisito, ou errado, em caso negativo.

Caro Senhor Deputado,
Visando auxiliar a execução da proposta apresentada em seção por V. Ex.ª encaminhamos anexo os relatórios das despesas verificadas no último triênio.

Alternativas
Comentários
  •  O correto seria: encaminhamos em anexo os relatórios.

  • Caro Senhor Deputado? Chutou a impessoalidade para a lua!

  • acho que além desses, também não poderia abreviar o V. Ex.ª, nem terminar sem uma forma de tratamento como atenciosamente ou respeitosamente e nem deixar de se apresentar no final..

  • Creio que tá faltando uma virgula depois de V. Ex.ª

  • 'CARO' pois ele cobrou um valor elevado de propina. 

  • erro esta na concordância da palavra anexo que deve concordar com o substantivo a que se refere. (os relatórios)

    o correto seria: ...encaminhamos anexos os relatórios...

    Quando precedido de preposição em, fica invariável.

    encaminhamos em anexo os relatórios...

  • 1) Caro Senhor - correto: Senhor

    2) seção - sessão

    3) V Exª encaminhamos - V Exª, encaminhamos  


  • Caro Senhor Deputado,  -> Já está errado aqui.

    ERRADA!

  • Errado

    O correto é:

    Senhor Deputado,

    Visando auxiliar a execução da proposta apresentada em sessão por V. Ex.ª, encaminhamos anexos os relatórios das despesas verificadas no último triênio.

  • Errado

    O correto é

    Filho da P.... Senhor Deputado.

  • Senhor Deputado,

    Visando auxiliar a execução da proposta apresentada em sessão por V. Ex.ª, encaminhamos anexos os relatórios das despesas verificadas no último triênio.

  • Para complementar

    ➡ Em Anexo ➡ Invariável (locução adverbial de modo)

    Os vídeos estão em anexo

    As cartas estão em anexo

    ➡ Anexo ➡ Variável

    Os vídeos estão anexos

    As cartas estão anexas


ID
1412443
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Redação Oficial
Assuntos

Com relação ao formato e à função da linguagem das comunicações oficiais, julgue o  item que se segue.

O aviso presta-se ao tratamento de assuntos oficiais entre os órgãos da administração pública, o ofício, por sua vez, entre esses órgãos ou entre os órgãos da administração e particulares, enquanto o memorando visa à comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão.

Alternativas
Comentários
  • Aviso: tratamento de assuntos oficiais pelos órgão da Administração Pública entre si.


  • Qual o problema de fazer menção aos ministros?!! Triste...

  •  Aviso e Ofício são modalidades de comunicação oficial praticamente idênticas
    A única diferença entre eles é que o aviso é expedido exclusivamente por Ministros de Estado, para autoridades de mesma hierarquia, ao passo que o ofício é expedido para e pelas demais autoridades.  Ambos têm como finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da Administração Pública entre si e, no caso do ofício, também com particulares.

  • A QUESTÃO TRATA DA TRAMITAÇÃO DESSES DOCUMENTOS, E NÃO ESPECIFICAMENTE DE SEUS DESTINATÁRIOS...



    GABARITO CERTO
  • Questão ótima para deixar em branco dia 15. 

  • cada ministério é um orgão pessoal, isso mata a questão.

  • MAIS UMA MAL REDIGIDA.


ID
1412446
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Redação Oficial
Assuntos

Com relação ao formato e à função da linguagem das comunicações oficiais, julgue o  item que se segue.

Como em qualquer outro expediente oficial, o texto de uma mensagem por correio eletrônico deve seguir a estruturação padrão de um texto oficial, que deve conter cabeçalho, invocação do destinatário, introdução, desenvolvimento, conclusão, fecho e identificação do signatário.

Alternativas
Comentários
  • Uma das vantagens da utilização do correio eletrônico é a sua flexibilidade. 

  • Gabarito: Errado!

    Resposta de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República:

    Correio Eletrônico

    8.1 Definição e finalidade

    O correio eletrônico (“e-mail”), por seu baixo custo e celeridade, transformou-se na principal forma de comunicação para transmissão de documentos.

    8.2. Forma e Estrutura remetente, na forma estabelecida em lei.

    Um dos atrativos de comunicação por correio eletrônico é sua flexibilidade. Assim, não interessa definir forma rígida para sua estrutura. Entretanto, deve-se evitar o uso de linguagem incompatível com uma comunicação oficial.

    O campo assunto do formulário de correio eletrônico mensagem deve ser preenchido de modo a facilitar a organização documental tanto do destinatário quanto do remetente.

    Para os arquivos anexados à mensagem deve ser utilizado, preferencialmente, o formato Rich Text. A mensagem que encaminha algum arquivo deve trazer informações mínimas sobre seu conteúdo.

    Sempre que disponível, deve-se utilizar recurso de confirmação de leitura. Caso não seja disponível, deve constar da mensagem pedido de confirmação de recebimento.

    8.3 Valor documental

    Nos termos da legislação em vigor, para que a mensagem de correio eletrônico tenha valor documental, i. é, para que possa ser aceita como documento original, é necessário existir certificação digital que ateste a identidade do remetente, na forma estabelecida em lei.

  • Forma e Estrutura

      Um dos atrativos de comunicação por correio eletrônico é sua flexibilidade. Assim, não interessa definir forma rígida para sua estrutura. Entretanto, deve-se evitar o uso de linguagem incompatível com uma comunicação oficial 

     O campo assunto do formulário de correio eletrônico mensagem deve ser preenchido de modo a facilitar a organização documental tanto do destinatário quanto do remetente.

      Para os arquivos anexados à mensagem deve ser utilizado, preferencialmente, o formato Rich Text. 

    A mensagem que encaminha algum arquivo deve trazer informações mínimas sobre seu conteúdo.

      Sempre que disponível, deve-se utilizar recurso de confirmação de leitura. Caso não seja disponível, deve constar da mensagem pedido de confirmação de recebimento.


  • Errado

    O correio eletrônico (e-mail) transformou-se na principal ferramenta de comunicação para o envio e o recebimento de arquivos devido ao baixo custo e à agilidade. Sua principal característica é a flexibilidade, ou seja, não apresenta uma estrutura rígida. Apesar disso, deve seguir as orientações da linguagem. Para ter valor documental, é preciso ter certificado digital que ateste a identidade do remetente.


ID
1412449
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Redação Oficial
Assuntos

Com relação ao formato e à função da linguagem das comunicações oficiais, julgue o  item que se segue.

Para se comunicar oficialmente com os representantes do Poder Legislativo, o expediente mais adequado a ser usado pelo chefe do Poder Executivo é a mensagem.

Alternativas
Comentários
  • Correto. 

    Mensagem

    5.1. Definição e Finalidade

      É o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da Administração Pública; expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa; submeter ao Congresso Nacional matérias que dependem de deliberação de suas Casas; apresentar veto; enfim, fazer e agradecer comunicações de tudo quanto seja de interesse dos poderes públicos e da Nação.

      Minuta de mensagem pode ser encaminhada pelos Ministérios à Presidência da República, a cujas assessorias caberá a redação final.


  • REPRESENTANTE FICOU MUITO AMPLO, SE FOR LEVADO EM CONTA QUE É PARA OS CHEFES DO PODER LEGISLATIVO.

  • Realmente achei que ficou muito amplo...errei a questão por considerar somente o chefe do legislativo...entraria com recurso nessa questão!

  • MENSAGEM: EMISSOR - CHEFE DO P EXEC

    RECEPTOR - CHEFE DO P LEG


    "Representantes do P. Legislativo"???? Até um servidor pode ser representante.

  • Questão lixo, "representantes" então o PR se comunica com um deputado federal comum por menagem. Até parece.

  • CERTO

    Mensagem: Entre chefes dos poderes  Executivo/Legislativo/Judiciário

    - A mensagem não traz a identificação de seu signatário.

  • Exato cabe recurso, pode ser qql coisa, deputados, etc

  • e ainda para confundir mais, são dos chefes no legislativo: presidente da Câmara de Deputados e presidente do SENADO.


ID
1412452
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Redação Oficial
Assuntos

Com relação ao formato e à função da linguagem das comunicações oficiais, julgue o  item que se segue.

A escolha dos pronomes de tratamento adequados a determinado expediente é estabelecida pela relação de proximidade existente entre o remetente e o destinatário. Nesse sentido, fica a cargo de quem expede a correspondência a análise da necessidade de tratamento formal ou informal.

Alternativas
Comentários
  • Gabarito Errado. 

    Formalidade e Padronização

      As comunicações oficiais devem ser sempre formais, isto é, obedecem a certas regras de forma: além das já mencionadas exigências de impessoalidade e uso do padrão culto de linguagem, é imperativo, ainda, certa formalidade de tratamento. Não se trata somente da eterna dúvida quanto ao correto emprego deste ou daquele pronome de tratamento para uma autoridade de certo nível (v. a esse respeito 2.1.3. Emprego dos Pronomes de Tratamento); mais do que isso, a formalidade diz respeito à polidez, à civilidade no próprio enfoque dado ao assunto do qual cuida a comunicação.

      A formalidade de tratamento vincula-se, também, à necessária uniformidade das comunicações. Ora, se a administração federal é una, é natural que as comunicações que expede sigam um mesmo padrão. O estabelecimento desse padrão, uma das metas deste Manual, exige que se atente para todas as características da redação oficial e que se cuide, ainda, da apresentação dos textos.

      A clareza datilográfica, o uso de papéis uniformes para o texto definitivo e a correta diagramação do texto são indispensáveis para a padronização. Consulte o Capítulo II, As Comunicações Oficiais, a respeito de normas específicas para cada tipo de expediente.

  •  O emprego dos pronomes de tratamento obedece a secular tradição

  • ERRADO!!

     

    Estaria correto assim:

     

    A escolha do FECHO adequado a determinado expediente é estabelecida pela relação de proximidade existente entre o remetente e o destinatário.

     

    a) para autoridades superiores, inclusive o Presidente da República:

    Respeitosamente,

    b) para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior:

    Atenciosamente,

     

    -

  • TRATAMENTO SEMPRE FORMAL: ATENCIOSAMENTE / RESPEITOSAMENTE.

  • Item Errado. Só um detalhe que pode ajudar em outras questões:

    Pronome de tratamento -> são utilizados como forma de respeito e tradição;

    Fecho -> são utilizados por questões de hierarquia.


ID
1412455
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Noções de Informática
Assuntos

Julgue o  item  a seguir, acerca de conceitos e características do sistema operacional Windows 7.

O Controle de Conta de Usuário do Windows 7 disponibiliza quatro níveis de controle ao usuário que acessa o sistema por meio de uma conta de usuário padrão.

Alternativas
Comentários
  • ERRADO

    O Windows 7 possui dois grandes grupos de usuário: um grupo de usuários padrão, com acesso restrito aos arquivos e funcionalidades e um outro grupo, composto pelos administradores, que tem acesso privilegiado. O erro da questão está ao afirmar que existem quatro níveis em uma conta de usuário padrão. Esses níveis existem apenas no tipo "administrador".

  • ERRADO

    Na realidade são três os tipos de usuário no Windows 7: Administrador, Padrão e Convidado. 

    Administrador: Resumidamente, pode fazer tudo.

    Padrão: as contas do tipo Padrão são geralmente criadas para se utilizar no dia a dia. Esta conta permite usar a maioria dos recursos do computador. Com uma conta deste tipo é possível usar a maioria dos programas instalados no computador e alterar as configurações que afetam a sua conta de usuário. Não é possível instalar / desinstalar software ou hardware, não é possível excluir arquivos necessários ao funcionamento do computador.

    Convidado: as contas do tipo Convidado não oferecem acesso a nenhum controle. São utilizados por pessoas que precisam usar temporariamente um computador. Ou seja, seu acesso será limitado pelo Administrador. Tudo o q o convidado quiser fazer deverá ter permissão do Administrador.

  • Agora sim vi uma questão de nível. Acertei e gostei da questão, gosto muito de responder questão Cespe.

  • Prezados , 

    Para controlar a conta de usuário no Windows 7 o usuário precisa ter permissão de administrador , e não de usuário padrão.
    Não obstante , os níveis são 3 , contas padrão ,  contras Administrador e contas Convidado.

    http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/what-is...=windows-7

    http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/what-is...=windows-7

    Portanto , questão errada.

  • Uma conta de usuário é uma coleção de informações que indicam ao Windows quais arquivos e pastas você pode acessar, que alterações pode fazer no seu computador e suas preferências pessoais, como a tela de fundo da área de trabalho ou o protetor de tela. As contas de usuário permitem que você compartilhe um computador com várias pessoas, enquanto mantém seus próprios arquivos e configurações. Cada pessoa acessa a própria conta com um nome de usuário e uma senha.

    Há três tipos de contas. Cada tipo oferece aos usuários um nível diferente de controle do computador:

    • As contas padrão são para o dia a dia.

    • As contas Administrador oferecem mais controle sobre um computador e só devem ser usadas quando necessário.

    • As contas Convidado destinam-se principalmente às pessoas que precisam usar temporariamente um computador.

  • Essa função é do administrador.

  • Errado


    Controle de Conta de Usuário (UAC) é um recurso do Windows que pode ajudar você a manter o controle do computador, informando-lhe quando um programa faz uma alteração que exige permissão em nível de administrador. O UAC funciona ajustando o nível de permissão de sua conta de usuário. Se você estiver executando tarefas que podem ser feitas por um usuário padrão, como ler email, ouvir música ou criar documentos, terá as permissões de um usuário padrão - mesmo se estiver conectado como administrador.


    Quando forem feitas alterações no computador que exijam permissão em nível de administrador, o UAC o notificará. Se você for um administrador, poderá clicar em Sim para continuar. Se você não for um administrador, alguém com uma conta administrador no computador terá de inserir a senha para continuar. Se você receber permissão, terá temporariamente os direitos de um administrador para concluir a tarefa e então suas permissões voltarão a ser as de um usuário padrão. Como resultado, mesmo que você esteja usando uma conta de administrador, alterações não poderão ser feitas em seu computador sem o seu conhecimento, o que pode ajudar a impedir que software mal-intencionado (malware) e spyware sejam instalados ou façam alterações em seu computador.


    Para abrir Configurações de Controle de Conta de Usuário, clique no botão Iniciar e em Painel de Controle. Na caixa de pesquisa, digite uac e clique em Alterar configurações de Controle de Conta de Usuário.


    http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/what-is-user-account-control#1TC=windows-7



    O padrão (nível 2) não pede mais aprovação do usuário para quando ele tenta fazer alterações de configurações, apenas quando um programa externo tenta modificar algo. O nível 1, e mais alto do UAC, que provavelmente poucos utilizarão, pede notificação SEMPRE que configurações forem mudadas ou um programa tentar fazer alterações.

    O nível 3 avisa: “use apenas se você usar programas familiares e visitar somente sites familiares”. Agora resta entender o que a Microsoft quer dizer com “sites familiares” e “programas familiares”. De quebra, o computador nesta configuração não escurece a tela na hora das notificações.

    O nível 4 é pouco recomendado, apenas em casos que o usuário REALMENTE saiba o que está fazendo. É o equivalente ao desativado.

    (Função do administrador estabelecer o nível de controle).

  • Existem apenas 3 tipos de contas de usuários no W7 as quais são:
    - Administrador: Possui livre acesso ao sistema, suas funções e programas os quais podem ser instalados e desinstalados.
    - Padrão: Possui vasta gama de funções, todavia fica limitado a certas funções como não ser capaz de desinstalar componentes essenciais para o funcionamento do SO por exemplo.
    - Convidado: Não há liberdade para nenhuma função mais específica que não seja o uso básico das funções de funcionamento.
    Logo..
    ERRADO.
     

  • errada.

    A informação relevante para mim foi o número de níveis de controle, 4.
    No caso, o Windows 7 possui apenas 3.

  • Lembrando que no Windows 10 n existe mais usuários "Convidado"

    Permanecem "Padrão" e "Administrador"

  • 3 níves: padrão, administrador e convidado. 

  • ERRADO

    São três tipos de contas: Administrador, Padrão e Convidado. O Controle de Contas de Usuário (UAC) possui hierarquia simples, situação em que o Administrador possui controle sobre as contas padrão e convidado.

  • Foi só eu que entendi que a questão está se referindo ao UAC - User Acess Control (controle de conta de usuário), e realmente ele possui quatro níveis, porém esses quatro níveis só são disponibilizados para o administrador, e não para o usuário padrão.

     

    https://technet.microsoft.com/pt-br/library/cc730655%28v=ws.11%29.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396

     

    Vejam os comentários da questão Q243748 (trata-se desta mesma questão, duplicada, com outros comentários, só que informando qual o erro da questão).

  • Por meio do usuário administrador. 

  • Errado

    Para controlar a conta de usuário no Windows 7 o usuário precisa ter permissão de administrador , e não de usuário padrão.

    Não obstante , os níveis são 3 , contas padrão , contras Administrador e contas Convidado.

    =windows-7

    =windows-7

  • O Controle de Conta de Usuário do Windows 7 disponibiliza quatro níveis de controle ao usuário que acessa o sistema por meio de uma conta de ADMINISTRADOR.

    ESSE SERIA O CERTO.

  • ERRADO

  • Existem 3 TIPOS de contas: Administrador, padrão e convidado. (dá uma olhada no seu painel de controle :-)

    E em relação aos NÍVEIS, são 4. (vc encontra acessando: Painel de Controle -> Contas de Usuário -> Alterar configurações de Controle de Conta de Usuário)

    Porém esses níveis só podem ser acessados pelo administrador.

  • LEMBREI DO PC DA ESCOLA KKKKKKKK

    USUARIOS: PROFESSOR, ALUNO E ADMINISTRADOR

  • Para controlar a conta de usuário no Windows 7 o usuário precisa ter permissão de administrador , e não de usuário padrão.

    Não obstante , os níveis são 3 , contas padrão , contras Administrador e contas Convidado.

    =windows-7

    =windows-7

  • Facilitando a sua vida

    São três: Administrador, padrão e convidado

    Administrador: pode mexer em tudo em que se refere a sistema

    Padrão: Pode quase tudo, só não as funções específicas do administrador

    Convidado: É simplesmente para usuário temporários, ou seja, e limitado para o que você vai querer que tal pessoa veja ou use no seu computador.

  • O Controle de Conta de Usuário do Windows 7 disponibiliza quatro níveis de controle ao usuário que acessa o sistema por meio de uma conta de ADMINISTRADOR.

    ESSE SERIA O CERTO.

    - Delta Brandão

  • COMENTÁRIO DO PROFESSOR

    "Para controlar a conta de usuário no Windows 7 o usuário precisa ter permissão de administrador , e não de usuário padrão.

    Não obstante , os níveis são 3 , contas padrãocontras Administrador e contas Convidado."


ID
1412458
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Noções de Informática
Assuntos

Julgue o  item  a seguir, acerca de conceitos e características do sistema operacional Windows 7.

Em geral, há, no sistema operacional Windows, uma pasta de sistema denominada Arquivos de Programas, na qual estão contidos os arquivos necessários para o funcionamento de alguns programas instalados pelo usuário. Apagar ou mover esses arquivos pode prejudicar o funcionamento desses programas instalados.

Alternativas
Comentários
  • Correto.  Não é recomendado

  • Assertiva CORRETA.
     
    Em várias versões do Windows (se não todas), dentro do disco local, há uma pasta chamada "Arquivos de Programas". Esta pasta guarda os arquivos referentes aos programas instalados no computador. Quando você instala um novo programa seus arquivos são copiados para dentro dessa pasta e quando você inicia um programa ele irá carregar os arquivos salvos nessa pasta. 

  • a função de MOVER também prejudica??? acho que não... alguém poderia esclarecer essa dúvida por favor

  • A função mover prejudica, pois o programa ao tentar ler aquele arquivo não vai encontrar.

  • Apagar evidentemente compromete o funcionamento do programa 

    mas mover não altera necessariamente a funcionalidade do arquivo.

  • Correto


    A pasta "Arquivos de Programas" é uma das pastas principais do sistemas operacionais da família Windows. Por padrão, todos os demais programas instalados armazenam seus arquivos nessa pasta, portanto, se houver mudança na localização ou apagamento dos arquivos, os programas do computador podem ser (e provavelmente serão) afetados.


    Por Cleciana Alves de Oliveira Rangel.

  • em geral? quais as exceções?

  • MOVER????????

  • O 'X' da questão é o trecho:  pode prejudicar ... Logo não está falando que sempre prejudica.

  • Em 2012, a CESPE tava bem ligada nas pastas do Windows hein!

    No momento da instalação do Windows 7, uma pasta denominada windows é criada automaticamente. Nessa pasta serão armazenados, por exemplo, os arquivos do sistema e os outros programas produzidos pela Microsoft, como o MS Office.

    E.

    Uma pasta possui o sistema e outra os programas.

  • CERTO

  • Errada

    mover não altera necessariamente a funcionalidade do arquivo.

    Não concordo .

  • MOVER ? Tá de sacanagem.

  • Errei por conta do mover kkkk

  • Lembrei dos pdfs do ponto dos concursos , quando se instala um programa , automaticamente são criadas pastas onde contem arquivos de programas para o correto funcionamento dos mesmos , qualquer alteração neles pode comprometer o correto funcionamento deles.


ID
1412461
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Noções de Informática
Assuntos

A respeito de aplicativos do Microsoft Office 2010 e do BrOffice, julgue o  item  seguinte.

Com o objetivo de criar trilhas sonoras em eslaides, o PowerPoint permite a inclusão de áudio em apresentações e, a partir da versão 2010, podem ser utilizados arquivos de áudio no formato MP3. Porém, essas trilhas sonoras, quando aplicadas, deverão abranger toda a apresentação, não sendo permitido restringir a aplicação a apenas uma parte dela.

Alternativas
Comentários
  • Errado. Pelos testes que fiz o arquivo de áudio fica limitado ao slide em que ele é inserido.

  • Acredito que o erro é na restrição, quando na verdade pode ser somente em uma como em todas.

  • Pode ser para um Slide ou para alguns ou para todos. Tudo vai depender da nossa vontade!!!

  • Errado. Identifiquei dois motivos. O PowerPoint aceita o formato MP3 desde as versões 2002 (XP). E ele permite que a música seja reproduzida no slide atual, em uma série de slides ou em toda a apresentação, bastando Personalizar a animação (objeto som).

  • Errado.



    No powerpoint 2007, pode-se inserir arquivos de audio no formato MP3 como alega a questão.


    Também é possivel inserir audios diferentes, em slides diferentes, o que é contraria tal assertiva.



  • Danilo Silva vê se da proxima nao plageia o comentario do  Fernando Nishimura de Aragao, ou apena relate sua fonte. 

  • O power point aceita vários formatos de sons, todavia, a questão quer o formato no qual você inseri no slide e o toca a apresentação toda.
    Esse formato é o wma (windows media audio), conforme explicação do professor Henrique Santos do EVP.

  • * O PowerPoint aceita o formato MP3 desde as versões 2002 (XP) e permite que a música seja reproduzida no slide atual, em uma série de slides ou em toda a apresentação, bastando Personalizar a animação (objeto som).

    Fernando Nishimura

  • ERRADO

  • Minha contribuição.

    PowerPoint (Resumo)

    -PPTX ~> É a extensão padrão, default, dos arquivos;

    -PPSX ~> Extensão só para apresentação - mnemônico PPSX (SHOW);

    -Modos de exibição de apresentação ~> Normal, Classificação de Slides, Anotações, Modo de Exibição de Leitura, Estrutura de Tópicos;

    -Guias ~> Mnemônico: PAREIDATA 

    Página Inicial, Arquivo, Revisão, Exibição, Inserir, Design, Animação, Transição, Apresentação de Slides;

    - Slide Mestre ~> O slide mestre controla a aparência da apresentação inteira, inclusive cores, fontes, segundo plano, efeitos e praticamente todo o resto, é possível ter mais de um slide mestre em uma apresentação;

    -Grupo: Modos de Exibição Mestres - Slide Mestre - Folheto Mestre - Anotações Mestras;

    -Animação ~> Efeitos visuais usados dentro de um mesmo slide;

    -Efeitos de Transição ~> Efeitos visuais usados na transição de um slide para outro;

    -Pincel de Animação ~> Serve para aplicar o efeito a outros objetos na apresentação;

    -F5 ~> Inicia a apresentação do primeiro slide;

    -SHIFT+F5 ~> Inicia a apresentação a partir do slide atual;

    -Tela branca: Vírgula (,);

    -Tela preta: Ponto (.);

    Fonte: Estratégia

    Abraço!!!


ID
1412464
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Noções de Informática
Assuntos

A respeito de aplicativos do Microsoft Office 2010 e do BrOffice, julgue o  item  seguinte.

Na planilha eletrônica Calc, do BrOffice, é possível, por meio da tecnologia Tabela Dinâmica, ou Assistente de Dados, importar dados que estejam em bancos de dados.

Alternativas
Comentários
  • Correto. 


    Guia Inserir

    Tabela Dinâmica

    Este recurso, conseguido na guia Inserir, dentro do grupo Tabelas, serve para inserir uma tabela dinâmica na planilha (jura, é mesmo?).

    Uma tabela dinâmica é uma forma de apresentar, resumidamente, dados que em uma planilha normal seriam considerados complicados ou difíceis de analisar. As tabelas dinâmicas oferecem uma maneira muito rápida de saber de informações precisas acerca do conteúdo apresentado na planilha.


    Fonte: João Antônio EVP

  • O uso de uma Tabela Dinâmica recomendada é uma maneira fácil de começar pelo caminho certo. Porém, você ainda pode criar uma Tabela Dinâmica vazia para adicionar seus próprios campos e layout. Basta clicar em Tabela Dinâmica na guia Inserir , em vez de clicar em Tabelas Dinâmicas Recomendadas .

    Você também pode criar uma Tabela Dinâmica a partir de dados externos, como uma fonte de dados OLAP (Processamento Analítico Online) ou baseá-la no Modelo de Dados para poder analisar os dados em várias tabelas.

    (Fonte: Suporte Office)

  • O Assistente de dados (também conhecido por Tabela dinâmica) permite que você combine, compare e analise grandes quantidades de dados. Com ele, é possível ver resumos diferentes dos dados de origem e exibir os detalhes para certas áreas de interesse e ainda criar relatórios.

    Fonte: Ajuda do BrOffice

  • GABARITO: CERTO

     

    É verdade. As tabelas dinâmicas são úteis para facilitar a comparação, elaboração de relatórios e acesso aos dados de planilhas (especialmente grandes planilhas). Além disso, ficará mais fácil a reordenação de linhas e colunas presentes nestas tabelas.
    A Tabela dinâmica (anteriormente denominada Assistente de dados) permite combinar, comparar e analisar grandes quantidades de dados. Pode ver diferentes resumos dos dados de origem, ver detalhes de áreas de interesse, e criar relatórios.
    Uma tabela que foi criada como uma Tabela dinâmica é uma tabela interativa. Os dados podem ser arranjados, dispostos ou resumidos segundo diversos critérios.
    Criar tabelas dinâmicas no Calc é tão simples quanto no Excel. Basta selecionar a tabela de onde você quer retirar os dados fonte e escolher a opção do menu Dados -> Assistente de dados -> Iniciar. Em seguida, escolha a opção "Seleção Atual" e configure o layout da tabela dinâmica.
    Além dos campos em sua própria planilha, é possível selecionar fontes externas, na criação da tabela dinâmica. Ao executar o assistente de dados é permitido escolher a fonte de dados para a criação da tabela dinâmica.

     

    Prof. Lênin e Júnior - Estratégia Concursos

     

    * Calc - Versão: 5.1.5.2 para criar tabela dinâmica é no menu Dados -> Tabela dinâmica

  • Pivot Table!

  • Uma tabela dinâmica é uma forma de apresentar, resumidamente, dados que em uma planilha normal seriam considerados complicados ou difíceis de analisar. As tabelas dinâmicas oferecem uma maneira muito rápida de saber de informações precisas acerca do conteúdo apresentado na planilha.


ID
1412467
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Noções de Informática
Assuntos

A respeito de aplicativos do Microsoft Office 2010 e do BrOffice, julgue o  item  seguinte.

O usuário que deseja copiar um gráfico gerado no Excel para um documento em edição no Word poderá usar a área de transferência em conjunto com o recurso Colar Especial. Caso o usuário selecione a opção Imagem desse recurso, o gráfico será copiado para o texto sem possibilidade de edição.

Alternativas
Comentários
  • É a questão que "mata" o candidato que ler rápido e não se atenta até o último ponto. Com o Cespe é bom ficar ligado. 

    A questão estava indo bem até invalidar esta parte: "caso o usuário selecione a opção Imagem desse recurso, o gráfico será copiado para o texto sem possibilidade de edição".

  • Acredito que o erro seja a abrangência do termo edição.
     
    "área de transferência em conjunto com o recurso Colar Especial" OK
    "selecione a opção Imagem desse recurso" OK
    "o gráfico será copiado para" OK 
    "sem possibilidade de edição" DEPENDE... 

    Não poderão ser editados os valores iniciais, porém a imagem poderá ser editada.

  • Se usar a opção "colar " normal, a edição sera limitada, se usar a opção "colar especial" a edição da tabela no documento do world é completa, como se no Excel estivesse.

  • ERRADA.

    Está tudo certo, mas a sacanagem da banca é porque se colar como imagem realmente não será possível mexer nos valores, mas na questão diz que não será possível edita-la, o que é mentira, pois podemos ainda mexer em diversas coisas como estilo cor, tamanho, formatação, etc.

  • Como imagem dá para editar, mas como gráfico do excel não é possível. Por mais conhecimento que o candidato tenha, a questão o induz a um raciocínio específico.

  • É a questão clássica - hors concours - do CESPE. Ele coloca a assertiva certinha, linda, coesa, pronta para chamar o candidato para o abate. Aquele um pouco desatento cai na armadilha.

  • Nunca concordarei com essa questão, rs. O Gráfico realmente não pode ser alterado, somente a Imagem. Acredito que os candidatos não devem ter entrado com recurso, ou a Banca, de "birra", não quis alterar o gabarito.

     

    Isso é português puro, veja: "o gráfico será copiado para o texto sem possibilidade de edição". Quem não pode ser editado? O Gráfico!

     

    Arbitrariedades podem desclassificar um candidato bem preparado.

  • ERRADO

    Ele não poderá alterar os "dados" da planilha da imagem, mas a imagem em si poderá, por meio de recorte, contraste, brilho, etc...

  • CESPE sendo CESPE. Vamos lá!!!

     

    Quando há uma copia de um gráfico do Excel para o Word, o Colar Especial oferece 5 opções:

     

    Usar Tema de Destino e Inserir Pasta de Trabalho: Cola o gráfico como um Objeto Gráfico, mantendo a formatação do Word. Desta forma, os valores do gráfico podem ser editados.


    Manter Formatação Original e Inserir Pasta de Trabalho: Análogo ao primeiro, mas traz a formatação do Excel.


    Usar Tema de Destino e Vincular Dados: Cola o gráfico como um Objeto Gráfico, vinculando os valores do gráfico ao arquivo do Excel de onde veio o gráfico. Quando o gráfico é modificado e salvo no Excel, automaticamente os valores mudam no Word. Recurso bastante interessante.


    Manter Formatação Original e Vincular Dados: Idem ao acima, mas mantendo a formatação original oriunda do Excel.

     

    Colar Como Imagem: Cola o gráfico como uma imagem. A imagem poderá ser manipulada como qualquer outra dentro do Word, mas para fins de manipulação, ela não é mais um objeto gráfico, apenas uma imagem. 

     

    E questão quer saber o conhecimento deste último tipo de formatação. QUESTÃO ERRADA

     

     

  • EITA SAFADEZA DAAAA....

  • É possível a comunicação entre programas da suíte Office, portanto o usuário pode inserir um gráfico do Excel diretamente no Word basta usar a área de transferência (CTRL + C). No Word há 5 opções para colar um item presente na área de transferência, no caso da questão o gráfico pode ser editado como se estivesse no Excel em 4 delas, somente em uma “colar como imagem” o gráfico será visualizado como uma figura qualquer sem possibilidade de formatação dos dados, contudo o Word ainda permite a edição, mas somente, em propriedades da imagem.

  • ERRADO

  • Se usar a opção "colar " normal, a edição sera limitada, se usar a opção "colar especial" a edição da tabela no documento do world é completa, como se no Excel estivesse.


ID
1412470
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Noções de Informática
Assuntos

A respeito da Internet, julgue o  item  que se segue , relativo a ferramenta  de acesso e serviços disponibilizados nessa rede.

Em cloud computing, cabe ao usuário do serviço se responsabilizar pelas tarefas de armazenamento, atualização e backup da aplicação disponibilizada na nuvem.

Alternativas
Comentários
  • O erro está nesta restrição: cabe ao usuário. 

    Segundo o professor Alexandre Lênin: "A IBM conceitua computação na nuvem como uma forma de provisionamento sob demanda de recursos computacionais, tais como hardware, software e armazenamento. Baseado nesta concepção, podemos afirmar que a computação nas nuvens é um ambiente virtual alocado em “algum lugar” da Internet e, situado fisicamente em algum lugar do globo, em que o usuário, ao demandar determinado recurso computacional, tem controle sobre o quanto e quando irá precisar da demanda de hardware da máquina e irá pagar somente por aquilo que foi solicitado. Podemos dizer, ainda, que computação nas nuvens é a junção de hardware dedicado (servidores) dentro de complexos, chamados de data centers, que virtualizam outros servidores a fim de proporcionar o ambiente virtual que será alocado aos clientes. "

  • cloud computing (computação nas nuvens)
    Ao fornecedor da aplicação cabe todas as tarefas de desenvolvimento, armazenamento, manutenção, atualização, backup, escalonamento, etc. O usuário não precisa se preocupar com nenhum desses aspectos, apenas em acessar e utilizar.

  • wellington, onde acho essas informaçoes?? Grato

  • Prezados,

    Justamente o contrário, a grande vantagem do uso de cloud é que o usuário não precisa se preocupar onde os dados são armazenados, como são feitos os backups, tudo isso é gerenciado pelo provedor.

    Portanto a questão está errada.

  • Quem errou não leu com calma. kkk. O usuário tem que armazenar (a aplicação), atualizar (a aplicação) e fazer backup (da aplicação) como se ele fosse o profissional de TI da empresa. E é incomum chamar programas, serviços de "aplicação".

  • É de responsabilidade do fornecedor

  • Violenta !

  • O usuário se responsabiliza pelos DADOS por ele inseridos na nuvem. A aplicação em si é de responsabilidade da empresa.

  • ERRADO

  • ERRADO!

     

    Na computação em nuvem, armazenar, atualizar e fazer backup da aplicação disponibilizada são responsabilidades do provedor do serviço.

  • única preocupação que deve ter é se tem acesso a internet... fora isso, segue o baile

  • Gabarito: ERRADO

    O provedor do serviço faz todo o CONTROLE e GERENCIAMENTO do armazenamento.

  • ENTENDA ISSO CONCURSEIRO:

    Gabarito: ERRADO.

    No Cloud Computing, quem realiza as tarefas de armazenamento, atualização e

    backup é o servidor (ou DATACENTER) e não o usuário.

  • CABE AO COMPUTADOR- USUÁRIO- ATUALIZAR

    CABE AO COMPUTADOR- DESTINO- ARMAZENAR E BACKUP

  • Errado

    Justamente o contrário, a grande vantagem do uso de cloud é que o usuário não precisa se preocupar onde os dados são armazenados, como são feitos os backups, tudo isso é gerenciado pelo provedor.

  • ERRADO

    Nós pagamos exatamente pra não ter esse trabalho.

  • Na computação em nuvem, armazenar, atualizar e fazer backup da aplicação disponibilizada são responsabilidades do provedor do serviço.

  • cloud computing (computação nas nuvens)

    Ao fornecedor da aplicação cabe todas as tarefas de desenvolvimento, armazenamento, manutenção, atualização, backup, escalonamento, etc. O usuário não precisa se preocupar com nenhum desses aspectos, apenas em acessar e utilizar.

  • Gab ERRADO.

    Cloud Computing cabe ao provedor do sistema realizar backup e atualizações da plataforma, o usuário a utiliza sem se preocupar com nada disso.

    #PERTENCEREMOS

    Insta: @_concurseiroprf

  • Minha contribuição.

    Computação em nuvem - características essenciais:

    Serviços mensurados => O que eu faço na nuvem é medido, é quantificado e a estatística vai permitir mensurar as necessidades do usuário.

    Elasticidade rápida => Pode aumentar ou diminuir conforme a necessidade.

    Amplo acesso a serviços da rede => A possibilidade de acesso é ampla, ou seja, de qualquer lugar, de qualquer plataforma.

    Pool de recursos => Periféricos operando paralelamente e online. Ex.: Impressora compartilhada.

    Autosserviço sob demanda => Serviço sempre disponível.

    Fonte: Estratégia

    Abraço!!!

  • onde tão meus becapes do google drive?

  • # pertenceremos. Cabe ao provedor.
  • Os serviços da nuvem independem do sistema instalado, pois normalmente são serviços que utilizam protocolos de navegação como HTTP E HTTPS, dentre outros.Assim,como também não dependem de hardware específico para funcionar, podem inclusive ser citados como multiplataforma,tanto no sentido de diferentes hardwares como no de diferentes sistemas operacionais.

  • Atribuição da EMPRESA - CONTRATADA

  • Em regra, a responsabilidade é terceirizada para a prestadora de serviço de nuvem – tanto de armazenamento quanto de atualização, backup, manutenção, escalonamento, entre outros (Errado).

    Fonte: Prof. Diego Carvalho, Estrategia Concursos

  • Cloud Computing cabe ao provedor do sistema realizar backup e atualizações da plataforma

  • Gab E

    Ao contratar e utilizar um serviço de computação em nuvem para armazenar seus dados, o usuário perde a governança sobre esses dados, por não visualizar como eles são submetidos aos processos de becape, armazenamento e controle de segurança.

    Mas atenção: o usuário não perde a propriedade de seus dados, perde apenas o controle sobre as operações técnicas, ex: backup, restore, etc.

    Logo, cabe ao provedor do serviço se responsabilizar pelas tarefas de armazenamento, atualização e backup da aplicação disponibilizada na nuvem

  • eu pago pra não me estressar com isso, se eu quisesse me preocupar com isso pegaria o IAAS

  • Imagine pagar por um serviço que, em regra, é pra facilitar a sua vida e ainda ter que se preocupar com todas essas opções.

    Acredito que isso seja competência de quem fornece o serviço e não de quem consome.

  • Ao utilizar serviços de armazenamento em nuvem, perde-se a governança (administração) desses dados. Vale ressaltar que governança é diferente de propriedade dos dados (esta, o usuário ainda a possui).

  • Cloud computing ou computação em nuvem é a entrega da computação como um serviço ao invés de um produto, onde recursos compartilhados, software e informações são fornecidas, permitindo o acesso através de qualquer computador, tablet ou celular conectado à Internet.

    Uma de suas vantagens é o melhor aproveitamento dos investimentos em hardware. Como a parte mais pesada do processamento fica na “nuvem”, o usuário pre­cisa apenas de um navegador e uma boa conexão à internet para utilizar o serviço.

  • As tarefas de armazenamento, atualização e backup serão de responsabilidade do administrador da nuvem.

  • A grande vantagem do uso de cloud é que o usuário não precisa se preocupar onde os dados são armazenados, como são feitos os backups, tudo isso é gerenciado pelo provedor.

    GAB: E

    QC

  • Os provedores ( datacenteres ) fazem isso, inclusive sem exigir licenças por parte do usuário.

  • Quando se contrata a nuvem, eles ficam responsáveis por becape, armazenamento e etç... eles governam os dados, e você pode utilizar os dados e ser o usuário.

  • Gabarito: ERRADO.

  • Item E. Cabe ao provedor de nuvem fazer esse papel.

  • Para que fazer backup de arquivos já salvo na nuvem??

    A ideia do backup é fazer cópia para uma eventual mudança no sistema, ou até mesmo pode ser feito o backup em outro disco externo e liberar o espaço no disco interno HD. Outra forma é colocar os arquivos na nuvem e ter acesso a qualquer hora de qualquer outro dispositivo.

    Computação em nuvem (cloud computing) é um termo coloquial para a disponibilidade sob demanda de recursos do sistema de computador, especialmente armazenamento de dados e capacidade de computação, sem o gerenciamento ativo direto do utilizador. O termo geralmente é usado para descrever centros de dados disponíveis para muitos utilizadores pela Internet. Nuvens em grande escala, predominantes hoje em dia, geralmente têm funções distribuídas em vários locais dos servidores centrais. Se a conexão com o utilizador for relativamente próxima, pode ser designado um servidor de borda.

  • Cabe ao provedor do serviço se responsabilizar pelas tarefas de:  

    Armazenamento

    Atualização

     Backup da aplicação disponibilizada na nuvem

  • GABARITO : ERRADO

    A grande vantagem do uso de cloud é que o usuário não precisa se preocupar onde os dados são armazenados, como são feitos os backups, tudo isso é gerenciado pelo provedor.

  • Justamente o contrário, a grande vantagem do uso de cloud é que o usuário não precisa se preocupar onde os dados são armazenados, como são feitos os backups, tudo isso é gerenciado pelo provedor.

  • O contrário. A computação em Nuvem surgiu justamente para que o usuário tenha menos responsabilidade.

  • É sem lógica você pagar por um serviço e ter que fazer tudo.


ID
1412473
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Noções de Informática
Assuntos

A respeito da Internet, julgue o  item  que se segue , relativo a ferramenta  de acesso e serviços disponibilizados nessa rede.

No Internet Explorer 8, é possível configurar várias páginas como home pages, de maneira que elas sejam abertas automaticamente quando ele for iniciado.

Alternativas
Comentários
  • Correto.  http://windows.microsoft.com/pt-br/internet-explorer/change-home-page#ie=ie-11

  • Assertiva CORRETA. 


    Complementando: Chrome e Firefox também suportam esse recurso. 
  • Ferramentas - Opções da Internet - Aba Geral - Home Page

  • Página inicial (home) e de inicialização (Chrome)

    Essas duas páginas não são as mesmas, a menos que você as defina assim.  

     

    > A página de inicialização é aquela exibida quando o usuário inicia o Chrome no computador. Podemos cadastrar várias páginas.

    > Sua página inicial é aquela que você acessa quando clica em Página inicial (ícone da casinha). O ícone só aparece se estiver habilitada alguma coisa como página inicial. Só pode cadastrar uma página como Home.

     

     

    >>>  No IE, a página inicial e de inicialização são as mesmas. Você pode cadastrar várias páginas como Home Pages. Quando abrir o navegador ou clicar no ícone de “home”, todas as páginas ali cadastradas serão abertas.

  • Várias? Mo meu só pode Uma!

  • Certo

    No IE você consegui digitar um link mais de um link na configuração de pagina inicial, apertando enter, Ex:

    www.globo.com

    www.qconcursos.com

    deste modo ao cicla no botão home ele abrirá em abas diferente todos os sites destacados.

    Não sabia, vivendo e apreendendo!

  • CERTO

  • Caso comumente, é só lembrar de quando um vírus é instalado no seu navegador, por conseguinte várias abas abrem sem o seu comando.

    GAB: C

  • é possível até ficar monitorando a sogra na internet...

    imagina abrir várias abas.

    gab: certo

    tubarões já nascem nadando \0/

  • Pois tá aí que eu nao sabia que dava para configurar várias páginas como home page.

  • Meu pai em 2010. Pagina inicial IG, Uol, Baixaki, só o básico kkkkkk

  • Como abrir várias páginas ao iniciar o Chrome?

    Na seção “Inicialização”, selecione Abrir uma página específica ou um conjunto de páginas. Em seguida, clique em Usar páginas atuais. Todas as guias abertas no momento, exceto a guia “Configurações”, são adicionadas automaticamente na opção Abrir uma página específica ou conjunto de páginas.

    Fonte: https://www.meuwindows.com/abrir-paginas-automaticamente-no-chrome/


ID
1412476
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Noções de Informática
Assuntos

A respeito da Internet, julgue o  item  que se segue , relativo a ferramenta  de acesso e serviços disponibilizados nessa rede.

No sítio de busca Google, ao informar link:www.camara.gov.br como argumento de pesquisa, serão pesquisados sítios que façam referência a www.camara.gov.br.

Alternativas
Comentários
  • Assertiva CORRETA. 


    Utilizando o parâmetro link:www.site_qualquer.com.br o buscador irá procurar pela(s) palavra(s)-chave apenas dentro do site informado, retornando as páginas que tiverem relação com o termo buscado. 
  • Não é site:www.site_qualquer.com.br ???

  • Quando se utiliza a sintaxe site:www.site_qualquer.com.br você procura por resultados somente no site informado.

     

    Exemplo: olimpíadas site:nbc.com > Encontra todas as menções a "olimpíadas" no website da NBC.

     

    Quando se utiliza a sintaxe  link:www.site_qualquer.com.br você encontra páginas vinculadas a uma página
    específica.

     

    Exemplo: link:google.com.br > Localiza todas as páginas vinculadas a google.com.br.

     

    Fonte: Victor Dalton - Estratégia Concursos

  • Lista sites que possuam links para a página indicada.

  • site: é busca intrasite. por exemplo pesquisar algo do site qconcursos a partir do google.

    Link: retoma sítios que façam referencia ao link desejado.

  • Pesquisa avançada no GOOGLE: (https://www.google.com.br/advanced_search?)

    → Entre aspas = o comando “entre aspas” efetua a busca pela ocorrência exata de tudo que está entre as aspas, agrupado da mesma forma.

    Subtração = este comando procura todas as ocorrências que você procurar, exceto as que estejam após o sinal de subtração. É chamado de filtro (ex: baixaki -download)

    OR (ou) = OR serve para fazer uma pesquisa alternativa. No caso de “Carro (vermelho OR verde)” (sem as aspas), Google irá procurar Carro vermelho e Carro verde. É necessário usar os parênteses e OR em letra maiúscula.

    Asterisco = utilizar o asterisco entre aspas o torna um coringa. (ex: café * leite: Google buscará ocorrências de café + qualquer palavra + leite.

    Define = comando para procurar definições de qualquer coisa na internet (define:abacate).

    Info = serve para mostrar as informações que o Google tem sobre algum site (info:www.eujafui.com.br).

    → Palavra + site = procura certa palavra dentro de um site específico (download site:www.baixaki.com.br).

    Link = procura links externos para o site especificado (link:www.blogaki.com.br).

    Intitle = restringe os termos da busca aos títulos dos sites (ex: intitle:eu ja fui).

    Filetype = serve para procurar ocorrências algum formato de arquivo específico (ex: “arvore azul:pdf”).

    Time = pesquisa o horário das principais cidades do mundo (ex: time:new york).

    Weather = pesquisa a previsão do tempo para as principais cidades do mundo (ex: weather:tokyo).

    Calculadora = serve para efetuar contas matemáticas com o Google (ex: 10 / 2).

    → Conversão de moedas = serve para comparar o atual valor de duas moedas (ex: 7 dollar in real).

    → Conversão de temperatura = converte temperatura em Celsius para Fahreinheit (ex: 140 C in F).

    → Conversão de distâncias = utilizada para ver a correspondente distância em diferentes medidas (ex: 100 miles in kilometers).

    → Conversão de velocidade = comando para converter medidas de velocidade (ex: 48 kph to mph).

  • Minha contribuição.

    Delimitadores de pesquisa:

    a) Pesquisar em redes sociais: Coloque @ antes de uma palavra, para pesquisar em redes sociais.

    Ex.: @twitter

    b) Pesquisar um preço: Coloque $ antes de um número.

    Ex.: Câmera $400

    c) Pesquisar hashtags: Coloque # antes de uma palavra.

    Ex.: #desafiodogelo

    d) Excluir palavras da pesquisa: Coloque - antes de uma palavra que você queira deixar de fora.

    Ex.: Velocidade do jaguar - carro

    e) Pesquisar correspondência exata: Coloque uma palavra ou frase entre aspas.

    Ex.: ''prédio mais alto do mundo''

    f) Pesquisar caracteres coringa ou palavras desconhecidas: Coloque um * na palavra ou frase em que você deseja deixar um marcador.

    Ex.: Maior * do mundo

    g) Pesquisar dentro de um intervalo de números: Coloque .. entre os números.

    Ex.: Fusca 1960..1975

    h) Pesquisar um site específico: Coloque site: antes de um site ou domínio.

    Ex.: site:youtube.com

    i) Pesquisar sites relacionados: Coloque related: antes de um endereço da web que você já conhece.

    Ex.: related:time.com

    j) Ver detalhes sobre um site: Coloque info: antes de um endereço do site.

    Ex.: info:www.qconcursos.com.br

    Fonte: QC

    Abraço!!!

  • Ex: Atualmente se você consultar "consumidor.gov" será direcionado a uma página fake.

  • Vivendo a aprendendo

  • ué, achei que deveria ter o espaço entre os dois pontos e a URL
  • LINK: → USADO PARA ENCONTRAR PÁGINAS VINCULADAS A ALGUM SITE!


ID
1412479
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Noções de Informática
Assuntos

A respeito da Internet, julgue o  item  que se segue , relativo a ferramenta  de acesso e serviços disponibilizados nessa rede.

Apesar de muito utilizadas pelos usuários de Internet atualmente, as redes sociais não são adequadas para o uso dos órgãos governamentais, devido aos riscos envolvidos com o alcance dessas ferramentas.

Alternativas
Comentários
  • Incorreto.  "Fala-se de rede social relacionando-a tanto ao efeito do encadeamento mais ou menos sistemático de grupos humanos ou

    organizações que mantêm contato entre si por meio de um ou mais de um tipo de relações, compartilhando informações e tendo interesses e objetivos comuns; quanto ao encadeamento em si, o que é possível através de sites programados para promoverem esse encadeamento. Três critérios básicos definem uma rede social  informatizada:

    1) o site gerador das interações distribui um perfil público ou semipúblico;

    2) O site estabelece uma lista de outros usuários que também construíram um perfil público ou semipúblico;

    3) Através da internet, o site permite e tece cruzamentos entre  todos que estão listados.


    Fonte: PAOLLA MARLETTI

  • Assertiva ERRADA. 


    Realmente, o alcance das informações pode ir muito além do objetivado, mas isso não é necessariamente um problema, muito pelo contrário. Utilizando-se de redes sociais os órgãos do governo podem propagar informações com muito mais eficiência do que publicações em jornais por exemplo e atingir um público muito maior (crianças e adolescentes que utilizam a internet). 
  • Errada.

    Difícil é encontrar um ógão que não tenha Facebook. rs..

  • No Órgão publico em que trabalho nenhum tipo de rede social é permitido. Sem exceção.

  • O uso de ferramentas sociais não enseja em perigo , mesmo que acessado em órgãos governamentais,o que enseja o perigo é o fato de o usuário fazer downloads de programas indevidos, receber mensagens de redes socias com links externos e assim acessar isso sim corre perigo.

  • Rolam variasssss informações!!!

  • Gabarito: ERRADO

    As redes sociais podem ser usadas para atender ao princípio da Publicidade dos atos da administração pública. Existem riscos, mas estes poderão ser mitigados se houver um bom plano para operação da rede social pela equipe designada.


    Fonte: Projeto Caveira Simulados

  • Boa questão!!!


  • Restrinja-se ao enunciado da questão.

    Erro de extrapolação.

    Errei por isso.

  • hoje em dia, em 2019, isso não se confirma como verdade rs.

  • Fala isso pra o Renan filho e Bolsonaro heheheheh

  • Minha contribuição.

    Redes Sociais

    As empresas e órgãos públicos têm utilizado as redes sociais como ambiente de divulgação de suas ações, o que as torna um relevante meio de comunicação para as instituições.

    Ex.: Instagram da PCDF

    Abraço!!!

  • Só um adendo. Bolsonaro é presidente, a página dele em redes sociais é dele e não do órgão que ele faz parte. Exemplo: Se ele sair da presidência, continuará com suas redes. Ao contrário do Órgão que é permanente.

    Os órgãos públicos estão utilizando cada vez mais as redes sociais com intuito de disseminar informações de utilidade pública para a sociedade, visando sempre o principio da publicidade e finalidade.

    Não vamos confundir um representante de um órgão com o órgão.

    Exemplo: Página do Governo Federal com a Página do Jair Messias Bolsonaro.

  • Minha contribuição.

    Redes Sociais => São estruturas sociais compostas por pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relação. Compartilham valores e objetivos comuns. No mundo virtual, as redes sociais são serviços, plataformas, aplicativos ou portais em que usuários (pessoas físicas e/ou jurídicas) podem criar perfis contendo informações privadas, profissionais, para se relacionarem e para compartilharem informações entre si.

    Obs.: As empresas e órgãos públicos têm utilizado as redes sociais como ambiente de divulgação de suas ações, o que as torna um relevante meio de comunicação para as instituições.

    Exemplos de Redes Sociais:

    => Facebook / Instagram / Twitter / Youtube / WhatsApp / Linkedin

    Redes Corporativas => São redes sociais privadas que reúnem em um ambiente digital colaboradores, fornecedores, clientes e parceiros de uma empresa, com o objetivo de melhorar a comunicação entre todos estes componentes.

    Fonte: Estratégia / QC

    Abraço!!!

  • "não são" método Nishimura salvando vidas kkkkkk só que utiliza sabe que realmente da certo
  • Observem o caso da Administração Pública e o princípio da publicidade: Em se tratando deste aspecto, as redes sociais podem auxiliar, e muito, na propagação de informações

    Gabarito: E

  • As redes sociais funcionam até como um meio de dar transparência...

    Ex: insta da PRFoficial

  • As empresas e os órgãos têm utilizado as redes sociais como ambiente de divulgação de suas ações, o que as torna um relevante meio de comunicação.

  • ERRADO

    hoje em dia talvez seja o veículo de comunicação mais utilizado.

  • Atualmente os órgãos públicos utilizam as redes sociais para garantir o princípio da publicidade.

  • Só lembrar da Live Presidencial toda semana.

  • é só lembrar do Presidente da República, que governa o país pelo Twitter, tal qual uma adolescente de 15 anos kkkkk

    brincadeiras à parte, se fôssemos considerar os riscos da internet, nem mesmo nós, meros mortais, a acessaríamos.

  • linkdin papai
  • As redes sociais geram um alcance maior da informação.

  • errada

    No Facebook, análise de marcações permite a aprovação ou a recusa das marcações que as pessoas adicionam às publicações de um usuário. Já a análise do perfil (linha do tempo) permite a aprovação ou a recusa das publicações, em que as pessoas marcam o usuário antes de elas serem exibidas no perfil desse usuário (linha do tempo).

  • blogueirinha?

  • Se uma questão dessas cair nos dias de hoje, eu mudo meu nome!

    OBS: brincadeirinha, quero que caia mesmo kkkkkkk

  • Do meu ponto de vista, se olharmos o sinônimo da palavra adequada, entendo que redes sociais não tão apropriadas para o uso de órgãos governamentais.

    O fato do PR possuir perfis ou até mesmo a Casa Branca possuir um perfil oficial do PR (POTUS), não significa ser adequado...

    Mas enfim... novos tempos...

  • Homi, o governo posta coisa até no banheiro


ID
1412482
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Noções de Informática
Assuntos

Acerca de gerenciamento de arquivos e pastas, julgue o  item  subsecutivo.

No Windows 7, como forma de facilitar a pesquisa por arquivos, é permitido ao usuário editar algumas de suas propriedades. Entretanto, existem tipos de arquivo que não têm propriedades passíveis de alteração pelos usuários.

Alternativas
Comentários
  • Assertiva CORRETA. 


    Um arquivo de música, por exemplo, pode ter os atributos cantor, gênero, álbum, ano de lançamento, permissões de acesso, entre outros. Estes atributos podem ser livremente modificados pelo usuário e são usados na hora de realizar uma busca por determinado arquivo que possua determinado atributo. Entretanto, atributos como data de criação e tamanho não podem ser alterados pelo usuário por questões de integridade e segurança. 
  • Creio que sejam os arquivos de sistema que não são passíveis de se modificar.

  • QUESTÃO CORRETÍSSIMA . 
    DEIXA CLARO QUE ESTA CORRETA QUANDO O EXAMINADOR FALA , ''... Entretanto, existem tipos de arquivo que não têm propriedades passíveis de alteração pelos usuários'' 


    - UM EXEMPLO BACANA DE UM ARQUIVO QUE NÃO DA PRA ALTERAR USANDO SOMENTE RECURSOS DO WINDOWS É O TRADICIONAL system32.

  • Correto


    É verdade. Nem todos os arquivos possuem propriedades que podem ser alteradas pelos usuários. Por exemplo, não se pode adicionar propriedades a arquivos TXT ou RTF.


    Saiba que algumas propriedades de arquivo (como o tamanho de um arquivo de música) não podem ser modificadas.


    Além disso, as propriedades disponíveis para um arquivo variam de acordo com seu tipo. Por exemplo, você pode aplicar uma classificação a um arquivo de música, mas não a um documento de texto.


    Comentário: ALEXANDRE LÊNIN - Estratégia Concursos

  • Não sei como isso está correto.


    Qualquer TIPO de arquivo pode ser alterado o nome, que é uma propriedade.


    Claro que se estiver em execução isso não é possível, mas em se tratando de TIPOS, qualquer TIPO de arquivo na prática pode ser alterado.


    Pra provar isso, pegue um arquivo aleatório, pode ser até do sistema. Copie o arquivo para uma outra pasta. Altere o nome.


    Pronto, você acabou de alterar uma propriedade de um arquivo, que faz uma parte supostamente de um "tipo que não pode ser alterado".


    A questão deveria dizer que "existem arquivos que não podem ser alterados", e não "tipos de arquivos..."...

  • EU nunca vi um arquivo que nao pudesse ser classificado como oculto ou somente para leitura.

  • É verdade. Nem todos os arquivos possuem propriedades que podem ser alteradas
    pelos usuários. Por exemplo. Por exemplo, não se pode adicionar propriedades a
    arquivos TXT ou RTF.

    Saiba que algumas propriedades de arquivo (como o tamanho de um arquivo de música)
    não podem ser modificadas.

    Além disso, as propriedades disponíveis para um arquivo variam de acordo com seu
    tipo. Por exemplo, você pode aplicar uma classificação a um arquivo de música,
    mas não a um documento de texto.

  • pode-se alterar um .txt para .rtf, mas nao se pode alterar um .exe por exemplo

  • GABARITO: CERTO

     

     

    *Arquivos de sistema NÃO podem ter suas propriedades modificadas.

  • Os arquivos do Windows possuem atributos, que poderão ser utilizados para pesquisa.
    - A Archieve - arquivado, o arquivo passou ou não passou por backup (cópia de segurança)
    - R Read Only - somente leitura, o arquivo não pode ser modificado
    - S System - sistema, o arquivo é componente do Windows e não deve ser alterado/apagado
    - H Hidden - oculto, o arquivo não aparece na visualização padrão dos arquivos.

    Arquivos do sistema e ocultos, como o PAGEFILE.SYS não pode ter suas propriedades alteradas. Como ele permanece aberto o tempo todo, não é possível fazer modificações nele.

    Gabarito: CERTO.
  • Gab Certa

     

    Arquivos de sistema

  • Certo

    Os arquivos do Windows possuem atributos, que poderão ser utilizados para pesquisa.

    - A Archieve - arquivado, o arquivo passou ou não passou por backup (cópia de segurança)

    - R Read Only - somente leitura, o arquivo não pode ser modificado

    - S System - sistema, o arquivo é componente do Windows e não deve ser alterado/apagado

    - H Hidden - oculto, o arquivo não aparece na visualização padrão dos arquivos.

    Arquivos do sistema e ocultos, como o PAGEFILE.SYS não pode ter suas propriedades alteradas. Como ele permanece aberto o tempo todo, não é possível fazer modificações nele.

  • Tá certo esse bilete para usuários leigos

  • Questão boa para conhecer os atributos dos arquivos!

    Vou copiar o comentário do professor para aprender!

    Os arquivos podem ter 4 atributos:

    1- sobre back up

    2- somente leitura- não pode ser modificado

    3- sistema

    4- oculto

    Nem todos podem ser alterados.

  • CERTO

  • Vai pelo método Nishimura aí caraio

  • Com a técnica do Nishimura vc da Kakáranomuro.

  • Editar suas propriedades em atributos , onde vai constar arquivos : somente leitura etc...

  • certo

    "aah, deve existir, né?!"


ID
1412485
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Noções de Informática
Assuntos

Acerca de gerenciamento de arquivos e pastas, julgue o  item  subsecutivo.

No momento da instalação do Windows 7, uma pasta denominada windows é criada automaticamente. Nessa pasta serão armazenados, por exemplo, os arquivos do sistema e os outros programas produzidos pela Microsoft, como o MS Office.

Alternativas
Comentários
  • Assertiva ERRADA. 


    O MS Office não é instalado junto com o Windows. Ele deve ser instalado separadamente através de mídia de instalação própria e é, por padrão, instalado dentro da pasta "Arquivos de Programas". 
  • Esse assunto é muito cobrado em provas de concursos, eu já resolvi inúmeras questões que cobram, de diferentes formas, do candidato, se o pacote MS Office (Windows, Excel, Power Point, etc.) é parte integrante do Windows. É importante sabermos que este é um programa adquirido à parte, geralmente comprado.

  • Prezados , 

    A pasta Windows é sim criada automaticamente , e os arquivos de sistema são armazenados nela , porém os arquivos de outros programas são armazenados por padrão em c:\Arquivos de Programas.

    Portanto ,questão errada.
  • Armazena arquivos do sistema, mas não arquivos do Office.

  • Ótimo comentário o da colega Larissa Morais. Para aqueles que não têm tanta intimidade com um PC (computador) com windows, As pastas principais que aparecem na unidade de disco, normalmente chamada de unidade "C", são:

    * Arquivos de programas;

    * Aquivos de programas (x86);

    * Usuários;

    * Windows.

    Em regra o pacote office fica armazenado na pasta "arquivos de programas (x86)". Não se assustem com esse "x86", ele é usado, no geral, para dizer que um programa funciona com base de 32 bits, não é nada demais.

  • Errado

    "Está errada a afirmação. É fato que ao ser instalado o Windows cria uma pasta � por padrão � chamada Windows e nela armazena arquivos do sistema. Porém, os arquivos de programas como o Office não são alocados nesta pasta. Estes arquivos pertencentes aos programas instalados pelo usuário �são direcionados para a pasta �Arquivos de Programas�."


    Comentário: Alexandre Lênin - Estratégia Conscursos
  • A assertiva queria causar confusão na mente do candidato. Quem produziu o Windows 7? Microsoft! Quem produziu o Office (Word, Excel etc)? Microsoft! Então, os arquivos ficarão todos no mesmo lugar, ou seja, a pasta Windows? Não! São coisas diferentes. Windows 7 é um sistema operacional e o Office é uma suíte de aplicativos, de programas. O Office é colocado na pasta "Arquivos de Programas" como Avast, Firefox, LibreOffice etc, embora seja de propriedade da mesma empresa que fez o sistema operacional, que é o "cérebro" lógico do computador ("cérebro" físico é a CPU:  ̶g̶a̶b̶i̶n̶e̶t̶e̶  processador!!!!!!).

  • A pasta Windows é sim criada automaticamente , e os arquivos de sistema são armazenados nela , porém os arquivos de outros programas são armazenados por padrão em c:\Arquivos de Programas.

    Portanto ,questão errada.

    *** comentário do prof. q concursos

  • ERRADO

    OUTROS ARQUIVOS SÃO SALVOS NA PASTA ARQUIVOS DE PROGRAMAS

  •  MS Office não vem instalado com o Windows. 

  • AUTOMATICAMENTE: ( ◑‿◑

     

    -95% das questões são ERRADAS

    -5% serão CERTA ( Ex. de Exceção : Q334827)

  • Arquivos de programas. 

  • Arquivos que não sejam nativos do windows ficaram armazenados na pasta arquivos de programas. 

  • Comentários:

     


    Está errada a afirmação. É fato que ao ser instalado o Windows cria uma
    pasta – por padrão – chamada Windows e nela armazena arquivos do
    sistema. Porém, os arquivos de programas como o Office não são
    alocados nesta pasta. Estes arquivos – pertencentes aos programas
    instalados pelo usuário – são direcionados para a pasta “Arquivos de
    Programas”.

     

    GABARITO: E.

     

    Prof: Alexandre Lênin
     

  • Errado

    A pasta Windows é sim criada automaticamente , e os arquivos de sistema são armazenados nela , porém os arquivos de outros programas são armazenados por padrão em c:\Arquivos de Programas.

  • São duas pastas distintas criadas automaticamente: uma para arquivos do sistema e outra para arquivos do programa.

  • MS Office não é nativo do Windows.
  • É só lembrar de antigamente que era comum os CDS piratas de instalação do Windows

  • MS Office não é instalado junto com o Windows.

    GAB: ERRADO

  • Os comentários que melhor respondem a essa questão: Erika Dantas e Gustavo Henrique.


ID
1412488
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Noções de Informática
Assuntos

Acerca de gerenciamento de arquivos e pastas, julgue o  item  subsecutivo.

Para que os arquivos armazenados em uma estrutura de pastas sejam acessados por determinado computador é suficiente que haja conexão física entre esse computador e o dispositivo que guarda a estrutura de pastas e seus arquivos.

Alternativas
Comentários
  • Alguém poderia explicar essa questão e me informar, eu acertei no chute !!! Aff 

  • O Suficiente quer dizer que basta haver conexão entre o computador e o dispositivo, isso não é verdade, pois ele precisará executar outras ações.

  • Deve-se ter n fatores para o acesso de uma pasta de documentos... Por exemplo:


    Para compartilhar uma pasta do dropbox ou google drive deve haver o compartilhamento entre os usuários, o acesso a internet, então não é suficiente apenas compatilhar, tem que haver o conjunto de ações...

  • " ...é suficiente que haja conexão física... "     Assim, pede-se uma série de permissões.

    Resp: Errado

  • Conexões lógicas (Drive plug and play "reconhecimento automático do dispositivo móvel " ) entre computador e dispositivo (Pendrive ou HD).

  • Errada. Também precisa haver o compartilhamento da pasta ou arquivo.

  • Assertiva ERRADA. 


    Para isso é necessário:
    - conexão física: computadores conectados entre si via cabo de rede ou alguma outra coisa. 
    - conexão lógica: a estrutura precisa ser compartilhada por um dos computadores e mapeada pelo outro. 
  • O que adianta somente conectar via cabos (fisicamente) e não fazer nenhum tipo de compartilhamento de arquivos? Dará na mesma... os pcs estarão conectados em rede, pelo fato do cabeamento, porém, não há acesso aos arquivos do outro computador. Sendo necessário um compartilhamento.

    "Um dos procedimentos para acesso aos arquivos de outro computador, é: conectar fisicamente a outro computador" OK, nada de suficiente.
    GAB ERRADO

  • Lhes apresento meu amigo burro.

    De onde ele vem?...

  • Olha, creio que a questão tenha nada a ver com compartilhamento e redes. É preciso que o computador(SO) entenda e seja compatível com o sistema de arquivos (FAT/NTFS/EXT/ETC) desse dispositivo físico. Sistema de arquivos é um sistema lógico, não é físico. Então não é suficiente uma conexão física.

  • ERRADA

    É Necessário uma conexão lógica,para que haja um compartilhamento de pastas e arquivos.

  • GABARITO: ERRADO

     

     

    É necessário que a formatação do dispositivo seja compatível com o sistema operacional do computador que fará a leitura.


    Por exemplo, se esse dispositivo estiver com a formatação ext3, típica de Linux, um computador com Windows não conseguirá fazer a leitura do disco.

     

     

    Prof. Victor Dalton - Estratégia Concursos

  • Nesta questão, o candidato precisa conhecer os princípios de acesso aos dados armazenados em um computador.
    Os arquivos gravados em um computador poderão ser acessados, desde que exista uma conexão física e também uma autorização.
    Em questões de informática do CESPE, o termo "é suficiente" geralmente indica uma questão errada.
    Para acesso aos dados, é preciso que exista a conexão física e autorização virtual (usuário cadastrado, permissões de acesso, senha de acesso, etc).


    Gabarito: Errado.
  • Assertiva ERRADA. 

    Para isso é necessário:


    - conexão física: computadores conectados entre si via cabo de rede ou alguma outra coisa. 


    - conexão lógica: a estrutura precisa ser compartilhada por um dos computadores e mapeada pelo outro. 

     

    Deve-se ter n fatores para o acesso de uma pasta de documentos... Por exemplo:

    Para compartilhar uma pasta do dropbox ou google drive deve haver o compartilhamento entre os usuários, o acesso a internet, então não é suficiente apenas compatilhar, tem que haver o conjunto de ações...

  • Comentários:


    Errado. Não é tão simples assim! Além da necessidade de existir alguma
    forma de conexão entre os equipamentos, é preciso que o usuário que
    acessa a tal estrutura de pastas e seus arquivos possua permissão para
    tanto.
    Por exemplo, um Hard Disk (HD) instalado em meu computador pode
    restringir o acesso aos arquivos e pastas nele existentes. Para acessar os
    arquivos da pasta Meus Documentos que está na minha estrutura de
    pastas é preciso que exista permissão suficiente. Um usuário convidado,
    por exemplo, não conseguirá acessar estes arquivos.

     

    GABARITO: E
     

    Prof. Lênin
     

  • ERRADO. Para que os arquivos armazenados em uma estrutura de pastas sejam acessados por determinado computador, é necessário que exista uma conexão física entre os computadores e o dispositivo que guarda a estrutura de pastas e seus arquivos. Além disso, faz-se necessário que tais arquivos estejam em pastas habilitadas para compartilhamentos de seu conteúdo na rede.

    1001 Questões comentadas de informática, 2ª edição - 2017. Patrícia Lima Quintão

  • Não basta a conexão física. Se fosse assim, seus dados ficariam extremamente vulneráveis, pois qualquer um poderia conectar no seu dispositivo e acessar seus dados. Além da conexão física, a pasta deve ter permissão de compartilhamento e o usuário deve ter autorização para acessar tal pasta.

    GAB ERRADO

  • FALTOU O PRINCIMPAL : A PERMSSÃO

  • Conexão física não é o suficiente.

    Por exemplo, se eu tenho um pen drive e ele está criptografado, ele pode estar fisicamente comigo e não terei acesso ao seu conteúdo.

  • é suficiente? Nishimura neles
  • É necessário tanto uma conexão física, como um conexão lógica.

    Conexão física: Cabo USB, por exemplo.

    Conexão lógica: Enquanto um envia, o outro mapeia as informações.

  • Quase tudo na '' INTERNET'' É POSSIVÉL.

  • Aquela questão que você acerta pelo motivo errado. Aqui não vale, mas na prova sim kkkk.

  • a conexão precisa ser necessariamente fisica?? eu imaginei que poderia usar meios sem fio como o blutetooh


ID
1412491
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Noções de Informática
Assuntos

Julgue o  item  que se segue, acerca de procedimentos e conceitos de segurança da informação.

Para garantir que os computadores de uma rede local não sofram ataques vindos da Internet, é necessária a instalação de firewalls em todos os computadores dessa rede.

Alternativas
Comentários
  • A questão está errada, é recorrente em provas do cespe o examinador colocar funções que não pertencem ao firewall, vejam em outras qual é a função básica do firewall:

    Prova: CESPE - 2012 - MCT - Todos os Cargos - Conhecimentos Básicos - Tema VII

    Disciplina: Noções de Informática | Assuntos: Segurança da Informação; 

    Um firewall serve, basicamente, para filtrar os pacotes que entram e(ou) saem de um computador e para verificar se o tráfego é permitido ou não.

    GABARITO: CERTA.




    Prova: CESPE - 2013 - SEGER-ES - Analista Executivo - Direito

    Disciplina: Noções de Informática | Assuntos: Segurança da Informação; 

    c) Firewall é um software que usa regras de segurança, com as funções de aprovar pacotes de dados que atendam essas regras e de bloquear os demais.

    GABARITO: LETRA "C".




    Prova: CESPE - 2013 - MJ - Analista Técnico - Administrativo - Conhecimentos Básicos

    Disciplina: Noções de Informática | Assuntos: Segurança da Informação; 

    Um firewall é um software que realiza análises do fluxo de pacotes de dados, filtragens e registros dentro de uma estrutura de rede e executa comando de filtragem previamente especificado com base nas necessidades de compartilhamento, acesso e proteção requeridas pela rede e pelas informações nela disponíveis.

    GABARITO: CERTA.

  • Assertiva ERRADA. 


    Não é necessário um firewall por máquina, apenas um firewall que filtre todos os dados que vem da internet em direção à rede interna. 
  • o firewall não pode garantir, pode no máximo dificultar essa entrada..

    para ter garantia é preciso ter um antivirus, antispyware, um "anti" pra cada tipo de ameaça que exista na net..

    normalmente os antivirus pagos bons conseguem agregar vários desses "anti"...

  • Gabarito: ERRADO.
    "Para garantir..."
    Pessoal, 99% das questões que estou fazendo quando a questão "GARANTE" (alguma coisa), na maioria esmagadora das vezes ela está errada.

    Li um comentário de um colega numa outra questão bem parecida e internalizei, dizia assim: 

    em tecnologia da informação não existe GARANTIA.

  • Outra dica é, quando o CESPE sempre menosprezar um software em relação a outro 95% estará errada! 

  • Errado!


    O firewall é um mecanismo que atua como “defesa” de um computador ou de uma rede, permitindo controlar o acesso ao sistema por meio de regras e a filtragem de dados. A vantagem do uso de firewalls em redes é que somente um computador pode atuar como firewall, não sendo necessário instalá-lo em cada máquina conectada.


    Fonte: Profa. Patrícia Lima Quintão

  • DA SÉRIE: CESPE E FIREWALL UM CASO DE AMOR!

  • Aqui a banca não se referiu a ATAQUES no sentindo de vírus, então a resposta é firewall mesmo.

     

    Ao meu ver hove dois erros já citados pelos colegas:

    ________________________________________________________________________________________________

    1º -  a banca utilizou o termo GARANTIR. Em informática, nada, ou quase nada, é 100% seguro.

    2º - não será necessário que todos os computadores possuam firewall individual se a rede possuir um para todos.

    ________________________________________________________________________________________________

  • Firewall - dispositivo que controla o tráfego de dados na rede..O mesmo NÃO é antivírus!
  • Errado. Um firewall é um software que realiza análises do fluxo de pacotes de dados, filtragens e registros dentro de uma estrutura de rede e executa comando de filtragem previamente especificado com base nas necessidades de compartilhamento, acesso e proteção requeridas pela rede e pelas informações nela disponíveis. Poderemos instalar um firewall de hardware, na entrada da conexão de rede, válido para todos os computadores da rede local.

  • Fernando NishimuradeAragao, em plena véspera de Natal, dando assistência a nós concurseiros. Valeu, professor!

  • Geralmente quando o CESPE afirma que a utilização de um software garante segurança a questão está errada! 

  • Nada pode garantir que um computador não possa ser afetado por vírus, aplicativos podem atenuar a chance dessa afetação. 

  • So é necessário um FIREWALL para toda a REDE.

  • Falou GARANTIR em informática, ligue o alerta para a questão. Provavelmente está errada.

  • Em se tratando de segurança em informática - NADA É GARANTIDO (100% seguro ou eficaz).

  • GABARITO ERRADO


    Firewall- É para filtrar as portas de conexão

                - Não é antivírus

                - Não analisa o conteúdo de mensagens de e-mail 

                - Não criptografa mensagem 

    Obs- O firewall realiza a filtragem de pacotes e então bloqueia as transmissões não permitidas, mas não impede o uso malicioso de serviços que ele esteja autorizado a liberar.


    Bons estudos

  • 1º Firewall é um filtro de dados.

    2º não existe garantia para invasões.

  • Errado

    Um firewall é um software que realiza análises do fluxo de pacotes de dados, filtragens e registros dentro de uma estrutura de rede e executa comando de filtragem previamente especificado com base nas necessidades de compartilhamento, acesso e proteção requeridas pela rede e pelas informações nela disponíveis. Poderemos instalar um firewall de hardware, na entrada da conexão de rede, válido para todos os computadores da rede local.

  • não é bem sobre garantir pessoal, mas sim sobre todas as maquinas, o firewall pode ser colocado em uma máquina só que vai controlar o acesso de todos os usuários.

  • Ninguém "garante" NADA!!!

  • Só é necessário o Firewall no computador que recebe os pacotes de internet vindo da rede externa!

  • Firewall não é antivirus

    Não existe garantia

  • Minha contribuição.

    Algumas observações importantes sobre firewall:

    => Utilizado para proteger um computador contra acessos não autorizados provenientes da Internet. Responsável por controlar ou bloquear tentativas de acesso ao seu computador sem a devida autorização.

    => Um firewall poder ser um software ou hardware.

    => O firewall é um mecanismo que atua como defesa de um computador ou de uma rede.

    => A vantagem do uso de firewalls em redes é que somente um computador pode atuar como firewall, não sendo necessário instalá-lo em cada máquina conectada.

    Abraço!!!

  • FIREWALL é NATO do windows, não precisa instala-lo

    Afirmativa incorreta.

  • O firewall é instalado na rede e não em todos os computadores. Outro erro da questão é vincular a instalação do firewall como uma garantia contra os ataques vindos da internet, e isso não é possível garantir.

  • Podem haver 100 computadores e apenas um firewall, pois este se instala na rede. E mais, nem antivírus ou antimalwares garantem a segurança. Podem ajudar diminuir, por isso a necessidades daqueles nas máquinas. Mas "certezas absolutas" e garantias, nunca!!!

  • A questão peca não pelo fato da localização do firewall, mas sim pela expressão "é necessário".

    Basta haver um firewall para proteger a rede ou o computador?

    Claro que não. Para tanto, é necessário ir bem mais além. Nada é absoluto e garantido na informática, inclusive o funcionamento dos mecanismos de segurança.

  • Parei no garantir. kk

    Gab- Errado

  • Só instalar em um computador e optar pelo roteamento/compartilhamento.

    Abçs!

  • Gabarito: errado

    Para garantir que os computadores de uma rede local não sofram ataques vindos da Internet, é necessária a instalação de firewalls em todos os computadores dessa rede.

    Para garantir que os computadores de uma rede local não sofram ataques vindos da Internet, é necessária a instalação de firewalls na rede.

  • Gabarito: Errado

    Firewall é um dispositivo de segurança de rede que monitora o tráfego de rede de entrada e saída e decide permitir ou bloquear tráfegos específicos de acordo com um conjunto definido de regras de segurança. Eles colocam uma barreira entre redes internas protegidas e controladas que podem ser redes externas confiáveis ou não, como Internet.

  • Essa questão tem dois erros:

    Estamos cansados de saber que na segurança da informação nada é garantido.

    Não, necessariamente precisa ser instalado firewall em todos computadores pessoais, basta que se instale um firewall de borda para toda rede.

  • Meu raciocínio foi o seguinte, você pode ter firewall, antivirus ou qualquer outro mecanismo de segurança, mas mesmo assim não vai deixar de ser atacado.

  • Um único firewall instalado em uma rede local será válido para todos os computadores dessa rede.

  • Na segurança da informação e na informática de modo geral, se "GARANTE" segurança, está errado.

  • FIREWALL

    É um dispositivo de segurança da rede que monitora o tráfego de rede de entrada e saída e decide permitir ou bloquear tráfegos específicos de acordo com um conjunto definido de regras de segurança.

    [...]

    MODO DE FUNCIONAMENTO:

    Utiliza filtro de endereçamento;

    Utiliza criptografia e autenticação;

    É dispensável o uso de equipamento de hardware na máquina.

    [...]

    O QUE ELE NÃO CONSEGUE FAZER:

    não estabelece política de comportamento; 

    ❌ não detecta sniffer (IDS que detecta sniffer);

    ❌ não bloqueia spam e nem e-mails indesejados;

    ❌ não faz varredura em anexo de e-mail;

    ❌ não impede que arquivos com vírus sejam abertos;

    ❌ não cria VPN; Nenhum firewall cria VPNs;

    ❌ não consegue evitar ataques de dentro da rede; e

    ❌ não criptografa documentos.

    [...]

    ____________

    Fontes: cartilha.cert.br; Questões da CESPE e Instituto AOCP; Colegas do QC.

  • O firewall é nativo do Windows, não precisa ser instalado.

  • É possível instalar um firewall de hardware, na entrada da conexão de rede, válido para todos os computadores da rede local.

    Um firewall realiza análises do fluxo de pacotes de dados, filtragens e registros dentro de uma estrutura de rede e executa comando de filtragem previamente especificado com base nas necessidades de compartilhamento, acesso e proteção requeridas pela rede e pelas informações nela disponíveis.

  • O firewall pode direcionar o tráfego de uma porta para outra porta, e este direcionamento é uma característica da função de roteamento.

    O roteamento consiste em avaliar e direcionar o tráfego através das

    O firewall é?

     - um filtro de conexões da rede interna ou externa.

    - um equipamento (hardware) ou um programa (software)

    O que ele faz?

     - impede o acesso indevido ao computador através de suas portas de conexão.

     - permitir ou negar o acesso às portas TCP 

     - pode direcionar o tráfego de uma porta para outra porta(roteamento)

    O que ele NÃO faz?

     - NÃO analisa o conteúdo dos pacotes de dados

     - NÃO é antivírus

     - NÃO é antispam

     - NÃO é antispyware

    - NÃO bloqueia anexos de e-mails

     - NÃO criptografa mensagens de email

  • Apenas de um na rede

  • FIREWALL NÃO É ANTIVIRUS

  • Firewall não é antivírus, e ainda que fosse, nada é garantido.

  • Mesmo se fosse um antivírus não estaria garantida.

  • Firewall NÃO Faz:

    • analisa conteúdo dos pacotes de dados;
    • antivírus;
    • antispam;
    • antispyware;
    • bloqueia anexos de e-mails;
    • criptografa mensagens de e-mails;
  • o firewaII da cespe pode expIorar até Marte

  • NADA É SUFICIENTE NA INFORMÁTICA .

  • firewall decide qual tráfego de rede pode passar e qual tráfego é considerado perigoso. Basicamente, ele atua como um filtro, separando o que é bom do que é ruim, o confiável do não confiável.

    FIREWALL NAO É ANTI VIRUS...

    ERRADO

  • garanti é uma palavra muito forte.

    Errado

  • JURO,eu queria entender porque ESSA BANCA I-N-S-I-S-T-E em dizer que FIREWALL É UM VÍRUS!


ID
1412494
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Noções de Informática
Assuntos

Julgue o  item  que se segue, acerca de procedimentos e conceitos de segurança da informação.

Ao se realizar um procedimento de backup de um conjunto arquivos e pastas selecionados, é possível que o conjunto de arquivos e pastas gerado por esse procedimento ocupe menos espaço de memória que aquele ocupado pelo conjunto de arquivos e pastas de que se fez o backup.

Alternativas
Comentários
  • Um backup, quando gerado, pode optar pela compactação dos dados originais para diminuir o espaço ocupado na mídia de destino - da mesma forma que funciona o WinZip, por exemplo. (Rodrigo Coutinho)

  • No meu ver cabe recurso para essa questão:


    O backup é uma cópia fiel dos dados da mídia de origem na mídia de backup. A redução de espaço se dá pelo emprego de ferramentas de compactação de dados, e não pelo procedimento de backup em si. Me corrijam via mensagem se eu estiver errado. 

  • Estou viajando muito, ou o espaço ocupado pelos arquivos dependerá do tipo de backup executado?

  • Marquei "errado" pois o backup é uma coisa e a compactação é outra!

  • Questão mal elaborada!

  • Acredito que a expressão " é possível", deixou em aberto a possibilidade de compactação.

  • Prezados,

    Durante o procedimento de backup, a ferramenta pode utilizar algumas técnicas como compactação ou de duplicação, dessa forma o arquivo do backup poderá ser menor que o conjunto dos arquivos compactados.

    Portanto a questão está correta.
  • Tudo é possível, Cespe, tudo!

  • Marquei a questão como sendo correta, com base no seguinte raciocínio: se o becape for incremental ou diferencial, ele fará cópia apenas das alterações dos arquivos. Logo, um becape completo (também conhecido como full, geral, total) fará cópia de tudo (fazendo com que o tamanho dos arquivos seja o mesmo do dispositivo copiado). Porém, tratando-se de becape diferencial ou incremental, o tamanho da cópia poderá sim ser menor que o dispositivo copiado, pois serão copiadas apenas as alterações. ;)

  • Marquei "errado" pois o backup é uma coisa e a compactação é outra!! ²

  • O que a questão quer é sabermos da existência de backup diferencial e incremental, por exemplo. Compactação também entraria nessa interpretação....

  • O segredo está em: é possível que o conjunto de arquivos e pastas gerado por esse procedimento ocupe menos espaço

  • De diferencial para incremental diminui sempre.

    Cuidado sempre com as questões com: "é possível", (podem) estar certas.

  • Joguei duro .

  • CERTO - Durante o procedimento de backup, a ferramenta pode utilizar algumas técnicas como compactação ou de duplicação, dessa forma o arquivo do backup poderá ser menor que o conjunto dos arquivos compactados.
     

    PROFESSOR LEANDRO RANGEL

  • Possível é :)

     

  • O backup incremental ocupa menos espaço. Portanto, é possível sim.

  • ESTOU REPUBLICANDO O COMENTÁRIO DO AMIGO JOCÉLIO SOUZA ALVES (meu querido seu comentário foi o melhor de todos que estão aí, porém há um erro sutil, irei corrigir e deixar em vermelho o que foi corrigido)


    CERTO - Durante o procedimento de backup, a ferramenta pode utilizar algumas técnicas como compactação ou deduplicação, dessa forma o arquivo do backup poderá ser menor que o conjunto dos arquivos compactados.


     

    PROFESSOR LEANDRO RANGEL



    Deduplicação vem do termo em ingles deduplication que é o processo de analisar identificar e remover duplicidade nos dados, diminuindo assim a quantidade de informação a ser manipulada e armazenada.

    A deduplicação surgiu para tirar algum benefício do fato que existirem arquivos parecidos, como réplicas e arquivos com diferentes versões. Em uma réplica, o software de deduplicação pode apenas gravar um dos arquivos e criar links para os demais. Em arquivos de diferentes versões, os pedaços de arquivos comuns são gravados apenas uma vez, sendo criados links nos demais arquivos.

    A ideia é fazer com que no sistema de arquivos nunca exista um cluster contendo os mesmos dados. Com isso, ganha-se espaço em disco e diminuição no tempo de backup.

  • Certo

    Durante o procedimento de backup, a ferramenta pode utilizar algumas técnicas como compactação ou de duplicação, dessa forma o arquivo do backup poderá ser menor que o conjunto dos arquivos compactados.

    Portanto a questão está correta.

  • Foi a Dilma que fez essa questão?

  • Se o Backup foi compactado, utilizada menos espeço.

    Bem como a forma de realizar o backpup, por exemplo: um backup Incremental.

  • CERTO.

    É possível compactar os arquivos no becape.

  • COMÁ É MININU ? RESPONDE O QUE MELIANTE?

  • "É POSSIVEL" quase tudo em informática.

  • CERTO.

    Alguns programas que realizam o backup de um determinado conjunto de arquivos e pastas podem oferecer a possibilidade de se realizar a compactação dos dados originais com a finalidade de se reduzir o espaço ocupado na mídia de destino.

  • Tipos de Backup/Becape

    Backup Completo (Full): É a cópia completa de todos os arquivos.

    Backup Diferencial: Faz a cópia apenas das últimas modificações relativas ao último backup completo(full).

    Backup Incremental: Faz a cópia das últimas alterações relativas ao último backup.

    Caso haja erros me avise por favor.

    #AVANTE

  • pessima redação

  • cespe - é possível (CERTA)

  • O termo "É possível" não restringe a assertiva.

    Abçs!

  • acertei por pensar direto na possibilidade de compactação...

    masss... que questãozinha mais mal escrita e mal formulada...

  • Acertei, mas tive que desenhar para poder entender a questão...

  • chama-se deduplicação. vi isso em outras questões cespe!
  • Deduplicação é um bom exemplo, pois elimina dados redundantes.

  • Deduplicação, Compactação...

  • A questão trouxe o termo É POSSÍVEL. De fato, é possível compactar os arquivos para realizar backups(becape).

    SONHE,LUTE,CONQUISTE!

  • A questão trouxe o termo É POSSÍVEL. De fato é possível compactar os arquivos para realizar backups(becape).

    SONHE,LUTE,CONQUISTE!

  • CERTA

    Ao meu ver, não cabe recurso, como vi em alguns comentários. Alguns softwares de backup, p.ex.: Cobian Backup, realizam a compactação no formato zip como forma de deixar aquele backup menor e possibilitar um melhor gerenciamento.

    ## Não desista, sua hora vai chegar.

  • É possível tornou a questão correta galera, porque realmente e possível

  • Poderá utilizar o conceito de Deduplicação ou Desduplicação: É uma espécie de conceito de compactação de dados que permite diminuir o volume de dados armazenados. (Vai excluir arquivos, programas desnecessários). Em resumo, serve para redução do volume de dados do backup)

  • ESTUDEM ENQUANTO ELES DORMEM.... DURMAM ,ENQUANTO ELES ESTUDAM ... KKKK

  • GAB: Certo.

    Esse é o conceito de deduplicação, um procedimento de exclusão de arquivos temporários, desnecessários ou de compactação dos arquivos antes da realização do backup.

  • Quase dei um nó na língua kkk

  • é possível compactar.

  • Questão mal formulada!! eu hein!!

    Contudo, está CORRETA

  • O backup em si não é o foco reduzir o tamanho do arquivo. Considero o gabarito errado.

  • sim, posso fazer o backup, por exemplo, numa unidade externa.


ID
1412497
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Noções de Informática
Assuntos

Julgue o  item  que se segue, acerca de procedimentos e conceitos de segurança da informação.

Os worms, assim como os vírus, infectam computadores, mas, diferentemente dos vírus, eles não precisam de um programa hospedeiro para se propagar.

Alternativas
Comentários
  • Correto. 


    Worm (um verme) é um programa capaz de se propagar automaticamente através de várias estruturas de redes (como e-mail, web, bate-papo, compartilhamento de arquivos em redes locais etc.), enviando cópias de si mesmo de computador para computador.

    “Então, Worms são vírus que se propagam pelas redes?”

    Não, leitor. Worms, definitivamente, não são vírus! Os vírus conseguem inserir cópias de si mesmos em arquivos, como vimos, tornando-se parte deles. Diferentemente dos vírus, os worms não inserem cópias de si mesmos em outros programas ou arquivos! Os Worms são seus próprios arquivos, ou seja, não precisam de hospedeiros porque possuem corpo próprio.

    O objetivo principal dos Worms não é prejudicar ou danificar computadores e/ou arquivos em um sistema, mas, simplesmente, propagar-se. Ou seja, os worms são criados para “passear” pelas redes.

    “E isso é prejudicial em algum ponto? Quero dizer... Deixa o cara passear em paz!”

    Sim, leitor. É prejudicial, em primeiro lugar, porque gera uma sobrecarga excessiva no tráfego da rede, tornando-a mais lenta. Afinal, copiar-se indiscriminadamente pelas redes de micro em micro vai gerar um tráfego excessivamente grande.

    Em segundo lugar, por sua incrível “desenvoltura” em trafegar pelas redes, os Worms podem ser os vetores perfeitos de vírus e outras ameaças (ou seja, podemos “incluir vírus” em um Worm para que este “carregue” aqueles nas costas em suas viagens).

    “Ah! Ok! Mais alguma diferença entre eles?”

    Sim! Um Worm não necessita ser explicitamente executado pelo usuário-alvo para se propagar. Ele só é executado uma vez (lá no computador que originou a viagem) e ele continuará sozinho, porque sua propagação se dá através da exploração de vulnerabilidades existentes nas redes ou falhas na configuração de softwares instalados nos computadores dessas redes.

  • Segundo João Carvalho, por possuírem seu próprio "corpo", não precisam de um arquivo ou programa hospedeiro. 

  • Os worms "vermes" ao contrário dos vírus, não dependem da ação do usuário para que possa agir.

    Cria cópias de si mesmo, mas não afeta outros arquivos.
  • Worm (um verme) é um programa capaz de se propagar automaticamente através de várias estruturas de redes.  E não precisam de um programa hospedeiro para se propagar.

  • Eles infectam? Segundo a professora Quintão, do ponto dos concursos, os worms não infectam, ao contrário dos vírus 

  • CERTO!

    Fiz um rap tratando do tema, sinta o clima!

     

     

    ♪ ♫ ♩ ♫ ♭

     

    O WORM é um verme auto replicante,

     

    nem carece de hospedeiro e ataca num instante...

     

    Já o VÍRUS tem uma função basilar,

     

    necessita de hospedeiro para poder se propagar.

     

     

                                                                                   ♪ ♫ ♩ ♫ ♭

     

  • gostei do rap do marcos romero. kkkk

  • Obg Marcos...ajudou e ainda por cima descontraiu!!! Parabéns

  • Vírus é um programa ou parte de um programa de computador, normalmente malicioso, que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos.

    Para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção, o vírus depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro, ou seja, para que o seu computador seja infectado é preciso que um programa já infectado seja executado.

    Worm é um programa em si capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador.

    CERT.

  • Correto. 

    Vírus infectam arquivos, e se propagam para outros arquivos. Precisam ser executados. Necessitam de um hospedeiro.

    Worms infectam dispositivos, e se propagam para outros dispositivos. Executam automaticamente. Não necessitam de um hospedeiro.

  • Os vírus se anexam a programas ou arquivos, e contam com pessoas para executar o programa ou abrir o arquivo para que possam infectar um PC. Worms, um subtipo de vírus de computador, são semelhantes a vírus, mas não exigem qualquer ação humana para infectar um PC e se espalham por uma rede e mesmo além, digamos ao se enviar por meio de e-mail para todas as pessoas em seu catálogo de endereços.

     

    https://www.justaskgemalto.com/br/qual-e-diferenca-entre-um-virus-e-um-worm-de-computador/

  • Essa questão é meio filosófica, pois é claro que um worm precisa de um hospedeiro! Inclusive é a tradução literal de host. Worms se propagam entre hosts da rede, ou seja, entre hospedeiros e sem um hospedeiro o worm não existe. A questão está errada pois utiliza o termo "PROGRAMA" hospedeiro para se indicar a dependencia do worm e que de fato ele não necessita. Quem comenta deve ter pudor, pois pode acabar confundido o pessoal no momento mais importante, que é no momento da prova! ;)

  • Perichdey Leitão Ta viajando em cara.

  • WORMS(vermes, em português): são SIMILARES AOS VÍRUS.

    PROPAGAM-SE AUTOMATICAMENTE, enviando CÓPIAS COMPLETAS de si mesmos para outros computadores. NORMALMENTE, SE ESPALHAM USANDO RECURSOS DA REDE. Atualmente, o e-mail é o seu principal canal de distribuição.


    bons estudos.

  • Essa questão deu até gosto de marcar, questão linda!

  • CERTO 

    Worms: é um tipo de malware capaz de se propagar automaticamente por meio de redes, enviando cópias de si para outros computadores, a partir de brechas e falhas em softwares instalados incorretamente.

  • Certo



    Vírus infectam arquivos, e se propagam para outros arquivos. Precisam ser executados. Necessitam de um hospedeiro.

    Worms infectam dispositivos, e se propagam para outros dispositivos. Executam automaticamente. Não necessitam de um hospedeiro.

  • Worms: são programas autorreplicantes, passando de um sistema a outro, sem, necessariamente, usar um arquivo hospedeiro.

    --

    Gabarito: certo

    Fonte: Prof. Victor Dalton.

  • WORM – Não é vírus, assim como o vírus é uma espécie de malware. Não precisa de um arquivo hospedeiro. Não infecta outros arquivos ou programas. Não precisa ser executado, ele se propaga AUTOMATICAMENTE pela rede sem necessidade de ativação por parte do usuário.

     

    VÍRUS – São programas maliciosos que embutem copias de si mesmo em outros programas ou arquivos. Um vírus NECESSARIAMENTE precisa de um programa hospedeiro ou seja, um vírus não existe de forma autônoma. Para que o vírus comece a se propagar é necessário que ele seja executado. Assim ANTES de sua execução pelo usuário o vírus permanece inerte, NÃO se propagando automaticamente.

     

     

    GABARITO: CERTO

  • Que questão linda, deu até orgulho responder corretamente.

    Gabarito: C

  • Minha contribuição.

    Worm => É um programa capaz de se replicar automaticamente, enviando cópias de si mesmo. Diferente do vírus, ele não se propaga por meio da inclusão de cópias de si em outros programas ou arquivos através da rede, mas - sim - pela exploração automática de vulnerabilidades existentes em programas instalados em computadores ou pela execução direta de suas cópias. Em suma: eles não infectam outros arquivos, eles mesmos são os arquivos.

    Palavras chaves:

    Worm

    => Redes

    => Não precisam de hospedeiro

    => Autorreplicáveis

    => Não precisam ser executados

    Abraço!!!

  • Worms: é um tipo de malware capaz de se propagar automaticamente por meio de redes, enviando cópias de si para outros computadores, a partir de brechas e falhas em softwares instalados incorretamente.

    Ele se propaga através de 04 fases:

    IDENTIFICAÇÃO

    ENVIO

    ATIVAÇÃO

    REINÍCIO

  • Tá menosprezando o vírus, nem por isso está errada.

  • WORM = Não precisa de outro programa para se propagar

    VÍRUS = Precisa de outro programa para se propagar, multiplicar.

  • Diferenças do Worm para o vírus : Replicam-se na rede, e não dentro dos arquivos;não necessita de hospedeiro,nem muito menos ser executado para ter efeito.

  • Worms: É um programa INDEPENDENTE // Propaga-se por meio de Redes // Envia cópias de Si mesmo de PC para PC // Explora a Vulnerabilidade de Programas/Sistemas / /Não necessita de um hospedeiro como o Vírus // Não Infecta Programa ou Arquivo. Quem faz isso é o VÍRUS.

  • NÃO SE PROPAGAM:

    - Trojan;

    - Spyware;

    - Backdoor;

    - Rootkit;

    PROPAGAM-SE:

    - Vírus;

    - Worm;

    - Bot;

  • VÍRUS

    1.Infectam ARQUIVOS

    2.Propaga para ARQUIVOS

    3.Precisam ser  EXECUTADOS

    4.Precisa de HOSPEDEIRO

    Worms(vermes)

    1. Infectam DISPOSITIVOS

    2. Propaga para DISPOSITIVOS

    3. EXECUTADO automaticamente

    4. NÃO precisa de HOSPEDEIRO

  • POÉTICA!

  • Um Worm é um programa semelhante aos vírus, com a diferença de este ser auto-replicante, ou seja, ele cria cópias funcionais de si mesmo e infecta outros computadores.

    um vírus de computador é um software malicioso que é desenvolvido por programadores geralmente inescrupulosos.

    WORM

    NÃO DEPENDE DE HOSPEDEIRO

    PROPAGAÇÃO AUTOMÁTICA

    É AUTORREPLICANTE

    VÍRUS

    DEPENDE DE PROGRAMA HOSPEDEIRO

    PROPAGAÇÃO NÃO É AUTOMÁTICA

  • capaz de enviar cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos--> virus

    programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador-->Worm 

  • Gabarito: Certo

    ✏️Os Worms não precisam de hospedeiros, ele é independente e autoreplicavel.

  • GAB: C

    • Vírus é um programa ou parte de um programa de computador, normalmente malicioso, que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos.

    Para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção, o vírus depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro, ou seja, para que o seu computador seja infectado é preciso que um programa já infectado seja executado.

    Exceção> Vírus de script: escrito em linguagem de script, como VBScript e JavaScript, e recebido ao acessar uma página Web ou por e-mail, como um arquivo anexo ou como parte do próprio e-mail escrito em formato HTML. Pode ser automaticamente executado, dependendo da configuração do navegador Web e do programa leitor de e-mails do usuário.

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    • Worm é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador.

    Diferente do vírus, o worm não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos, mas sim pela execução direta de suas cópias ou pela exploração automática de vulnerabilidades existentes em programas instalados em computadores.

    Fonte: Cartilha

  • CERTO

    Worm --> PROPAGA automaticamente --> EXECUÇÃO direta --> EXPLORAÇÃO automática

    PMAL 2021

  • " Vírus infectam arquivos, e se propagam para outros arquivos. Precisam ser executados. Necessitam de um hospedeiro.

    Worms infectam dispositivos, e se propagam para outros dispositivos. Executam automaticamente. Não necessitam de um hospedeiro."

  • "Vírus infectam arquivos, e se propagam para outros arquivos. Precisam ser executados. Necessitam de um hospedeiro.

    Worms infectam dispositivos, e se propagam para outros dispositivos. Executam automaticamente. Não necessitam de um hospedeiro."

  • Vírus precisa, Worms não.

  • Dessa vez não CESPE

  • CUIDADO MARRETEIROS...

    REGRA: VÍRUS NECESSITA DE EXECUÇÃO PARA SE PROPAGAR

    EXCECÇÃO : VÍRUS DE SCRIPT ( PROPAGA-SE AUTOMATICAMENTE)

    O vírus, em regra, requer sua execução para poder realizar seus danos. O vírus de script, no entanto, é bem peculiar, pois, em virtude de ser interpretado pelo navegador web, dependendo de suas configurações, pode ser executado pelo próprio navegador. Em não havendo a intervenção do usuário, que apenas acessou o site, isto configura execução automática

  • Questão Linda, Salva para revisões futuras.


ID
1412500
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Constitucional
Assuntos

Considerando as disposições constitucionais relativas ao processo legislativo, julgue o  item  subsequente.

Não comporta exceções a seguinte regra constitucional, considerada autoaplicável: medida provisória que institua ou majore imposto só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia do exercício em que foi editada

Alternativas
Comentários
  • A assertiva está incorreta, pois há exceções. Esse dispositivo constitucional (art. 62, § 2º) foi idealizado para estar em harmonia com o princípio da anterioridade da lei tributária. Contudo, tal princípio (previsto no art. 150, III, “b”) não se aplica aos empréstimos compulsórios instituídos para atender a despesas extraordinárias, bem como aos seguintes impostos: II, IE, IPI, IOF e impostos extraordinários.

  • Errado


    Art 62 § 2º Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada.

    Exceção:
    Art 153
    I - II (Imposto de importação);
    II - IE (Imposto de exportação);
    IV - IPI (Imposto sobre produtos industrializados);
    V - Operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativo a títulos ou valores mobiliários.


    Art 154, II - Impostos extraordinários

  • Medida Provisória tem aplicação imediata, cabendo ao congresso sua análise!

  • MEDIDAS PROVISÓRIAS QUE ALTERAM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.

  • Olá! Temos como exceções a essa exigência o IPI, o Imposto de Importação, o de Exportação, o IOF e os impostos extraordinários no caso de guerra externa. Tais exceções estão previstas no art. 62, § 2º, da CF/88.

     

    Bons estudos, colegas! 

  • Art 62 § 2º Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada.

    Exceção:
    Art 153
    I - II (Imposto de importação);
    II - IE (Imposto de exportação);
    IV - IPI (Imposto sobre produtos industrializados);
    V - Operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativo a títulos ou valores mobiliários.

  • pra quem estuda direito tributário essa é muito boa

  • salvo os impostos parafiscais e operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativo a títulos ou valores mobiliários.

  • Só os artigos do processo legislativo da CF, não dá para responder,se vc errou fique tranquilo
  • Perfeito comentário Rony Lima, acertei pelo fato de ter estudado direito tributário, logo percebi a convergência entre as matérias. 

  • Errei. Não sabia nem para onde ia.

  • ERRADO.

    Pois há exceções.

    Salvo os impostos parafiscais e operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativo a títulos ou valores mobiliários.

  • Em tributário o que mais se vê são exceções... Alternativa E
  • Gabarito E. Alguns impostos são utilizados para intervir diretamente na economia, e eles podem ser instituídos ou majorados por medida provisória sem problemas.

    O exemplo mais simples de visualizar é o IPI. Toda vez que o governo quer estimular a economia através do setor automobilístico, edita uma MP mexendo no IPI dos carros por um tempo.


ID
1412503
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Constitucional
Assuntos

Considerando as disposições constitucionais relativas ao processo legislativo, julgue o  item  subsequente.

O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas e medidas provisórias. Os decretos legislativos e as resoluções — que tratam de matérias de competência privativa do Senado Federal e da Câmara dos Deputados — são considerados atos internos do Poder Legislativo, que não necessitam de sanção presidencial e, portanto, não compõem o processo legislativo.

Alternativas
Comentários
  • CF art. 59:


    O processo legislativo compreende a elaboração de:
    I - emendas à Constituição;
    .
    .
    .
    VI - decretos legislativos;
    VII - resoluções.


    Ou seja, os decretos legislativos e as resoluções compõem sim, o processo legislativo.

  • Mnemônico: EU CONHEÇO O DIRETOR DO MP DR….

    Eu (Emenda constitucional)

    Conheço (lei complementar)

    O (lei ordinária)

    Diretor do (lei delegada)

    MP (medida provisória)

    D (decretos legislativos)

    R (resoluções)


  • ERRADO!!  O DECRETO LEGISLATIVO é de competência exclusiva do CONGRESSO NACIONAL.


    JAMAIS DEIXE DE SONHAR!
  • Embora o decreto Legislativo não necessite de sanção ou veto presidencial, faz parte do processo legislativo.

  • Gab. ERRADO.


    Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:

    I - emendas à Constituição;

    II - leis complementares;

    III - leis ordinárias;

    IV - leis delegadas;

    V - medidas provisórias;

    VI - decretos legislativos;

    VII - resoluções.

  • Mnemônico por mim utilizado, vejam se vale para vocês:  DR. MEL3

    D
    ecretos Legislativos

    Resoluções

    Medidas Provisórias

    Emendas à Constituição

    Leis Complementares

    Leis Delegadas

    Leis Ordinárias

     

  • Qual a diferença entre Resolução e Decreto Legislativo?
     

    O decreto legislativo é o instrumento usado para regular matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional. Exemplo são as matérias previstas no artigo 49, da Constituição Federal, mas não só: é por decreto legislativo que o Congresso Nacional regula as relações jurídicas decorrentes de medidas provisórias rejeitadas (art. 62, §3º, da CF), é também por decreto legislativo que o Congresso Nacional aprova os tratados assinados pelo chefe do Poder Executivo. Tem geralmente efeitos externos ao Congresso Nacional.

    Já a resolução geralmente tem efeitos internos, e é usada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado federal para regular atos de sua competência exclusiva. Também pode ser usada pelo Congresso Nacional em atos de sua competência, caso em que a aprovação, excepcionalmente, será bicameral, com a promulgação feita pelo Presidente do Senado Federal. É usada para referendar nomeações políticas, fixar alíquotas de tributos, suspender com efeitos erga omnes lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, autorizar ao Executivo a elaboração de lei delegada (nesse caso, será feita pelo Congresso Nacional), etc..

     

    http://questoesdeprovaoral.blogspot.com.br/2012/02/qual-diferenca-entre-resolucao-e.html

  • Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:

    I - emendas à Constituição;

    II - leis complementares;

    III - leis ordinárias;

    IV - leis delegadas;

    V - medidas provisórias;

    VI - decretos legislativos;

    VII - resoluções.

  • Resposta: Errado.

     

    Comentário: Os decretos legislativos e resoluções de fato dispensam a sanção presidencial.

     

    Veja: CF/88. Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção (ou veto) do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49 (Competência Exclusiva do Congresso Nacional, transmitida através de Decretos Legislativos ou de Resoluções do Congresso Nacional), 51 (Competência privativa da Câmara dos Deputados, transmitida através de Resoluções) e 52 (Competência privativa ao Senado Federal, transmitida através de Resoluções), dispor sobre todas as matérias de competência da União, [listagem exemplificativa --- > ] especialmente sobre: ....

     

    No entanto, sua elaboração é feita pelo processo legislativo, com iniciativa, discussão, votação, promulgação e publicação, este dois últimos atos realizados pelos respectivos presidentes das Casas parlamentares.

  • DECRETO LEGISLATIVO ------> EXTERNO

    RESOLUÇÃO ----------------------> INTERNO

  • Decretos legislativos e resoluções compõem sim o processo legislativo.

  • Gabarito: Errado

    Cuidado! Algumas vezes as bancas incluem no artigo 59 da CF: portarias. Todavia portarias não têm nesse artigo.

  • É verdade que os decretos legislativos e as resoluções do Senado e da Câmara não são submetidos a sanção/veto presidencial, mas, ainda assim, compõem o processo legislativo, sendo atos normativos primários, de acordo com o Art. 59 da CF/88.

    GABARITO: ERRADO.


ID
1412506
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Constitucional
Assuntos

Considerando as disposições constitucionais relativas ao processo legislativo, julgue o  item  subsequente.

São de iniciativa privativa do presidente da República as leis que disponham sobre normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos estados, do Distrito Federal e dos territórios.

Alternativas
Comentários
  • Gabarito correto.  Art. 21: XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 69, de 2012)  (Produção de efeito)

  • Certo!!

    Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

    § 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: (...)  II - disponham sobre: (...)  d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

  • Esquematizando:



    MPU e DPU: normas gerais e específicas.

    MPE's e DPE's: somente normas gerais.
  • Certo


    “A criação, por lei de iniciativa parlamentar, de programa municipal a ser desenvolvido em logradouros públicos não invade esfera de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo.” (RE 290.549-AgR, rel. min. Dias Toffoli, julgamento em 28-2-2012, Primeira Turma, DJE de 29-3-2012.)

  • MPU e DPU = é iniciativa privativa do PR leis que disponham sobre organização desses dois órgão.  

    MPE's e DPE's = é iniciativa privativa do PR leis que disponham sobre normas gerais para organização desses órgãos, ou seja, quem vai organizar são os Estados , DF e Territorios  com base nas normas gerais que o PR criou. Art.61,II, "d"

     

     

  • Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

    § 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: II - disponham sobre: d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

     

  • Esquematizando, O PR PODE




    MPU e DPU: normas gerais e específicas.


    MPE's e DPE's: somente normas gerais.

  •     § 1o São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

            I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

            II - disponham sobre:

                a)  criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

                b)  organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

                c)  servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

                d)  organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

                e)  criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;

                f)  militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.

  • O Ministério Público da União e dos Estados são organizados mediante lei complementar editada pelo respectivo ente federativo, ENQUANTO QUE LEI ORDINÁRIA FEDERAL TRAÇA AS NORMAS GERAIS de organização dos Ministérios Públicos Estaduais e do Distrito Federal e Territórios.

    Art. 128, § 5º LEIS COMPLEMENTARES DA UNIÃO E DOS ESTADOS, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros.


ID
1412509
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Constitucional
Assuntos

Com base nos preceitos da Constituição Federal de 1988 (CF) acerca dos princípios fundamentais e dos direitos políticos, julgue o  item  a seguir.

A CF consagra a prevalência da democracia representativa, fazendo apenas alusão à democracia direta, sem mencionar expressamente os meios pelos quais a soberania popular poderá ser diretamente exercida

Alternativas
Comentários
  •  

    Gabarito: Errado

    Observe que, na nossa democracia, o poder é exercido não só por meio de representantes eleitos pelo povo (democracia indireta ou representativa), mas também diretamente pelo povo (democracia direta), como ocorre no plebiscito, no referendo e na iniciativa popular. Por combinar esses dois meios de manifestação democrática - direta e indireta -, diz-se que a nossa democracia é do tipo semidireta ou participativa.

    Fonte: Aulas de Direito Constitucional para concursos (MA e VP + Frederico Dias)

     

    A democracia pode ser:

    Direta - O povo toma todas as decisões (Atualmente não há exemplos para este tipo de democracia, porém foi um modelo implantado na Grécia antiga onde a população se reunia em praça pública para tomar as decisões).

    Indireta - O povo elege representantes para tomar as decisões em seu nome.

    Semidireta - Algumas decisões são tomadas pelos representantes eleitos e outras são tomadas diretamente pelo povo.

     

    O Brasil adota o regime político de democracia semidireta por existir formas de participação direta da população em decisões. Entre as formas de participação direta da população estão os plebiscitos, referendos e iniciativas populares (Art. 14, I, II, III da CF).

     

    Jesus Cristo!!

     

     

     

     

  • CF

    CAPÍTULO IV
    DOS DIREITOS POLÍTICOS

    Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

    I - plebiscito;

    II - referendo;

    III - iniciativa popular.


  • Errado.

    A democracia representativa é aquela exercida pelos representantes eleitos. Porém, a CF deixou expresso no Art. 14 os exemplos de democracia direta: plebiscito, referendo e iniciativa popular.

  • ERRADO! Os meios são mencionados no art. 14 da CF, vejamos:

    Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

    I - plebiscito;

    II - referendo;

    III - iniciativa popular.

  • "A CF consagra a prevalência da democracia representativa"-> TRECHO CORRETO

    Justificativa:

    Regra: Democracia indireta ou representativa. (o povo toma suas decisões através de seus representantes). 
    Exceção: Democracia direta ( o povo toma suas decisões diretamente). Ex: plebiscito.



    "fazendo apenas alusão à democracia direta"-> TRECHO ERRADO

    Justificativa:

    Democracia no Brasil: Semidireta ou participativa:

    - o poder é exercido - Pelos representantes (indiretamente) E

    - Pelo povo (diretamente): 



    "sem mencionar expressamente os meios pelos quais a soberania popular poderá ser diretamente exercida" -> TRECHO ERRADO.

    Justificativa:

    Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

    I - plebiscito;

    II - referendo;

    III - iniciativa popular.

  • ERRADO

    CF 88

    Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

    I - plebiscito;

    II - referendo;

    III - iniciativa popular.

  • Na CF são mencionados o plebiscito,referendo, iniciativa popular todos instrumentos direto da democracia. 

  • A soberania popular poderá ser diretamente exercida através do plebiscito,referendo e iniciativa popular.  GAB ERRADO

  • GABARITO ERRADO

     

     

    CF

     

    Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

    I - plebiscito;

    II - referendo;

    III - iniciativa popular.

     

     

     

    BONS ESTUDOS,GALERA.NUNCA DESISTAAM!! VALEEEU

  • Na realidade no regime de governo democrático podemos ter:

     

    Democracia direta: quando o povo exerce através de plebiscito, referendo e iniciativa popular

    Democracia indireta, chamada tambpem de representativa: exercida através dos representantes eleitos

     

    A nossa CF/88 adotou a democracia semidireta que nada mais é que a soma das duas, cabe ressaltar que a democracia semidireta também pode sr chamada de participativa;

     

    Bons estudos

  • BRASIL ADOTA O SISTEMA SEMIDIRETO.

     

    E AS FORMAS DE SOBERANIA POPULAR SÃO:

    a) Referendo

    b) Plebiscito

    c) Iniciativa Popular.

     

    PMAL - CAVEIRA!

  • ERRADO.

    Vide art. 14, incisos I, II e III :)

  • Errada

    Referendo, plebiscito e iniciativa popular.

  • Gabarito: ERRADO

     

    A soberania popular é exercida, em regra, por meio da democracia representativa. A Constituição Federal brasileira consagra, também, a democracia participativa ao prever instrumentos de participação intensa e efetiva do cidadão nas decisões governamentais.

     

    A soberania origina-se do povo e é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, bem como mediante a propositura de ação popular, a participação em plebiscitos e referendos, e por intermédio da iniciativa popular para projetos de lei.

  • ERRADA

     

    INDIRETAMENTE: através dos representantes políticos, do povo, dos estados e do DF (Deputados e Senadores)

    DIRETAMENTE: através de plebiscito, referendo e ação popular. 

  • A decisão tomada pelo povo em plebiscito ou referendo não pode ser alterada por lei, nem mesmo por emenda constitucional, de modo que podemos afirmar que a Democracia direta prevalece sobre a Democracia indireta.

    FONTE: pdf da Falth

  • A Constituição prevê, como formas de exercício direto da

    soberania popular:

    o plebiscito,

    o referendo e

    a iniciativa popular.

  • Gab E princípio representativo com a participação direta do povo por meio do voto, do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular.

  • Democracia representativa (Indireta) = por representantes eleitos.

    Democracia Direta = Através de Plebiscito, Referendo ou Iniciativa Popular.

  • Além do plebiscito, referendo e iniciativa popular:

     

    "A ação popular — pertencente à categoria dos direitos políticos do cidadão — é um remédio constitucional que se manifesta como exercício da soberania popular e como instrumento da democracia direta."

  • Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

    I - plebiscito

    II- referendo

    III - iniciativa popular.

    A CF deixa bem claro!

  • ERRADO

  • ERRADO

    A constituição deixa claro as formas de exercício da democracia direta: PLEBISCITO, REFERENDO E INICIATIVA POPULAR.

  • Questão errada.

    CF/88 - Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

    I - plebiscito;

    II - referendo;

    III - iniciativa popular.

    Bons estudos ;)

  • Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

    I - plebiscito;

    II - referendo;

    III - iniciativa popular.

    Gab: errado

    @carreira_ policiais

  • A CF deixa mais claro que cego enxergando pela primeira vez.

  • Participação DIRETA:

    • Plebiscito
    • Referendo
    • Iniciativa Popular

    --------------------------------------

    Participação INDIRETA:

    • Representantes eleitos por meio de voto


ID
1412512
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Constitucional
Assuntos

Com base nos preceitos da Constituição Federal de 1988 (CF) acerca dos princípios fundamentais e dos direitos políticos, julgue o  item  a seguir.

O ordenamento jurídico-constitucional brasileiro considera inelegíveis, em regra, os estrangeiros e os militares; estes, contudo, se contarem com mais de dez anos de serviço, podem se eleger, atendidas determinadas condições.

Alternativas
Comentários
  • Os militares são SIM elegíveis (se atendidos os requisitos), à exceção do conscrito durante o período de serviço militar obrigatório.

    CF - Art. 14 

    § 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.

    § 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.

    § 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:

      I -  se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;

      II -  se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade


    TSE :

    3. Alistamento. Voto. Serviço militar obrigatório. O eleitor inscrito, ao ser incorporado para prestação do serviço militar obrigatório, deverá ter sua inscrição mantida, ficando impedido de votar, nos termos do art. 6 °, II, c,do Código Eleitoral." 
    (Res.  15.072, de 28.2.89, rel. Min. Sydney Sanches;no mesmo sentido a Res.  15.099, de 9.3.89, Villas Boas.)


    Inalistáveis: estrangeiro e conscritos (durante serviço militar obrigatório)

    Inelegíveis: os inalistáveis e os analfabetos.


    Lembrar: analfabeto pode se alistar como eleitor mas é inelegível.

  • Não entendi o erro dessa questão.


  • CF - Art. 14 

    § 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.

    § 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. 

    Portanto, são inelegíveis os estrangeiros, os conscritos e os analfabetos. O erro da questão está na generalização do termo "militares",

    já que os conscritos são apenas os militares que prestam serviço militar obrigatório. 

    No Brasil temos vários exemplos de militares eleitos.



  • É esse o gabarito mesmo?
    Sinceramente..., a cespe é uma "FANFARRONA"

  • Procurando ser mais objetivo com os comentários...

    o erro dá questão está em afirmar que os estrangeiros e os militares são INALISTÁVEIS, quando, na verdade, eles são INELEGÍVEIS.

  • São inalistáveis: Estrangeiros e conscritos

    São inelegíveis: Os inalistáveis e os analfabetos

    Acho que o erro da questão está na primeira frase: "O ordenamento jurídico-constitucional brasileiro considera inelegíveis, em regra, os estrangeiros e os militares...", porque não cita os analfabetos como inelegíveis. E deveria estar escrito Conscritos ao invés de militares. 

  • o primeiro comentário já explicava. Ao dizer que os estrangeiros e os militares são inelegíveis... Quando comparar com o art. 14, § 8º, o que se verifica é o oposto "O militar alistável é elegível". Outro erro é condicionar ao militar, ter mais que 10 anos de serviço, pois como diz os incisos: 

    art. 14

    § 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:

     I -  se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;

     II -  se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade

    vamos em frente!!

  • SÃO INALISTÁVEIS ESTRANGEIROS E CONSCRITOS (que é quem se encontra em período de serviço militar obrigatório)
  • Errado.

    O enunciado da questão está correto no que diz respeito à inelegibilidade dos estrangeiros. Realmente, os estrangeiros são inelegíveis (não podem ser eleitos), já que são inalistáveis (não podem se alistar como eleitores). Todavia os militares são elegíveis, conforme disposto no art. 14, § 8.º, incisos I e II da CF/88:

    § 8.º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:

    I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;

    II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.



  • Errado. Os inalistáveis são os estrangeiros e conscritos. os militares podem ser elegíveis, desde que cumprido algumas condições. 

  • SÃO INELEGÍVEIS: OS ESTRANGEIROS, OS CONSCRITOS E OS ANALFABETOS.

  • SE VC ERROU... QUERO QUE COLOQUE ISSO NA SUA CABEÇA... MILITAR É DIFERENTE DE CONSCRITOOOOOOOOOOOOOOOOO(Recrutado; Alistato)..


    GABARITO ERRADO

  • Errei, me faltou atenção. Valeu pela dica, Eliel.

  • Dá a entender que quando a questão se referiu a "estes", generalizou "os estrangeiros e os militares".

  • Militares não são inelegíveis. Os que são inelegíveis são os INALISTÁVEIS ( CONSCRITOS e ESTRANGEIROS ) e os ANALFABETOS.

    Errado

  • Deixando de lado os demais padrões de inelegibilidade (reflexa e relativa), podemos observar casos de inelegibilidade absoluta a qual consiste em afirmar que os analfabetos e os inalistáveis (leia-se conscritos) não podem se configurar em polo passivo de direitos políticos. Art. 14, §4°:
    § 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
    Ademais, existe previsão legal quanto à elegibilidade dos militares, art. 14, §8°, "I","II". Observe:
    § 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:

    I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;
    II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.
     Portanto...
    ERRADO.

  • SÃO INALISTÁVEIS: ESTRANGEIROS E CONSCRITOS (aqueles do serviço militar obrigatório).


    SÃO INELEGÍVEIS: INALISTÁVEIS E OS ANALFABETOS 


    O militar de carreira é alistável e elegível. 


  • Gabarito ERRADO


    PRIMEIRA PARTE - O ordenamento jurídico-constitucional brasileiro considera inelegíveis, em regra, os estrangeiros e os militares;

    ERRADO: esta parte da questão envolve conhecimento do art. 14, §2, §3, §4 e §8.

    Art. 14, § 4º diz que são inelegíveis os inalistáveis e osanalfabetos

    Art. 14, § 2º diz quem são inalistáveis os estrangeiros e os conscritos. Logo, se eles não podem se alistar, eles também não poderão se eleger.

    Ainda, de acordo com o art. 14, § 3º, III, é condição para a elegibilidade, o alistamento eleitoral.

    Estrangeiro, não pode se alistar, logo, é inelegível.

    Militar não está na redação do art. 14, 2º. Na redação está o conscrito, aquele que foi convocado para o serviço militar obrigatório. O Militar, de acordo com o art. 14, §8, pode ser alistável e elegível, desde que atenda a algumas condições.


    SEGUNDA PARTE - estes, contudo, se contarem com mais de dez anos de serviço, podem se eleger, atendidas determinadas condições.

    Estes – é um termo que se refere à pessoa ou objeto que está próximo, logo está se referindo ao Militar.

    Esta parte da questão diz que SE o militar contar com mais de dez anos de serviço, poderá se eleger. Errado, pois, de acordo com o art. 14, §8, I, o militar com menos de 10 anos de serviço também poderá se eleger (para isso, afasta-se da atividade).


  • São inelegíveis os estrangeiros e os CONSCRITOS!


    Gabarito: Errado.

  • Neste caso que os militares tem mais de dez anos de serviço vão ficar na inatividade, se tiverem menos de dez anos vão se afastar do serviço sem receber deste. Portanto, não são inelegíveis.

     

    Gabarito Errado

  • São inelegíveis os estrangeiros e os conscritos (serviço militar obrigatório/ serviço militar inicial), os militares não são inelegíveis já que com mais de 10 anos de serviços serão afastados e se eleitos no ato da serão colocados NO ATO DA DIPLOMAÇÃO para inatividade, e com menos de 10 anos de serviços serão afastados.

  • O ordenamento jurídico-constitucional brasileiro considera inelegíveis, em regra, os estrangeiros e os militares; estes, contudo, se contarem com mais de dez anos de serviço, podem se eleger, atendidas determinadas condições.

    Questão erra em dizer que são inelegíveis os militares.

    o Militar é alistavel e elegível, atendidas as seguintes condições:

    -10 anos de SV  AFASTA-SE  da atividade

    + 10 anos de SV  AGREGADO pela autoridade superior,   SE ELEITO  passará automaticamente, no ato da DIPLOMAÇÃO, para INATIVIDADE.

  • INELEGÍVEIS: Estrangeiros/Conscritos/Analfabetos

    MILITARES SÃO ELEGÍVEIS:

    * Menos de 10 anos: É afastado de sua atividade

    * Mais de 10 anos: É agregado pela autoridade superior. Se eleito, passará, no ato da diplomação, para a inatividade. 

  • Na questão do militar que a questão impos ai ela generalizou e que de fato somente os conscritos e que não podem votar e nem ser votados no periodo de serviço militar obrigatorio. Já para os militares em geral eles podem votar e até mesmo ser votados, mas a unica diferença e que o que contar com menos de 10 anos de serviço perderá o cargo de militar se eleito ou não e já o com mais de 10 anos de serviço ele ficará afastado do cargo até o termino das eleições e se ganhar irá direto pra inatividade, mas não perderá o militarismo ficando como aposentado e se perde voltará para o seu antigo cargo.

     

    Espero ter ajudado de uma forma simples.

    Bons estudos a todos e Fé em Deus !

  • Os militares podem ser eleitos, ao contrário dos CONSCRITOS e dos MILITARES EM SERVIÇO OBRIGATÓRIO.

    CF ART 14  

    § 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:

    I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;

    II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.

  • Inelegíveis são: os inalistáveis e analfabetos.

    Inalistáveis são: os conscritos e estrangeiros

    Conscritos são: convocados para serviço militar obrigatório.

     

  • Os que tem menos de 10 anos de serviço tamém poderão se eleger, mas nesse caso devem se afastar da atividade.

  • Excelente comentário da CECÍLIA MEYER

     

  • Art. 14, § 4º diz que são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos

    Art. 14, § 2º diz quem são inalistáveis os estrangeiros e os conscritos.

  • Conscritos, não MILITARES.

  • GABARITO ERRADO

     

     

    BORA RELEMBRAR?

     

     

    INALISTÁVEIS:

     

    -CONSCRITOS

    -ESTRANGEIROS

     

    INELEGÍVEIS:

     

    -INALISTÁVEIS

    -ANALFABETOS

     

     

     

    BONS ESTUDOS,GALERA.NUNCA DESISTAAM!! VALEEEU

  • MILITARES PODEM SE ALISTAR DESDE QUE:

    SE POSSUIR MENOS DE 10 ANOS DEVEM SE AFASTAR;

    SE POSSUIR MAIS DE 10 ANOS FICARÁ AGREGADO E, SE ELEITO, PASSARÁ PARA INATIVIDADE (RESERVA) NO ATO DA DIPLOMACIA.

     

    PMAL - CAVEIRA!

  • MILITARES CONSCRITOS

  • São inelegíveis: os inalistáveis (estrangeiros e conscritos (serviço militar obrigatório)) e os analfabetos.

     

     

  • MILITAR PODE SE ELEGER (COM EXCEÇÃO DOS CONSCRITOS):

    I) Menos de 10 anos:

    - Deve se afastar;

    II) Mais de 10 anos:

    - Fica agregado (sem remuneração);

    - Se eleito => passará para a inatividade (reserva), no ato da diplomação.

    III) A filiação partidária não pode ser exigida como condição de elegibilidade do militar.

    - Somente a partir da escolha na convenção, o militar é considerado filiado ao partido político.

  • ERRADO.

    Vide art. 14, § 8.º :)

  • estes faz referência aos estrangeiros e aos militares , logo está ERRADA

  • Militares Conscritos que não podem se eleger.

  • Militares Conscritos que não podem se eleger.

  • Inalistáveis : Estrangeiros e Conscritos.

    Inelegíveis: Inalistáveis e Analfabetos.

  • Gabarito - Errado.

    São inalistáveis os estrangeiros e os conscritos. 

    MILITAR:

    -10 anos = Afasta-se da atividade e, se perder a eleição, se ferra.

    +10 anos = Agregado e, se for eleito, vai para a inatividade.

  • Errado

    militar alistável é elegível menos de 10 anos, se afasta, mais de 10 anos é agregado, se eleito passa a inatividade

    Estrangeiro alistável e elegível residente no BR + de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira e pleno exercício do direito político

    estrangeiro admitido no Brasil até a idade de 5(cinco) anos,

    estrangeiro que tenha vindo residir no Brasilantes de atingida a maioridadee haja feito curso superior em estabelecimento nacional de ensino, se requerida a naturalização até 1 (um) ano depois da formatura.

    não podendo ocupar cargos de alto escalão: PR, PSF, PCD, Ministros STF e Defesa, Carreira diplomática e oficial de forças armadas

  • ERRADO

  • São inalistáveis os estrangeiros e os militares conscritos - Não podem tirar título de eleitor, nem votar.

    São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos - Não podem se candidatar.

    Conscrito: é o recruta ou alistado no Exército, na Marinha, ou na Aeronáutica durante o período de prestação do serviço militar obrigatório.

  • Se os militares fossem inelegíveis, o velho Bozo não estaria presidente hoje.

  • Gabarito: Errado.

    A vedação é dada quanto aos conscritos, que são aqueles que estão prestando serviço militar obrigatório.

    Bons estudos!

  • O ordenamento jurídico-constitucional brasileiro considera inelegíveis, em regra, os estrangeiros e os militares; estes, contudo, se contarem com mais de dez anos de serviço, podem se eleger, atendidas determinadas condições.

    São inalistáveis os estrangeiros e os conscritos durante o serviço militar obrigatório.

    ADENDO:

    Se o militar tiver menos de 10 anos vai para reserva, se tiver mais de 10 anos vai para inatividade.

    GAB: ERRADO

  • Poderia ser verdade isso.. não estaríamos passando por isso.

  • INELEGÍVEIS (CF-88) = INalistáveis e os Analfabetos.

    Bons estudos.

  • Inúmeros comentários, mas nenhum trouxe uma explicação plausível para a questão. O que muitos ficam se preocupando aqui é em ficar exaltando políticos que já estão enchendo o R... de dinheiro as nossas custas e C... pra população e nem sabe que tais pessoas que ficam puxando saco deles exitem.

  • Inúmeros comentários, mas nenhum trouxe uma explicação plausível para a questão. O que muitos ficam se preocupando aqui é em ficar exaltando políticos que já estão enchendo o R... de dinheiro as nossas custas e C... pra população e nem sabe que tais pessoas que ficam puxando saco deles exitem. Esses que ficam nessa... parem de ser BES... e INGÊNIO, e ao invés de ficar com paixonites por políticos corruptos, todos farinha do mesmo saco, VÃO ESTUDAR.

  • O ordenamento jurídico-constitucional brasileiro considera inelegíveis, em regra, os estrangeiros e os militares.

    Militares, não. Estrangeiros e conscritos, sim. Estes não podem se alistar, tampouco se eleger.

    Os militares convencionais (que não sejam conscritos) podem se alistar de forma natural. Eleger-se, no entanto, trás consigo algumas peculiaridades:

    § 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:

    I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;

    II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.

    Gabarito errado.

  • Militares : + 10 anos de serviço > INATIVIDADE

    - 10 anos de serviço > Licenciado ou Demitido

    O erro da questão está em ".. ESTES.." incluindo tbm os estrangeiros.

    Bons estudos

  • O erro da questão é dizer que o militar é inelegível.

  • MILITAR ´pode e CONSCRITO NÃOOOO.

  • MILITAR ´pode e CONSCRITO NÃOOOO.

  • Primeiro dia de 2021 e eu errando uma questão dessa. Comecei o ano bem.

  • Minha contribuição.

    CF/88

    Art. 14. § 2° Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.

    § 4° São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    INALISTÁVEIS:

     -CONSCRITOS

    -ESTRANGEIROS

     

    INELEGÍVEIS:

     -INALISTÁVEIS

    -ANALFABETOS

    Fonte: Colaboradores do QC

    Abraço!!!

  • MILITAR é diferente de CONSCRITO (SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO)

  • INALISTÁVEIS (NÃO PODEM VOTAR): CONSCRITOS e ESTRANGEIROS

    INELEGÍVEIS (NÃO PODEM SER VOTADOS / ELEITOS): ANALFABETOS, CONSCRITOS e ESTRANGEIROS.

  • ➡  CF/ART 14

    ➤ § 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:

    ➥ Se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade

    ➥ Se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.

    Resumo:

    -10 anos = Afasta-se da atividade e, se perder a eleição, se ferra.

     +10 anos = Agregado e, se for eleito, vai para a inatividade

     

  • O militar pode sim

    -10/+10

  • OS MILITARES PODEM SE ELEGER, NO ENTANTO OS CONSCRITOS ESTÃO IMPEDIDOS

    PS: CONSCRITO É AQUELE QUE PRESTA SERVIÇO MILITAR OBRIGATORIO.

  • Questão fdp rsrs

  • Me equivoquei na generalização da questão. essa porrrra

    • SAIBA PORQUE RECRUTAS NÃO VOTAM - https://www.youtube.com/watch?v=ZhhjUe6cuCo

  • ERRADO

    Não é qualquer militar, é o militar em serviço obrigatório (conscrito)


ID
1412515
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Constitucional
Assuntos

Com base nos preceitos da Constituição Federal de 1988 (CF) acerca dos princípios fundamentais e dos direitos políticos, julgue o  item  a seguir.

Os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais incluem a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político.

Alternativas
Comentários
  • Resposta: Certo

    Art. 4º, CF - A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:

    I - independência nacional;

    II - prevalência dos direitos humanos;

    III - autodeterminação dos povos;

    IV - não-intervenção;

    V - igualdade entre os Estados;

    VI - defesa da paz;

    VII - solução pacífica dos conflitos;

    VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;

    IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;

    X - concessão de asilo político.

    Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.

  • PANICO IGUAL SOCO REDE(retirada do site "macete para concursos)
    Prevalência dos direitos humanos
    Auto-determinação dos povos
    Não-intervenção
    Independência nacional e Igualdade entre os Estados
    COoperação entre o povos

    IGUAL dade entre os Estados

    SOlução pacífica dos conflitos
    COncessão de asilo)

    REpúdio ao terrorismo
    DEfesa da paz


  • Questão correta, outra ajuda a responder, vejam:

    Prova: CESPE - 2013 - CNJ - Analista Judiciário - Conhecimentos Básicos - Cargos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12Disciplina: Direito Constitucional | Assuntos: Princípios Fundamentais da República; Princípios de Direito Constitucional Internacional; 

    A República Federativa do Brasil rege-se, nas suas relações internacionais, pelos seguintes princípios: independência nacional; prevalência dos direitos humanos; autodeterminação dos povos; não intervenção; igualdade entre os Estados; defesa da paz; solução pacífica dos conflitos; repúdio ao terrorismo e ao racismo; cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; e concessão de asilo político.

    GABARITO: CERTA.


  • Gabarito: Certo


    Mnemônico: AIND NÃO CONPREI RECOS

    Autodeterminação dos povos;

    Independência nacional;

    Não-intervenção;

    Concessão de asilo político;

    Prevalência dos direitos humanos;

    Igualdade entro os Estados;

    Repúdio ao terrorismo e ao racismo;

    Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;

    Solução pacífica dos conflitos.


  • GABARITO CERTO

     

     

    Segue o link do meu MM acerca dos PRINC. FUND. ( art. 1º ao 4º)

     

    https://drive.google.com/open?id=0B007fXT7tjXfMXA0LWtPekxlYVE

     

    ___________________________________

     

    O que queremos? Passar no concurso.

    E quando queremos? É irrelevante.

     

  • O bom do cespe é que na hora da prova eles sabem que a galera só têm bizus da cabeça... aí jogam sinônimos que derrubam 98% dos concurseiros. ESTUDEEEE 

  • Art. 4º, CF - A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:


    DECORA PISCINÃO


    DEfesa da paz;


    COoperação entre os povos para o progresso da humanidade;


    Repúdio ao terrorismo e ao racismo;


    Autodeterminação dos povos;


    Prevalência dos direitos humanos;


    Independência nacional;


    Solução pacífica dos conflitos;


    Concessão de asilo político;


    Igualdade entre os Estados;


    NÃO-intervenção;

  • IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;

  • CF/88

    Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:

    DE-CO-R-A-P-I-S-C-I-NÃO

    VI - DEfesa da paz;

    IX - COoperação entre os povos para o progresso da humanidade;

    VIII - Repúdio ao terrorismo e ao racismo;

    III - Autodeterminação dos povos;

    II - Prevalência dos direitos humanos;

    I - Independência nacional;

    VII - Solução pacífica dos conflitos;

    X - Concessão de asilo político;

    V - Igualdade entre os Estados;

    IV - NÃO-intervenção;

  • Certo.

    Conde Preso Não Reina Coopera Igual.

    Fui um dos primeiros mnemônicos que decorei.

  • CONDE PRESO, NÃO REINA, COOPERA IGUAL

    CON - concessão de asilo político.

    DE - defesa da paz;

    PRE - prevalência dos direitos humanos;

    SO - solução pacífica dos conflitos;

    NÃO - não-intervenção;

    RE - repúdio ao terrorismo e ao racismo;

    IN - independência nacional;

    A - autodeterminação dos povos;

    COOPERA - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;

    IGUAL -  igualdade entre os Estados;

  • Resposta: Certo

    Art. 4º, CF - A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:

    I - independência nacional;

    II - prevalência dos direitos humanos;

    III - autodeterminação dos povos;

    IV - não-intervenção;

    V - igualdade entre os Estados;

    VI - defesa da paz;

    VII - solução pacífica dos conflitos;

    VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;

    IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;

    X - concessão de asilo político.

    Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.

  • GABARITO = CERTO

    TEXTO DE LEI

    AVANTE

  • Resposta: CERTO

    Constituição Federal, Art. 4º: A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:

    I - independência nacional;

    II - prevalência dos direitos humanos;

    III - autodeterminação dos povos;

    IV - não-intervenção;

    V - igualdade entre os Estados;

    VI - defesa da paz;

    VII - solução pacífica dos conflitos;

    VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;

    IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;

    X - concessão de asilo político.

  • CERTO

  • Princípios de Direito Constitucional Internacional

    Constituição Federal - Art. 4º** A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:***

    DICA: RICO NÃO é PREso

    Defesa da paz;

    Independência nacional;

    Concessão de asilo político;

    Autodeterminação dos povos;

    Repúdio ao terrorismo e ao racismo;

    Igualdade entre os Estados;

    COoperação entre os povos para o progresso da humanidade;

    Não-intervenção;

    Prevalência dos direitos humanos.

    A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL BUSCARÁ A INTEGRAÇÃO

    – Econômica – Política – Social – Cultural dos países da América Latina, visando a formação de uma comunidade Latino-Americana de Nações.  

  • Com base nos preceitos da Constituição Federal de 1988 (CF) acerca dos princípios fundamentais e dos direitos políticos,é correto afirmar que: Os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais incluem a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político.

  • A República Federativa do Brasil rege-se, nas suas relações internacionais, pelos seguintes princípios: independência nacional; prevalência dos direitos humanos; autodeterminação dos povos; não intervenção; igualdade entre os Estados; defesa da paz; solução pacífica dos conflitos; repúdio ao terrorismo e ao racismo; cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; e concessão de asilo político.


ID
1412518
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Constitucional
Assuntos

Julgue o  item  seguinte, a respeito dos direitos sociais e dos direitos de nacionalidade.

As distinções entre brasileiros natos e naturalizados, além das constantes na CF, devem ser previstas em lei complementar.

Alternativas
Comentários
  • Gabarito: errado

     

    A Constituição Federal não permite que haja diferenciações entre brasileiros natos e naturalizados, as únicas distinções que podem existir entre os natos e os naturalizados são aquelas previstas no próprio texto constitucional. A título de exemplo: lembre-se dos cargos que somente poderão ser ocupados por brasileiros natos, lembre-se também de que o brasileiro nato não pode ser extraditado enquanto o naturalizado pode. 

     

    Vejam o Art.12, § 2 CF: A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição.

     

    Vejam também o art. 19 da C.F 

    Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

    I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;

    II - recusar fé aos documentos públicos;

    III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

     

    Deus!!!

     

  • GABARITO: ERRADO

    Art. 12, § 2 CF: 
    § 2º - A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição.

  • Apenas a CF/88 pode estabelecer distinção entre brasileiro nato e naturalizado!


  • A legislação infraconstitucional não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, de modo que, em virtude do princípio da igualdade, as únicas hipóteses de tratamento diferenciado são as que constam expressamente do texto constitucional.

    Ano: 2010 - Banca: CESPE - Órgão: TRE-MT - Prova: Técnico Judiciário - Área Administrativa


  • § 2º A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição.

  • Somente a CF....

  • Distinção entre brasileiros natos e naturalização é prevista na Constituição Federal, são elas:

    1) Cargos privativos a brasileiros natos (presidente e vice da república, presidente da câmara dos deputados, presidente do senado federal, ministro do STF (presidente do STF e presidente do CNJ), diplomatas, ministros de estado DA DEFESA, oficial das forças armadas (capitão, general, brigadeiro, major, tenente).

    2) Regras p/ extradição

    3) Cadeiras no conselho da república só para os natos

    4) Naturalizado só poderá ser proprietário de empresa jornalistica depois de 10 anos de naturalização.  

  • No comentário da Camila, no item "3)", são apenas 6 das cadeiras do conselho que devem ser preenchidas por brasileiros natos.

  • Apenas poderá haver diferenciação entre os tais caso a própria Constituição já a tenha feito, como pode ser observado no art. 12, §2°. Veja:
    § 2º A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição.
    Portanto...
    ERRADO.

  • As únicas distinções entre brasileiros natos e naturalizados devem estar previstas na CF.

  • CF = natos naturalizados

  • TODAS AS DIFERENÇAS ENTRE O NATO E O NATURALIZADO ESTÃO NA C.F.

  • distinção de brasileiros SOMENTE na CF.

  • Nenhuma lei pode fazer a distinção entre brasileiro nato e o naturalizado, quem somente tem esse poder e a constituição federal.

  • Distinção de br nato para br naturalizado SOMENTE NA CF.

  • Somente na CF

  • Só pode ter distinção entre brasileiro nato e  naturalizado na cf.

  • GABARITO ERRADO

     

     

    CF

     

    Art. 12 § 2º A lei NÃO PODERÁ estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, SALVO nos casos previstos nesta CONSTITUIÇÃO.

     

     

     

    BONS ESTUDOS,GALERA.NUNCA DESISTAAM!! VALEEEU

  • SÓ A C.F.

  • CF 88

     

    Art. 12 § 2º A lei NÃO PODERÁ estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizadosSALVO nos casos previstos nesta CONSTITUIÇÃO.

     

     

  • A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Art. 12 CF/88

  • Errei uma questão tão fácil pelo simples fato de ler rapidamente e confundir a palavra DISTINÇÃO por DEFINIÇÃO... 

    Na emoção marquei o gabarito CERTO 

  • QUANDO EXISTE A DISTINÇÃO?

     

    a) CARGOS PRIVATIVOS DE BRASILEIROS NATOS MP3.COM;

    b) LEI DE EXTRADIÇÃO.

     

     

    PMAL - CAVEIRA!

  • Errado

    Art. 12 § 2º A lei NÃO PODERÁ estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, SALVO nos casos previstos nesta CONSTITUIÇÃO.

  • Art. 12, § 2 CF: 
    § 2º - A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição.     ( CF  )

  • Lei NAO PODERÁ!!!!

  • Quem determina a diferença entre natos e naturalizados é a constituição e somente a constituição , lei infraconstitucional não pode estabelecer diferenças entre natos e naturalizados.

    A doutrina chama essa diferença de isonomia mitigada.

  • a CF é egoísta em relação a distinções RSRS ( SÓ ELA PODE DESCRIMINAR )

  • Somente a Constituição pode estabelecer.

  • Só a CF!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Vejam o Art.12, § 2 CF: A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição.

  • GAB ERRADO

    Apenas a Constituição Federal de 1988 pode trazer distinções entre brasileiros natos e naturalizados.

  • ERRADO

    As distinções entre brasileiros natos e naturalizados, devem ser previstas na CF não podendo constar diferenças distintas daquelas elencadas pelo respectivo dispositivo pátrio.

    Bons estudos...

  • Somente os casos previstos na CF!

  • ERRADO

  • § 2º A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição.

    Fonte: CF/1988

  • Gab: errado

    Somente a CF pode fazer distinção entre brasileiro nato e naturalizado.

    Ex: CF, art 5º, LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;

  • Somente a Constituição.

  • BRASILEIROS NATOS X NATURALIZADOS - somente CF

    BRASILEIROS X ESTRANGEIROS - CF e LEI

  • Minha contribuição.

    CF/88

    Art. 12. (...)

    § 2º A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição.

    Abraço!!!

  • Gab: Errado A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, SALVO nos casos previstos nesta constituição.
  • § 2º A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição.

  • GABARITO - ERRADO

    CF, Art. 12, § 2º A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição.

  • Devem constar na CF

  •  A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição.

  • LEI não pode estabelecer distinção entre nato e naturalizado .

    CF pode haver distinção entre nato e naturalizado .

  • Comentários:

    Somente a Constituição pode estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados.

    Art. 12 § 2º A lei NÃO PODERÁ estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizadosSALVO nos casos previstos nesta CONSTITUIÇÃO.

    Questão errada.

  • O único diploma que pode fazer diferenciação entre brasileros natos e naturalizados é a CF.

    FONTE: MEUS REUMOS!

  • É VEDADO PELA CF .


ID
1412521
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Constitucional
Assuntos

Julgue o  item  seguinte, a respeito dos direitos sociais e dos direitos de nacionalidade.

A CF assegura expressamente a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

Alternativas
Comentários
  • Professor Dario Corsatto:

    É expressamente assegura a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso (art. 7º, XXXIV). Trabalhador avulso, o qual não deve ser confundido com o eventual, o temporário etc, é aquele que, sindicalizado ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato da categoria (Decreto 3.048/99, art. 9º, VI) – são os estivadores, os ensacadores e os guindasteiros, por exemplo.


  • Art. 7.º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

    ...

    XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

  • Questão pra não errar !!!

     

    ART 7º XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com VÍNCULO EMPREGATÍCIO PERMANENTE e o trabalhador AVULSO (não eventual).

  • Certa
    Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

    XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso

  • Trabalhador avulso:

    São trabalhadores avulsos os que oferecem a sua força de trabalho a diversos tomadores de serviço, sem se fixar a nenhum deles, por curto período de tempo e mediante a intermediação do OGMO.

    OGMO – Órgão Gestor de Mão de Obra, são entidades sem fins lucrativos que atuam na regulamentação dos trabalhadores avulsos do setor portuário. A elas atribui-se caráter administrativo, fiscalizador e profissionalizante.

  • O art 7ª da CF aplica-se :

         - Trabalhadores urbanos e rurais; [TODOS]

         - Avulsos;[TODOS]

         - Domésticos; [ALGUNS, parágrafo único, art. 7º]

         - Servidores Públicos. [ALGUNS, art.37, §3º]

  • GABARITO CERTO

     

     

    CF

     

    Art. 7º XXXIV - IGUALDADE de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

     

     

    BONS ESTUDOS,GALERA.NUNCA DESISTAAM!! VALEEEU

  • vem PMPE2018

     

  • Certo

    Art. 7º XXXIV - Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

  • Gabarito: CERTO.

    Além de estimular a contratação de mulheres, a CF/88 determina que trabalhadores que exerçam as mesmas funções recebam o mesmo salário.

    São vedadas medidas discriminatórias contra portadores de deficiências, entre os diferentes tipos de trabalho e é garantida a igualdade de direitos entre os trabalhadores avulsos e os trabalhadores permanentes.

    Há um regime diferenciado para trabalhadores domésticos (art. 7°, parágrafo único), para servidores públicos civis (art. 39, §3°) e militares.

  • Gabarito CERTO

    Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros

    que visem à melhoria de sua condição social:

    XXXIV – igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício

    permanente e o trabalhador avulso

  • CERTO

  • Minha contribuição.

    CF/88

    Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

    XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

    Abraço!!!

  • GABARITO - CERTO

    CF, ART. 7, XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

  •  O art 7ª da CF aplica-se :

    • Trabalhadores urbanos e rurais; [TODOS]

    Avulsos;[TODOS]

    Domésticos; [ALGUNS, parágrafo único, art. 7º]

    Servidores Públicos. [ALGUNS, art.37, §3º]

  • A respeito dos direitos sociais e dos direitos de nacionalidade, é correto afirmar que: A CF assegura expressamente a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

  • Cuidado só para não confundir Trabalhador Avulso com o trabalhador Eventual.

    Gabarito: CERTO.

  • avulso adjetivo que não faz parte de um todo. Ñ ENTENDI PQ TA CORRETO.

  • Se alguém da área do direito do trabalho ou que conheça bem esse assunto tirar minha dúvida ficarei muito agradecido.

    De acordo com a constituição o trabalhador avulso e permanente possuem os mesmos direitos.

    É correto afirmar que, todavia a CLT traz distinções para esses tipos de trabalhador?

    Pensei em doméstica e faxineira/diarista

    Doméstica trabalha, geralmente, de segunda a sábado e possui carteira assinada. Já a faxineira/diarista pode trabalhar até duas vezes na semana e não criar nenhum tipo de vínculo empregatício permanente. Nesse caso os direitos, por exemplo, recolher FGTS, aviso prévio, entre outros não seria apenas direito da doméstica com vínculo empregatício permanente?


ID
1412524
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Constitucional
Assuntos

Julgue o  item  seguinte, a respeito dos direitos sociais e dos direitos de nacionalidade.

O direito de ação, quanto a créditos resultantes das relações de trabalho, prescreve em cinco anos após a extinção do contrato de trabalho, para os trabalhadores urbanos, e em dois anos, para os trabalhadores rurais.

Alternativas
Comentários
  • Art. 1º O art. 11 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:

    Art. 11. O direito de ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve:

    I - em cinco anos para o trabalhador urbano, até o limite de dois anos após a extinção do contrato;

    Il - em dois anos, após a extinção do contrato de trabalho, para o trabalhador rural.

    § 1º O disposto neste artigo não se aplica às ações que tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social.

    :p

  • Gabarito Errado

    CF Art 7, XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000)

  • QUESTÃO ERRADA..

    - Os trabalhadores rurais e urbanos são tratados de forma igual - inovação da CF/88;

    - O prazo quinquenal refere-se aos direitos que podem ser cobrados, durante a vigência do contrato;

    - O prazo bienal é contado a partir do término do pacto laboral.

  • O limite de dois anos após a extinção do contrato. Isso já matava a questão

  • Art.6º (...)

    XXIX- ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.

    (...).

  • DIREITOS SOCIAIS


    Prescrição Trabalhista

    A prescrição resulta da perda de uma pretensão em virtude da inércia de seu titular. O direito de ação visando ao recebimento de créditos trabalhistas, existe desde que o empregado busque a proteção jurisdicional no prazo de 5 anos após o surgimento do direito reclamado, limitado tal prazo a 2 anos após o término do contrato de trabalho.


    Anteriormente, havia uma diferenciação para o prazo prescricional dos trabalhadores rurais, porém, com a EC nº 28-2000, o prazo passou a ser único para os trabalhadores urbanos e rurais.


    Interessante notar que, no caso de morte do trabalhador, aplica-se apenas o prazo de 5 anos, sem se levar em conta o prazo de 2 anos. Assim, a prescrição total dos direitos ocorrerá 5 anos após a morte do trabalhador.


    Exemplos:

    Surgimento do direito (x):


    1) X---------------------------------------5anos----------------------------------Prescrição

    2) X---------------4anos--------Extinção do Contrato--------1ano--------Prescrição

    3) X-------------2anos----Extinção do Contrato-----------2anos---------Prescrição



    Fonte: Prof. Fabricio Sarmanho e Eduardo Muniz, ed. Vestcon

  • Questão semelhante: Q298473

    Ano: 2013 Banca: CESPE Órgão: TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) Prova: Analista Judiciário - Execução de Mandados

    O direito de ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em cinco anos, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho, para todos os trabalhadores, à exceção dos rurais

    ERRADO.

  • Para executar uma ação em relação ao trabalho, o trabalhador URBANO e RURAL tem até 5 anos para fazê-lo, pois o prazo prescricional é de 5 anos.
    Caso ele saia do emprego, ou seja, caso finde o contrato de trabalho, o prazo limite é de 2 anos.

    CF, ART 7º, INCISO XXIX
  • O direito de entrar com a ação tem prazo de 2 anos a partir do fim do contrato.
    O direito de receber os créditos prescreve em 5 anos, contados da entrada da ação.

    Se o trabalhador entrar com a ação, por exemplo, após um ano do término do contrato, só poderá receber as parcelas dos 5 anos anteriores, contando o ano que demorou pra reclamá-las.


    Gabarito: ERRADO


  • XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho

  • Fui demitida (uma das formas de extinção do contrato), tenho dois anos para entrar com a ação.

    Entrei com a ação, tenho direito aos créditos dos últimos cinco anos (contados da entrada da ação).

    Então não são os cinco últimos anos de trabalho? Não, não. 

    As bancas adoram brincar com esses dois prazos, galera... Atenção!!!

  • NÃO precisa vc nem lembrar do tempo para resolver corretamente a questão ! Basta saber que não existe diferença entre trabalhador urbano e rural! 

  • Um prazo maior para prescrição do cidadão urbano em detrimento ao rural caracterizaria desigualdade entre ambos!


    errado
  • Pri concurseira, acho que o seu comentário está um pouco equivocado. A prescrição é de 5 anos  e o prazo para ajuízar a ação é de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho.

     

    Por exemplo , uma pessoa foi demitida, ela tem dois anos para ajuízar a ação, porém a prescrição será de 5 anos 

     

    XXIX ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

     

  • Diireitos iguais para os URBANOS e RURAIS.

    Pode discriminação não.

  • prescrição : 5 anos
    limitado : 2 anos após a extinção do contrato de trabalho

  • Simplificando esse inciso...

    O trabalhador só tem direito de ingressar com uma ação em até 2 anos que seu contrato terminou. E só tem garantia de direitos dos últimos 5 anos. 

  • Direitos iguais para urbanos e rurais.

  • Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

    XXIX – ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

  • Pri Concurseira, 

    O que a Áurea Cristina quis dizer foi (corrigindo seu comentário):

     

    > Sem extinção do contrato: 5 anos

    > Com extinção do contrato: 5 anos, mas somente se pleiteado até 2 anos após a extinção do contrato de trabalho.

     

    Ex1:   Carlos foi contratado (em jan/2000) pela empresa X, onde trabalha até hoje (maio/2016). Carlos poderá entrar com uma ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, somente em relação ao período de maio/2011 até maio/2016 - 5 anos!! O período anterior a maio/2011 já prescreveu.

     

    Ex2:   Carlos foi contratado (em jan/2000) pela empresa X e foi demitido hoje (maio/2016). Carlos poderá entrar com uma ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, somente até maio/2018 - 2 anos!! E digamos que Carlos faça exatamente isso - entre com uma ação trabalhista no limite legal (maio/2018, após esta data, não poderá mais entrar com uma ação). Tal ação será relativa somente ao período compreendido entre maio/2013 (até 5 anos anteriores à ação - maio/2018) e maio/2016 (data em que se encerrou o contrato de trabalho). O período anterior a maio/2013 já estará prescrito, uma vez que já terão decorridos 5 anos.

     

  • CF Art. 7º XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

  • Já apaguei meu comentário, colegas. Grata pelos esclarecimentos. ;)

     

  • Errada
    Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

    XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho;

  • Complementando:

     

    A prescrição quanto a créditos resultantes das relações de trabalho é a mesma para o trabalhadores urbanos e rurais: cinco anos durante o contrato de trabalho, até o limite de dois anos após a extinção do contrato ( CF, art. 7.º, XXIX).

     

    FONTE: PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo Direito Constitucional Descomplicado. 15ª. edição. São Paulo: Método, 2016. p232

     

    bons estudos

  • Prescreve em 5 anos

    Limite de 2 anos no caso de extinção do contrato de trabalho

  • CF Art 7, XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho

  • CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

    Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

    XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;


    Gabarito Errado!

  • <-------5 anos ,,,,2anos ------>

  • Só trocou. RURAIS 5 anos, URBANOS 2 anos. 

    Segue o baile!

  • GABARITO ERRADO

     

    CF

     

    Art. 7º.  XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo PRESCRICIONAL de CINCO ANOS para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de DOIS ANOS após a extinção do contrato de trabalho;

     

     

    BONS ESTUDOS,GALERA.NUNCA DESISTAAM!! VALEEEU

  • Estupendo...

  • Ambos para trabalhadores urbanos e rurais:

    Após encerrar o contrato --- 2 anos 

    Sem o encerramento do contrato -- 5 anos

  • ERRADO

    Prazo prescricional de 5 anos para trabalhador urbano e rual e 2 anos após a extinção do contrato de trabalho

  • Gabarito Errado.

    São 5 anos tanto para trabalhadores urbanos quanto para trabalhadores rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho.

  • Eu trabalhei por 10 anos no QCONCURSOS. Fui demitido. Tenho 02 anos para entrar com uma ação contra o QC. Se eu fui demitido em 26/04/2018, tenho até 26/04/2020 para entrar com uma ação. Se eu entrei com uma ação em 26/04/2019, só vou receber os créditos devidos até 05 anos antes da data da ação, ou seja, até 26/04/2014.

  • ERRADO

     

    "O direito de ação, quanto a créditos resultantes das relações de trabalho, prescreve em cinco anos após a extinção do contrato de trabalho, para os trabalhadores urbanos, e em dois anos, para os trabalhadores rurais."

     

    XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho

  •  CF/88 - Direitos sociais. Art 7°,XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.

    Ex : Um trabalhador laborou em uma certa empresa do dia 25/07/2008 até 25/07/2018, quando teve seu contrato extinto.

    Nesse caso, como em 25/07/2018 teve seu contrato extinto, esse trabalhador tem até 25/07/2020 para ajuizar a ação trabalhista. Assim, se ele, por exemplo, entrar com a ação em 19/05/2019, terá direito aos 5 anos anteriores, logo, tudo que estiver antes de 19/05/2014 estará prescrito.

  • GABARITO : ERRADO

    CF / ART 7º - XXIX -  ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho

  • até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho.

  • 5 ANOS SEM ENCERRAMENTO DO CONTRATO

    2 ANOS APÓS O ENCERRAMENTO DO CONTRATO

    AMBOS OS CASOS PARA TRABALHADORES URBANOS E RURAIS

  •                                                                                   Rescisão do contrato de trabalho

    /--------------------------------------------------------------------------------------------{}-----------------------------------------------------------------/

                             5 anos  (prescrisão)                                                                                      2 anos

  • Créditos resultantes das relações de trabalho:

    - Trabalhadores urbanos e rurais;

    - Ação com prazo prescricional de 5 anos;

    - Até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho.

    CAUSA TRABALHISTA |_____1 ano_____2 anos_____3 anos_____4 anos_____5 anos|_____1 ano_____2 anos|

    Desfeito o vínculo laboral, o trabalhador terá apenas dois anos para reclamar tais créditos na justiça.

    Contudo, a cada dia de inércia, perderá um dia de direito.

    Por exemplo:

    Se entrar com ação trabalhista no último dia do prazo de dois anos, só poderá reaver os créditos referentes aos três últimos anos do contrato de trabalho.

    |3 anos_____4 anos_____5 anos|_____1 ano_____ 1 ano e 359 dias| AÇÃO TRABALHISTA

  • CF ART 7º - XXIX -  ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.

     

  • Errado. Art. 9º, XXIX, CF

    Não há distinção entre urbanos e rurais.

  • CF ART 7º - XXIX -  ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional (prescrever) de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.


  • Simplificando ... pra você buscar seus direitos tem que ser no período de 2 anos após o contrato, porém você só recebe o referente aos últimos 5 anos trabalhados!! Podem ser 15... tem direito somente a 5!

  • É tudo igual (gênio) :@

  • Ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho.

  • Gabarito - Errado.

    Prescrição de créditos trabalhistas: Os créditos trabalhistas prescrevem após o prazo de cinco anos (prescrição quinquenal). Desfeito o vínculo laboral, o trabalhador terá apenas 2 (dois) anos para reclamar tais créditos na Justiça do Trabalho. - Não tem distinção entre urbanos e rurais.

  • Enquanto o indivíduo estiver trabalhando ele não possui prazo para entrar com a ação, porém, só poderá cobrar os últimos 5 anos. Todavia, após perder o emprego a CF concede um prazo de até 2 anos para entrar com ação, sendo que a cada dia de inércia devemos descontar proporcionalmente do que ele tem a receber. Seja o trabalhador urbano ou rural.

  • 2 anos para ajuizar !

  • GABARITO ERRADO

    Não há nesse caso diferença de trabalhar rural com trabalhador urbano

  • O trabalhador pode reclamar após 02 anos do término do contrato, e será cobrado os 05 anos anteriores.

    GAB. E

  • falou em diferença de prazos para trabalhadores urbanos x rurais é só marcar errado e correr pro abraço.

  • 5 anos para trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho
  • CF ART 7º - XXIX -  ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional (prescrever) de cinco anos para os trabalhadores urbanos e ruraisaté o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.

    ERRADO

  • Resumindo: você tem dois anos a partir da data de demissão para mover uma ação contra a empresa pleiteando seus direitos apenas dos últimos 5 anos.
  • ERRADO

  • RESUMO;VOCÊ TEM 2 ANOS PARA FRENTE,PARA COBRAR 5 ANOS PARA ATRAS

  • Art. 7º CF

    XXIX -  ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.

  • GABARITO - ERRADO

    CF Art 7, XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.

  • simples: urbano e rural mesmo tempo.

    2 anos que o trabalhador tem direito de entrar com ação. A partir do dia da rescisão de contrato.

    5 anos : é o tempo que ele tem direito, os últimos 5 anos trabalhados.

  • Errado - os dois 5 anos.

    LoreDamasceno.

  • constituição de 1988 é uma constituição cidadã direitos iguais entre os trabalhadores ok...sem distinção.

  • Gabarito Errado

    Complementando:

    Prazo quinquenal [ 5 anos] refere-se aos direitos que podem ser cobrados durante a vigência do contrato. ( Anos trabalhados)

    Prazo bienal [2 anos] é contado a partir do término do pacto laboral. ( A partir da recisão do contrato).

  • Iria ser um preconceito da kkkk

  • GABARITO: ERRADO!

    Essa distinção representaria patente violação ao princípio da isonomia.

  • Errado.

    Não há essa diferenciação.

  • NÃO HÁ DIFERENÇA ENTRE AMBOS

  • ERRADO

    XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho

  • 5 Anos para todos

  • errada : você tem 2 anos pra reclamar os 5 anos anteriores ... e é pra rurais e urbanos ...

ID
1412527
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Constitucional
Assuntos

Com relação ao Poder Executivo, julgue o  item   que se segue.

O presidente da República só pode ser processado, pela prática de infrações penais comuns ou crimes de responsabilidade, após juízo de admissibilidade por dois terços dos membros da Câmara dos Deputados.

Alternativas
Comentários
  • Resposta: Certo

    Art. 51, CP - Compete privativamente à Câmara dos Deputados:

    I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado;

  • Processado só pelo Senado federal.

    Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

    I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade...


  • No caso, o trâmite inicial prevê a autorização pelo quórum de 2/3 na CD. Para crimes comuns: julgamento pelo STF. Para crimes de responsabilidade: julgamento pelo SF sendo presidido pelo Presidente do STF.   

  • Certo


    “Constitucionalidade das normas estaduais que, por simetria, exigem a autorização prévia da assembleia legislativa como condição de procedibilidade para instauração de ação contra governador (art. 51, inc. I, da Constituição da República).” (ADI 4.792, rel. min. Cármen Lúcia, julgamento em 12-2-2015, Plenário, DJE de 24-4-2015.)

  • RESUMO SOBRE RESPONSABILIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

     

    (1) Infrações penais comuns:

     

                (a)  não relacionadas ao mandato: na vigência do mandato, o PR possui irresponsabilidade penal relativa, não podendo ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício da função. A prescrição do crime fica suspensa. Tal imunidade não impede a apuração, durante o mandato, da responsabilidade civil, administrativa, fiscal ou tributária.

     

                (b)  relacionadas ao mandato: o PR não possui irresponsabilidade penal relativa. A denúncia, nos casos de ação penal pública, será ofertada pelo PGR e, nos crimes de ação privada, por oferta da queixa-crime pelo ofendido, ou de quem por lei detenha a competência. A CD admitirá a acusação por 2/3 de seus membros. Se o STF fizer o juízo de admissibilidade jurídico e receber a denúncia ou queixa, o PR ficará suspenso por 180 dias e o julgamento será realizado no STF. Se, decorrido o prazo, o julgamento for concluído, cessará o afastamento. Ex.: crime eleitoral.

     

    Enquanto não sobrevier sentença condenatória (não requer trânsito em julgado), o PR não estará sujeito a prisão, ainda que em flagrante de crime inafiançável.

     

     (2) Crimes de responsabilidade: atentam contra a CF e, especialmente, contra a existência da União; o livre exercício do PL, PJ, MP e Poderes constitucionais das unidades da Federação; o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;  a segurança interna do País; a probidade na administração; a lei orçamentária; o cumprimento das leis e das decisões judiciais. A acusação poderá ser formalizada por qualquer cidadão no pleno gozo dos direitos políticos. O STF reconhece ao Presidente da CD a competência para proceder ao exame liminar da idoneidade da denúncia popular. A CD admitirá a acusação por 2/3 de seus membros. Se o processo for instaurado pela maioria absoluta do SF, o PR ficará suspenso de suas funções por 180 dias. Se, decorrido o prazo, o julgamento for concluído, cessará o afastamento. O julgamento será realizado no SF e presidido pelo Presidente do STF. A sentença condenatória será mediante resolução do SF, proferida por 2/3 dos votos, levando o PR à perda do cargo e inabilitação para o exercício de qualquer função pública por 8 anos.

     

    (3) A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.

     

    (4) Também podem sofrer impeachment: o Vice-Presidente da República; os Ministros de Estado, nos crimes conexos com aqueles praticados pelo PR; os Ministros do STF; os membros do CNJ e do CNMP; o PGR e o AGU, bem como Governadores e Prefeitos. A denúncia só pode ser recebida enquanto o denunciado não tiver, por qualquer motivo, deixado definitivamente o cargo.

     

    (5)  Conforme entendimento do STF, a imunidade formal relativa à prisão e a cláusula de irresponsabilidade penal relativa não se estendem aos Governadores e Prefeitos.

     

    GABARITO: CERTO

  • AUTORIZAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS : Para que o Presidente da República seja processado e julgado, nos  crimes comuns ou de responsabilidades, há um prévio juízo de admissibilidade político  pela Câmara dos Deputados. Dito de outra forma, o Presidente somente sera será processado e julgado após autorizaçao da Câmara dos Deputados, por 2/3 dos seus membros, em votaçao nominal (aberta)

  • Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:

    I – autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o
    Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado;  ( CAI MUITO EM PROVA )

    II – proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas
    ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias ( 60 DIAS ) após a abertura da SESSÃO LEGISLATIVA( CUIDADO DIFERENCIAR SESSÃO LEGISLATIVA COM PERIODO LEGISMATIVO ); ( CAI MUITO EM PROVA )

    III – elaborar seu regimento interno;

    IV – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação
    ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para
    fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de
    diretrizes orçamentárias; (Redação dada pela EC n. 19/1998)

    V – eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.
    ________________________________________________________________________
    A quem compete proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa? 

      a) Privativamente ao Senado Federal.
      b) Privativamente à Câmara dos Deputados.
      c) Conjuntamente à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.
      d) Ao Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União.

    LETRA B

    II – proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas
    ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias ( 60 DIAS ) após a abertura da SESSÃO LEGISLATIVA( CUIDADO DIFERENCIAR SESSÃO LEGISLATIVA COM PERIODO LEGISMATIVO ); ( CAI MUITO EM PROVA )

  • Certo

    2/3 sentença condenatória

    A comissão eleita, na mesma sessão em que se fizer a leitura, responsável pelo processo é de 1/4

  • LEMBRANDO QUE "INFRAÇÕES COMUNS" ABRANGE TODAS MODALIDADES DE INFRAÇÕES PENAIS, COMO CRIMES ELEITORAIS E CONTRAVENÇÕES PENAIS.

  • CF/88

    Art. 86. Admitida a acusação (ADMISSIBILIDADE) contra o Presidente da República, por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.

  • Lembrando que a decisão da Câmara dos Deputados não vincula o Senado, este realiza uma votação por maioria simples pra autorizar ou não o julgamento ( autorizado--> P.R afastado do cargo por 180 dias).


ID
1412530
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Constitucional
Assuntos

Com relação ao Poder Executivo, julgue o  item  que se segue.

No exercício do poder regulamentar, compete ao presidente da República dispor, mediante decreto, sobre a criação e a extinção de órgãos, funções e cargos públicos, quando tal ato não implicar aumento de despesa.

Alternativas
Comentários
  • O art. 84, inciso VI, da Constituição Federal de 88, alterado pela EC n°32/01, estabelece que, compete privativamente ao Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre: "a)organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, b)extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos".

    Leia mais: http://jus.com.br/artigos/13119/poder-regulamentar-no-sistema-juridico-brasileiro/2#ixzz3RdGZ2sWt

    :p
  • Decreto autônomo (inciso VI) - O nome é "autônomo" pois ele tira o seu fundamento direto da Constituição e não de uma lei. Foi criado pela emenda constitucional 32/01. Ele é uma norma primária, que tem força inclusive para revogar leis anteriores a ele que estejam dispondo em sentido contrário.Porém, o seu uso é muito limitado, ele só poderá ser usado naquilo que a Constituição permite, ou seja:

    a) Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar:
    → Aumento de despesa; nem
    �→ Criação ou extinção de órgãos públicos.

    b) Extinção de funções ou cargos públicos, quando VAGOS.

    Poderá extinguir, caso estejam vagos, os cargos ou funções, nunca os órgãos - estes são privativos de lei.

    Fonte: CF comentada - Vítor Cruz.

  • art 84:O PRESIDENTE NÃO PODE:

    nem criar e nem  extinguir  órgãos públicos.

    bons estudos...
    "O sol nasse para todos, avante força "  
  • extinção de órgãos é através de LEI.

  • De forma genérica:

    1. Criação/ Extinção de órgão = Lei;
    2. Criação de Cargo = Lei;
    3. Extinção de Cargo (se vago) = Decreto.
  • Também não é pelo poder regulamentar pois atraves dele nada se cria...

  • Extinção de órgãos não se dá por decreto!

  • Mesmo que não impliquem aumento de despesa (o que parece
    improvável), a criação e extinção de órgãos não podem ser realizadas
    mediante decreto,
    por vedação do art. 84, VI, “a”. Em relação aos
    cargos públicos, a criação por decreto também é vedada, mas a
    extinção é permitida (caso estejam vagos).
    Gabarito: Errado.

  • RESUMO SOBRE DECRETOS AUTÔNOMOS

           

                    

    (1) É da competência privativa do Presidente da República. Entretanto, este poderá delegar tal atribuição aos Ministros de Estado, ao PGR ou ao AGU, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações;

                          

    (2) Podem dispor sobre (a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos (b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;

                                     

    (3) Não se está diante de hipótese de edição de decreto regulamentar. Os decretos autônomos independem da edição de lei em sentido estrito, pois têm status de norma primária, haurindo sua competência diretamente da CF;

                                 

    (4) Um decreto autônomo pode revogar  lei pretérita que trate das respectivas matérias (o PR pode expedir um decreto autônomo extinguindo cargos públicos federais vagos até então previstos em lei em sentido estrito);

                                         

    (5) Por força do princípio da simetria, os decretos autônomos também podem ser expedidos pelos chefes do Executivo dos demais entes federativos (governadores e prefeitos).

                                            

                                            

    GABARITO: ERRADO

  • Art.84 - Compete privativamente ao Presidente da República:
    VI - dispor,mediante DECRETO, sobre:
    a) organização e funcionamento da administração federal,quando NÃO IMPLICAR AUMENTO DE DESPESA NEM CRIAÇÃO OU EXTINÇÃO DE ÓRGÃOS públicos.

  • GABARITO: ERRADO

     

    LEI: criação e extinção de órgãos e cargos públicos.
    DECRETO: só  extinção de funções e cargos públicos quando vagos.

  • Bem bolada, mas somente é possível quando os cargos estão vagos. Item E.

  • COMPETE PRIVATIVAMENTE AO PR POR DECRETO AUTÔNOMO - ARTI 84, VI:

     

    A)

    REGRA GERAL:

    ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

    EXCEÇÃO:

    QUANDO IMPLICAR:

    - AUMENTO DE DESPESAS

    - CRIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS

    - EXTINÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS

     

    B)

    EXTINÇÃO DE FUNÇÕES OU CARGOS PÚLICOS VAGOS!

     

  • O Presidente da República poderá dispor, mediante decreto autônomo, sobre:


    a) organização e funcionamento da administração federal, quando não
    implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos
    públicos.


    b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;

  • DECRETOS AUTÔNOMOS

  • Errado !

    Outra questão:

    Ano: 2012 Banca: CESPE Órgão: AGU Prova: Advogado da União

    Julgue os itens seguintes, relativos ao Poder Executivo. 

    A CF autoriza que o presidente da República, no exercício de seu poder regulamentar, edite, se houver lei federal que o autorize a fazê-lo, decreto que crie cargos públicos, com as respectivas denominações, competências e remunerações.

  • Por meio de DECRETO autônomo somente para a extinção de órgãos.


  • Por meio de DECRETO autônomo somente para a extinção de órgãos.


  • funções e cargos públicos, somente quando vagos.

    apenas a organização de orgãos públicos, caso não implique aumento de despesa, poderá ser por decreto.

  • Errado

    No exercício do poder regulamentar, compete ao presidente da República dispor, mediante decreto, sobre a criação e a extinção de órgãos, funções e cargos públicos, quando tal ato não implicar aumento de despesa

    Colocou Órgãos, deixou a questão errada.

  • Caso de exercício do Poder Regulamentar do Presidente:

    CF - Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

    IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

  • sobre a criação e a extinção de órgãos,somente por lei !!!!!!

  • Mediante LEI:

    → Criação / extinção de órgão público

    → Criação de cargo

    → Extinção de cargo quando preenchido

    → Entidades criadas / autorizadas / extintas (Presidente não pode extinguir nem criar órgão/entidade)

    Mediante DECRETO:

    → Extinção de cargo quando vago

    → Estruturação e funcionamento da adm. Pub

  • Errado.

    criação e a extinção de órgãos por Lei

    criação e a extinção de órgãos por Lei

    criação e a extinção de órgãos por Lei

    criação e a extinção de órgãos por Lei

    criação e a extinção de órgãos por Lei

  • Errado

    Criação de cargo = lei

    Extinção cargo vago = decreto

  • ERRADO

  • SEMPRE CONFUNDO ISSO

    VI - dispor, mediante decreto, sobre:         

    a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;         

    b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos

    1)organização QUANDO NÃO TIVER AUMENTO DE DESPESA

    2) MAS MESMO organização NÃO PODE CRIAR OU EXTINGUIR ÓRGÃOS.

    3) MAS PODE EXTINGUIR CARGOS OU FUNÇÕES, quando vagos.

  • Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

    VI - dispor, mediante decreto, sobre:

     b)  extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;

  • Regulamentos executivos são normas secundárias/subsidiárias. Apenas complementam uma lei já existente e não podem inovar no âmbito jurídico.

    A criação e a extinção de órgãos é feita através de lei.

    O decreto autônomo não depende de lei, mas também não permite criação nem extinção de órgãos públicos. É possível:

    1. dispor sobre organização e funcionamento da adm. pública, desde que não ocasione aumento de despesas

    2. extinguir cargos públicos, quando vagos.

       

    ____________________________________________________

       

    Banca: CESPE     Órgão: ANAC     Ano: 2012

    O presidente da República pode dispor, mediante decreto, sobre a organização e o funcionamento da administração pública federal, desde que não promova aumento de despesa nem crie ou extinga órgãos públicos. (CERTO)

  • A Lei cria e extingue, já os Decretos SÓ EXTINGUE.

    ERRADO!

  • A criação é por lei.

  • Criação e extinção de cargos e funções publicas quando vagos -> Decreto autônomo

    Quando ocupados -> Lei

    Criação e extinção de órgãos -> Lei

  • ERRADO, O poder regulamentar está relacionado com a organização da Administração Pública

  • Uma coisa que eu percebi nas questões incompletas sobre esse tema: a banca deixa explícito o termo "vago" quando menciona a extinção por meio de decreto.

  • 1. Criação/ Extinção de órgão = Somente por Lei

    2. Criação de Cargo = Somente por Lei  QPP

    3. Extinção de Cargo (se vago) e Org. e funcionamento da adm fed.> Não aumento de despesa nem criação/extinção de órgãos públicos. = Decreto  Art. 84, VI  QPP

  • PODER REGULAMENTA NÃO CRIA

    #BORA VENCER

  • cargos sim , órgãos não


ID
1412533
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Constitucional
Assuntos

De acordo com as disposições da CF sobre o Poder Judiciário, julgue os próximos itens.

Compete privativamente aos tribunais de justiça julgar os juízes estaduais e os do Distrito Federal, assim como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da justiça eleitoral.

Alternativas
Comentários
  • Gabarito CERTO

    Art. 96. Compete privativamente:

    I - aos tribunais:

    III - aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral

    só lembrando que o membro do MP que trata esse inciso é o que atua em 1º grau. os Membros do MP que atuam em 2 grau e os julgamentos de desembargadores são do STJ

    Bons estudos
  • membros MP que atuam perante o TJ: próprio TJ julga nos crimes comuns e de responsabilidade; já os membros do MP que atuam  perante o TRF, são julgados pelo próprio TRF; os que atuam perante Tribunais superiores são julgados pelo STJ

  • Nada é fácil , tudo se conquista!

  • Lembrando que se fosse MEMBROS DO MPU o responsável seria o TRF para processar e julgar

  • se fosse MPU que oficiem perante tribunais a competência seria do STJ.(ART.105, I, a, da CRFB/88)

  • Quem julga membros do MP: 

     

    MPU (MPT, MPF, MPM, MPDFT):

    PGR: CC = STF julga / CR = Senado Federal julga

    Sub-procurador Geral (oficia perante tribunais superiores): CC e CR = STJ julga

    Procurador Regional (2ª instância): CC e CR = STJ julga

    Procurador (1ª instância): CC e CR = TRF julga

     

    MPEs:

    PGJ: CC e CR = TJ julga.

    Procurador da Justiça (2ª instância): CC e CR = TJ julga

    Promotor de Justiça (1ª instância): CC e CR = TJ julga

    Fonte: professor Aragonê Fernandes do Gran Cursos.

     

  • GABARITO: CERTO

    Art. 96. Compete privativamente: III - aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

  • O Ministério Público se divide em MPE e MPU. A questão não especifica que se trata do MP dos estados. Não cabe recurso?

  • É da Competência do Órgão Especial do Tribunal julgar os membros do MP nos crimes comuns e de responsabilidade, assim como Juízes e membros do DPE.

  • Art. 96. Compete privativamente:

    I - aos tribunais:

    a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;

    b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva;

    c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição;

    d) propor a criação de novas varas judiciárias;

    e) prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedecido o disposto no art. 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei;

    f) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados;

    II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169 :

    a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores;

    b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver;

    c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores;

    d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;

    III - aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

  • De acordo com as disposições da CF sobre o Poder Judiciário,é correto afirmar que: Compete privativamente aos tribunais de justiça julgar os juízes estaduais e os do Distrito Federal, assim como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da justiça eleitoral.

  • Dica estúpida, mas que auxilia:

    TOP julga TOP;

    subtop julga subtop.


ID
1412536
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Constitucional
Assuntos

De acordo com as disposições da CF sobre o Poder Judiciário, julgue os próximos itens.

Pertence ao Supremo Tribunal Federal a iniciativa de propor ao Congresso Nacional a criação e a extinção de cargos em seu próprio âmbito e no âmbito dos tribunais superiores, bem como a fixação dos vencimentos de seus membros e dos juízes vinculados a esses tribunais.

Alternativas
Comentários
  • Gabarito ERRADO

    O erro está em dizer que o STF possui iniciativa privativa tanto pata crianção como para extinção de cargos no âmbito dos Tribunais superiores, lembrem-se: aos órgãos do Poder Judiciário é garantida autonomia administrativa e financeira, considerando uma afronta a sua autonomia administrativa a reserva de iniciativa dos cargos e salários do seus integrantes para outro órgão diferente dele (que na questão foi o STF).

    Art. 96. Compete privativamente:

    I - aos tribunais:

    II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:

    a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores;

    b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver;

    c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores;

    d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;


    bons estudos
  • "Pertence ao Supremo Tribunal Federal a iniciativa". Cespe sendo Cespe.

  • fixação dos vencimentos NÃO.

    fixação dos subsídios SIM.

  • Questão com erro muito grosseiro! Pracima galera! VDC!

  • Existe um erro na palavra " superiores". Na verdade seria" tribunais interiores". Art: 96, 1. b
  • STF, não se meta no salário dos outros!!!

  • ERRADO

    art 96, II, b

    são subsídios e não vencimentos e tribunais inferiores e não superiores...

  • Errado

    É privativo do PR

    Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição

  • Art. 96. Compete privativamente:

    II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:

    ...

    b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver; 

  • Art. 96, II, b

    Compete ao STF, Tribunais Superiores, Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo:

    b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores.(...)

    CADA UM DESSES ÓRGÃOS POSSUEM AUTONOMIA FINANCEIRA.

    O ERRO DA QUESTÃO ESTÁ EM DIZER QUE A COMPETÊNCIA É DO STF QUANDO NA VERDADE, CADA UMA FALA POR SI.

  • Errado

    CF/88

    Art. 96. Compete privativamente:

    II–ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:

    b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver;

  • Art. 96. Compete privativamente:

    I - aos tribunais:

    a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;

    b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva;

    c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição;

    d) propor a criação de novas varas judiciárias;

    e) prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedecido o disposto no art. 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei;

    f) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados;

    II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169 :

    a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores;

    b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver;

    c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores;

    d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;

    III - aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

  • cada tribunal fala por si.

  • CF/88

    Art. 96. Compete privativamente:

    II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:

    b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver;


ID
1412539
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Constitucional
Assuntos

Acerca da estrutura, do funcionamento e das atribuições do Poder Legislativo, julgue o  item  seguinte.

O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1.º de agosto a 15 de dezembro. Contudo, quando caírem em sábados, domingos ou feriados, as reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente.

Alternativas
Comentários
  • Gabarito Letra E

    Puseram a data errada:

    Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. 

    § 1º - As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subseqüente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados.

    2/2 - 17 | 1 - 22

    Bons estudos
  • recesso congresso nacional:

    23 de dezembro á  1 de fevereiro

    18 de julho á 31 de julho

  • Olha...pela lógica as datas que eles colocaram estão dentro das datas da sessão legislativa. Por mais que eu saiba os dois períodos da sessão legislativa, nenhuma data informada na questão está errada.

  • Então Fábio, se o Tiririca chegar para abertura da sessão legislativa no dia 15 de fevereiro, ele vai estar certo?  É A PARTIR do dia 02 de fevereiro, e não a partir de 15 de fevereiro. Se não já teria faltado vários dias.....

  • cleber banban creio que o que o amigo quis dizer é que a questão em nenhum momento se referiu à abertura da sessão.. de qualquer forma, temos que nos ater ao simples, parar de tentar complicar.. botou data errada, questão errada

  • Gabarito Errado


    RECESSO | 2/Fev - 17/Jun (1° Período Legislativo) | RECESSO | 1°/Ago - 22/Dez (2° Período Legislativo) | RECESSO


    OBS.: Quando as reuniões forem marcadas para as datas e elas caírem em sábados, domingo ou feriados, far-se-à no 1° dia útil subsequente.

  • Só retificando a colega Paula Arnaud:  02 FEV A 17 JUL E DE 1º AGO A 22 DEZ


    Só a título de curiosidade, algum tempo atrás, o primeiro recesso realmente era de 1º JUL a 30 JUL, mas, por causa de insatisfações populares, mudaram isso com a EC nº 50/2006.


    JAMAIS DEIXE DE SONHAR!

  • Tenho um bizuzão pra isso aí:

    2 patinhos na lagoa + estelionato (171) + 2 patinhos na lagoa no Natal hahahhaa

     2/2 até 17 de julho/ 1 de agosto até 22 de dezembro

  • Errado 

    Para quem estuda AFO vai lembrar dessas datas rsrs

  • associei as datas com aniversário de pessoas próximas e nunca mais esqueci, vale a pena. :)
    02/02 ate 20/07 - 01/08 ate 22/12

  • O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente em: 02/02 até 20/07 e 01/08 até 22/12.

  • CF/88 - Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro.   

  • Para acertar essa tem que ter estudado AFO.

  • tem q ter 4 dois

  • CF/88 - Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e dede agosto a 22 de dezembro.   

     

  • Congresso Nacional reunir-se-á Anualmente com FE na JULADE (julady)

    FEV MÊS DOIS PRA LEMBRAR DO DIA 02

    JULHO - 17 ( SÓ LEMBRA QUE O 1° PERÍODO LEGISLATIVO FECHA NO MÊS 7)

    AGOSTO - A É A PRIMEIRA( 1 ) LETRA DO ALFABETO

    DE2EMBRO - 22

    O

    I

    S

  • GABARITO: ERRADO

    Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro.

  • Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital

    Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. 

    § 1º - As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o

    primeiro dia útil subseqüente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados.

    2/2 - 17 | 1 - 22

  • Errado

    Reunirá 1° de fevereiro a 17 de Julho e 1° de agosto a 22 de dezembro

    Recesso neste perído do meio de ano depende de aprovação da LDO, do fim de ano está liberado sem ou com aprovação de LDO.

  • o que significa AFO

  • O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1.o de agosto a 15 de dezembro. Contudo, quando caírem em sábados, domingos ou feriados, as reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente.

    Estaria correto se:

    O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, de 02 de fevereiro a 17 de julho e de 1.o de agosto a 22 de dezembro. Contudo, quando caírem em sábados, domingos ou feriados, as reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente.

    Art. 57 (CF 1988) - O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1o de agosto a 22 de dezembro. 

    § 1o - As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subseqüente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados.

  • , de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. 

  • 2 de fev a 17 de julho (primeiro período legislativo)

    1 de ago a 22 de dez (segundo período legislativo)

  • CN se reunirá, anualmente de: (02/Fev a 17/JUL --> lembrar que só ocorrerá o recesso se aprovada a LDO)

    e de (01/AGO a 22/Dez) --> nesta data final a LOA deverá ter sido aprovada e enviada para sanção Presidencial.

    Bons estudos.

  • alguém perguntou= Orçamento Público está contido dentro da disciplina Administração Financeira e Orçamentária (AFO, é a sigla). Na prática dos editais são tratados como sinônimos. O estudo de Administração Financeira e Orçamentária (AFO)/Orçamento Público está relacionado ao estudo do Direito Financeiro.

  • Exatamente isso! PERFEITO.

  • Errado.

    2 de fevereiro a 17 de julho.

    1 de agosto a 22 de dezembro.


ID
1412542
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Constitucional
Assuntos

Acerca da estrutura, do funcionamento e das atribuições do Poder Legislativo, julgue o  item  seguinte.

Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, dispor sobre a incorporação, a subdivisão ou o desmembramento de áreas de territórios ou estados, ouvidas as respectivas assembleias legislativas.

Alternativas
Comentários
  • Gabarito CERTO

    confesso que errei, decoreba forte dessa questão:

    Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre
    VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas Assembléias Legislativas;

    bons estudos

  • Gabarito CERTO! 

    Como o colega abaixo bem colocou. 

  • haja memória.

  • Através de Lei Complementar!

  • RESUMO SOBRE OS REQUISITOS PARA A INCORPORAÇÃO, SUBDIVIDIVISÃO E DESMEMBRAMENTO DE ESTADOS

                           

                       

    (1) Divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

                     

    (2) Consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos. Trata-se de condição prévia, essencial e prejudicial à fase seguinte.

     

    (3) Oitiva das assembleias legislativas dos estados interessados.

     

    (4) Edição de lei complementar pelo Congresso Nacional. Ainda que ocorra manifestação negativa das assembleias legislativas, poderá o Congresso Nacional editar a lei complementar aprovando a incorporação, a subdivisão ou o desmembramento

     

    GABARITO: CERTO

  • O Renato errou???????

    Estamos ferrados...

  • kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Levi Ferreira!

  • Vi em alguma questão esse macete e vou repassar. As competências do CN que exigem sanção do PR são apresentadas com o verbo DISPOR.

     

    Seção II
    DAS ATRIBUIÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL

    Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, DISPOR sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:

     

    I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;

     

    II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;

     

    III - fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas;

     

    IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento;

     

    V - limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União;

     

    VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas Assembléias Legislativas;

     

    VII - transferência temporária da sede do Governo Federal;

     

    VIII - concessão de anistia;

     

    IX - organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal;

     

    X – criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece o art. 84, VI, b;

     

    XI – criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública;

     

    XII - telecomunicações e radiodifusão;

     

    XIII - matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações;

     

    XIV - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal.

     

    XV - fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I.

  • Questão correta

    Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:

    VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas Assembléias Legislativas;

  • Questão daquelas de pregar na testa. ¬¬

  • Evito deixar bobagem mas este é o fim do universo .... Renato Errou ??? Como assim produção ???? Sucesso cara, vc ajuda mt !!!

  • RESUMO SOBRE OS REQUISITOS PARA A INCORPORAÇÃO, SUBDIVIDIVISÃO E DESMEMBRAMENTO DE ESTADOS

                           

                       

    (1) Divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

                     

    (2) Consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos. Trata-se de condição prévia, essencial e prejudicial à fase seguinte.

     

    (3) Oitiva das assembleias legislativas dos estados interessados.

     

    (4) Edição de lei complementar pelo Congresso Nacional. Ainda que ocorra manifestação negativa das assembleias legislativas, poderá o Congresso Nacional editar a lei complementar aprovando a incorporação, a subdivisão ou o desmembramento

     

    GABARITO: CERTO

  • Gabarito CERTO

    confesso que errei, decoreba forte dessa questão:

    Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da

    República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre

    todas as matérias de competência da União, especialmente sobre

    VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios

    ou Estados, ouvidas as respectivas Assembléias Legislativas;

    bons estudos

  • Certo

    Art. 48 é competência do CN, não exclusiva, pois depende do PR

  • Eita o Renato errou e eu acertei!!!!!!!uhuuuuuuuuuuuuuu brincadeira

  • DICA que peguei de um colega do QC:

    No art. 48 (c/ sanção) => o verbo (dispor) já está no caput, nenhum inciso começa com verbo.

    No art. 49 (competência exclusiva, logo, s/ sanção) todos os incisos começam com um verbo.

    e outra: autorizar o estado de sítio, aprovar o estado de defesa e a intervenção federal.

    Significa que já foi solicitado por alguém (PR), mas só o CN pode autorizar/aprovar, ou seja, COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. Logo, se a competência é exclusiva, não há necessidade de sanção do PR.

  • Pô Renato..diz aí mano....tu faz área fiscal é ? Pô já um alto cargo público né véi? Cara tú é bom em tudo aqui.kkkkk

  • Correto.

    Art. 48, VI.


ID
1412545
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Constitucional
Assuntos

Acerca da estrutura, do funcionamento e das atribuições do Poder Legislativo, julgue o  item  seguinte.


A apreciação de veto presidencial a projetos de lei deve ocorrer, obrigatoriamente, em sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal

Alternativas
Comentários
  • Resposta: Certo

    Art. 66, CF (...) § 4º O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores.

  • Atenção para não se confundir:

    Sessão conjunta: a votação é simultaneamente feita por casa e os votos são computados separadamente.

    Sessão Unicameral: a votação é conjunta, ou seja, os votos de senadores e deputados são contados de forma igual, a atuação é como uma só casa.

  • Questão correta, outra ajuda, vejam:

    Prova: CESPE - 2014 - Câmara dos Deputados - Analista Legislativo - Consultor Legislativo Área I

    Disciplina: Direito Constitucional

    Compete privativamente ao presidente da República vetar projetos de lei, total ou parcialmente, devendo o veto ser apreciado em sessão conjunta e só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores, em votação aberta.

    GABARITO: CERTA.


  • Certo


    “Se para a apreciação do veto é exigido o voto da maioria absoluta (CF, art. 66, § 4º) e o seu exame ocorreu na vigência da atual ordem constitucional, não poderia a Assembleia Legislativa valer-se daquele fixado na anterior Carta estadual para determiná-lo como sendo o de dois terços. O modelo federal é de observância cogente pelos Estados-membros desde a data da promulgação da Carta de 1988.” (Rcl 1.206, rel. min. Maurício Corrêa, julgamento em 22-8-2002, Plenário, DJ de 18-10-2002.)


    “Processo legislativo: veto mantido pelo Legislativo: decreto legislativo que, anos depois, sob fundamento de ter sido o veto intempestivo, desconstitui a deliberação que o mantivera, e declara tacitamente sancionada a parte vetada do projeto de lei: inconstitucionalidade formal do decreto legislativo, independentemente da indagação acerca da validade material ou não da norma por ele considerada sancionada: aplicação ao processo legislativo – que é verdadeiro processo – da regra da preclusão – que, como impede a retratação do veto, também obsta a que se retrate o Legislativo de sua rejeição ou manutenção: preclusão, no entanto, que, não se confundindo com a coisa julgada – esta, sim, peculiar do processo jurisdicional –, não inibe o controle judicial da eventual intempestividade do veto.” (ADI 1.254, rel. min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 3-12-1999, Plenário, DJ de 17-3-2000.)

  • Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 50, de 2006)   

    § 3º Além de outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para:

    IV - conhecer do veto e sobre ele deliberar.

  • Art. 66, CF § 4º O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores.

  • esse obrigatorio me matou af.

  • RACIOCINEM DESSA FORMA:
    O SEU FILHO É UM PESTINHA NA ESCOLA, LOGO O PROFESSOR MANDA ELE DE VOLTA PRA CASA

    QUEM TEM QUE CONVERSAR COM ELE? O PAI OU A MÃE , OU OS DOIS JUNTOS?
    QUAL SERIA  A MELHOR FORMA? COM CERTEZA OS DOIS JUNTOS, MESMO CASO QUANDO HÁ VETO

     

  • é o que dispoe o art. 66§4° o veto será apreciado em sessão conjunt [..]

  • Certo

    Compete ao CN, em sessão conjunta, ter conhecimento do veto e sobre ele deliberar

  • Questão maldosa em colocar: obrigatoriamente.

    § 6º Esgotado sem deliberação o prazo de 30 dias, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final.

  • Pode marcar esse item como verdadeiro! Por força da previsão do art. 57, § 3º, IV, do texto constitucional, a atividade de conhecer do veto e sobre ele deliberar deverá ocorrer em sessão legislativa conjunta.


ID
1412548
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Constitucional
Assuntos

Considerando a disciplina constitucional sobre a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, julgue o   item  subsecutivo.

O controle interno deve, entre outras finalidades, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, não apenas da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e nas entidades da administração federal, mas também da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.

Alternativas
Comentários
  • Correto.


     O enunciado é praticamente a reprodução do artigo 74, II da CF88.

  • CF/88 

    Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

    I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

    II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

  • As vezes o CESPE consegue ser tão bobinho. 

  • BEM COMO , MAS TAMBÉM KKKK

    AS DUAS SÃO ADITIVAS CESPE QUERENDO TRABALHAR O PORTUGUÊS EM QUESTÕES DE DIREITO AFF

     

  • Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

     

    II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

  • Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno, com a finalidade de:

    I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União

    II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado

    III - exercer o controle de operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União

    IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

  • CONTRA ESSA REFORMA ADMINISTRATIVA INJUSTA!! CONCURSEIROS ACORDEM! PRESSÃO ALTA NO CN!

  • Correto.

    Entidade de direito privado que recebe subvenção ou recurso público está sujeita ao controle dos tribunais de contas.


ID
1412551
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Constitucional
Assuntos

Considerando a disciplina constitucional sobre a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, julgue o   item  subsecutivo.

O Tribunal de Contas da União (TCU) poderá realizar — por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito — inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

Alternativas
Comentários
  • Correto.


     

    Reprodução do artigo 71, VI ,da CF88.

  • Na verdade é artigo 71, inciso IV (e não VI) 

  • Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

    IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;


    II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;

  • só lembrando que é qualquer comissÃo


    96. (TCU

  • Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:


    IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;


    Vamos pra cima!!!

  • Corretíssima!

    lembrando que somente os respectivos Presidentes poderão solicitar as inspeções e auditorias

  • CF/88

     

    Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

    I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;

    II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;

    III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

    IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;

    V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;

    VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;

    VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;

    VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;

    IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;

    X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;

    XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.

  • Lembrando que além de elaborar lei uma outra atividade do legislativo é fiscalizar.

  • Certo

    $ público presta conta ao TCU

  • Comentário:

    O quesito está correto. Trata-se da transcrição do inciso IV do art. 71 da CF, que é o fundamento constitucional da função fiscalizatória do Tribunal de Contas da União.

    Gabarito: Certo


ID
1412554
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Constitucional
Assuntos

Julgue o  item  a seguir, relativo  às comissões parlamentares de inquérito (CPIs).

Criadas para a apuração de fato determinado e por prazo certo, as CPIs devem, por ocasião da redação de seu relatório final, promover a responsabilidade civil ou criminal daqueles que forem considerados comprovadamente infratores.

Alternativas
Comentários
  • Resposta: Errado

    Art. 58, CF - (...) § 3º - As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

  • Gabarito: ERRADO. 

    CUIDADO

    1º. Não é obrigatório o envio do relatório ao MP, porém se enviado, NÃO O VINCULARÁ. 

    2º. As CPI não promovem a responsabilização civil, criminal e administrativa de ninguém,cabendo a ela somente a investigação de fatos determinados, tomada de depoimentos, quebra de sigilos e outros, isto é, de investigação. O julgamento e processamento para fins de tais responsabilidades são exclusivas do Poder Judiciário. SIMPLES ASSIM. 

    FOCO, FÉ E DETERMINAÇÃO.

  • À CPI cabe somente, e tão-somente, a atribuição de investigar fato determinado. A responsabilidade civil e penal dos infratores é atribuição do Ministério Público.

  • RESUMO SOBRE COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

     

    São criadas pela CD e pelo SF, em conjunto ou separadamente, para a apuração de fato determinado e por prazo certo (podem ser prorrogadas se não ultrapassarem a legislatura). Suas conclusões, se for o caso, devem ser encaminhadas ao MP, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. São criadas mediante requerimento de um terço de seus membros. A garantia da instalação da CPI independe de deliberação plenária e não pode ser embaraçada pela falta de indicação de membros pelos líderes partidários.

           

    (1) A CPI pode:

                             

       (a) Convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada;

       (b) Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

       (c) Determinar a condução coercitiva de testemunha, no caso de recusa ao comparecimento;

       (d) Determinar as diligências, as perícias e os exames que entenderem necessários, bem como requisitar informações e buscar todos os meios de prova legalmente admitidos;

       (e) Determinar a quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico do investigado.

     

    (2) A CPI não pode:

     

       (a) Determinar qualquer espécie de prisão, ressalvada a prisão em flagrante;

       (b) Determinar medidas cautelares de ordem penal ou civil;

       (c) Determinar de indisponibilidade de bens do investigado;

       (d) Determinar a busca e apreensão domiciliar de documentos ou de investigados;

       (e) Determinar a anulação de atos do Executivo;

       (f) Determinar a quebra de sigilo judicial;

       (g) Autorizar a interceptação das comunicações telefônicas (embora possa quebrar o sigilo telefônico);

       (h) Indiciar as pessoas investigadas.

                                                                                                                  

    OBS 1: É da competência originária do STF processar e julgar MS e HC impetrados contra CPIs constituídas no âmbito do CN ou de suas casas.

     

    OBS 2: A instituição de comissão parlamentar de inquérito com o objetivo de investigar denúncias de corrupção no âmbito de uma agência reguladora não viola o princípio da separação dos poderes.

     

    OBS 3: As CPIs, no exercício de sua competência constitucional e legal de ampla investigação, obterão as informações e documentos sigilosos de que necessitarem, diretamente das instituições  financeiras, ou por intermédio do BACEN ou da CVM, desde que tais solicitações sejam previamente aprovadas pelo Plenário da CD, do SF, ou do plenário de suas respectivas CPIs (LC 105/2001).

     

    OBS 4: Os trabalhos da CPI têm caráter meramente inquisitório, de preparação para a futura acusação, a cargo do MP, razão pela qual não é assegurado aos depoentes o direito ao contraditório na fase da investigação parlamentar.

                                               

    GABARITO: ERRADO

  • COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO promover a responsabilidade civil ou criminal daqueles que forem considerados comprovadamente infratores.

  • Conforme a regra do art.58 da CF para a instalação de CPI necessário 1/3 dos membros da respectiva Casa, para investigar FATO CERTO e por PRAZO DETERMINADO, com poderes próprios de autoridades judiciais. Ao final, suas conclusões serão enviadas ao Ministério Público que fica incumbido de promover a responsabilidade cível e criminal dos infratores (art. 58, §3° da CF).

  • Art. 58, CF - (...) § 3º - As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

  • Anotação: CPI só investiga, CPI não julga!
  • apenas INVESTIGA,e manda pro MP promover a inv

  • CPIs / CPMIs APENAS investigam.

    O Ministério Público é quem promove a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

  • Gab. ERRADO


    Como o nome diz: COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, ou seja, só INVESTIGA

  • errado !!! c.p.i só investiga Bb
  • Encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

  • QUEM COMPROVA É O MINISTÉRIO PÚBLICO

  • ERRADO

    Sobre a CPI:

    ->Suas conclusões, se for o caso, serão encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores (ela mesma não poderá apurar a responsabilidade civil ou criminal dos infratores).

  • CPI só faz de conta que investiga...no final não dá em nada kkkkkkkkk

  • Errado

    Encaminha o relatório final ao MP

  • O STF já entendeu que, concluídos os trabalhos, a CPI pode encaminhar relatório circunstanciado à autoridade policial, ao Ministério Público e à AGU. Veja o MS N.35.216

  • É só pensar que a CPI funciona como olhos e ouvidos do rei. Apenas conta os fatos, não promove nada.

    Faz seu relatório e encaminha a autoridade policial, MP ou AGU (entendimento do STF). A lei fala só do MP, mas cabem essas outras autoridades, conforme entendimento jurisprudencial

    OBS.: Esse entendimento já foi cobrado em questão de juiz

  • sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

  • As Comissões Parlamentares de Inquérito não podem promover a responsabilidade dos investigados, seja no âmbito civil, seja no criminal (art. 58, §3º, CF). STF. MS 25.707/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, j. 1.12.2005, DJ 13.12.2005

     

  • Quem promove a responsabilização civil e criminal dos infratores é o MP!!!!!

    A CPI SOMENTE investiga.


ID
1412557
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Constitucional
Assuntos

Julgue o  item  a seguir, relativo  às comissões parlamentares de inquérito (CPIs).

As CPIs só poderão ser criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento da maioria absoluta dos deputados e(ou) senadores.

Alternativas
Comentários
  • ERRADO.


     

    É necessária a assinatura de pelo menos um terço dos membros de qualquer das casas. (Art. 58, parágrafo 3).

  • Art. 58, CF - (...) § 3º - As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso,encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

  • Ícaro o erro não está na parte do terço e sim em dizer que precisa da câmara e do Senado, pois também pode ser câmara OU senado 

  • Gabarito: ERRADO

    CUIDADO, CUIDADO, CUIDADO. 

    O erro não se encontra somente no quórum (maioria absoluta ao invés de um terço da respectiva casa) para sua criação, ao menos se deixarmos de analisar somente o texto da CF. Ainda que trouxesse o quórum de um terço estaria errada, já que restringiu à CD e ao SF a criação da mesma. Já sabemos ser pacífico a necessidade de aplicação do Princípio da SIMETRIA, desta forma, as respectivas Assembleias Legislativas, Câmaras Municipais e Câmara Legislativas do DF também poderão criar CPI´s. 

    FOCO, FÉ E DETERMINAÇÃO 

  • Gabarito: ERRADO

    Para fixar nosso conhecimento...
    Para a criação de comissão parlamentar de inquérito é necessário o cumprimento de três requisitos constitucionais, a saber:

    - requerimento de um terço dos membros da respectiva Casa;

    - indicação de fato determinado a ser investigado; e

    - fixação de prazo certo para conclusão dos trabalhos.

    ;)

  • Errado


    "A Constituição do Brasil assegura a um terço dos membros da Câmara dos Deputados e a 1/3 dos membros do Senado Federal a criação da CPI, deixando porém ao próprio parlamento o seu destino. A garantia assegurada a 1/3 dos membros da Câmara ou do Senado estende-se aos membros das Assembleias Legislativas estaduais – garantia das minorias. O modelo federal de criação e instauração das comissões parlamentares de inquérito constitui matéria a ser compulsoriamente observada pelas casas legislativas estaduais. A garantia da instalação da CPI independe de deliberação plenária, seja da Câmara, do Senado ou da Assembleia Legislativa. (...) Não há razão para a submissão do requerimento de constituição de CPI a qualquer órgão da Assembleia Legislativa. Os requisitos indispensáveis à criação das comissões parlamentares de inquérito estão dispostos, estritamente, no art. 58 da CB/1988." (ADI 3.619, rel. min. Eros Grau, julgamento em 1º-8-2006, Plenário, DJ de 20-4-2007.)

  • Requerimento de 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados e(ou) do Senado Federal!!!

  • RESUMO SOBRE COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

     

    São criadas pela CD e pelo SF, em conjunto ou separadamente, para a apuração de fato determinado e por prazo certo (podem ser prorrogadas se não ultrapassarem a legislatura). Suas conclusões, se for o caso, devem ser encaminhadas ao MP, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. São criadas mediante requerimento de um terço de seus membros. A garantia da instalação da CPI independe de deliberação plenária e não pode ser embaraçada pela falta de indicação de membros pelos líderes partidários.

           

    (1) A CPI pode:

                             

       (a) Convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada;

       (b) Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

       (c) Determinar a condução coercitiva de testemunha, no caso de recusa ao comparecimento;

       (d) Determinar as diligências, as perícias e os exames que entenderem necessários, bem como requisitar informações e buscar todos os meios de prova legalmente admitidos;

       (e) Determinar a quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico do investigado.

     

    (2) A CPI não pode:

     

       (a) Determinar qualquer espécie de prisão, ressalvada a prisão em flagrante;

       (b) Determinar medidas cautelares de ordem penal ou civil;

       (c) Determinar de indisponibilidade de bens do investigado;

       (d) Determinar a busca e apreensão domiciliar de documentos ou de investigados;

       (e) Determinar a anulação de atos do Executivo;

       (f) Determinar a quebra de sigilo judicial;

       (g) Autorizar a interceptação das comunicações telefônicas (embora possa quebrar o sigilo telefônico);

       (h) Indiciar as pessoas investigadas.

                                                                                                                  

    OBS 1: É da competência originária do STF processar e julgar MS e HC impetrados contra CPIs constituídas no âmbito do CN ou de suas casas.

     

    OBS 2: A instituição de comissão parlamentar de inquérito com o objetivo de investigar denúncias de corrupção no âmbito de uma agência reguladora não viola o princípio da separação dos poderes.

     

    OBS 3: As CPIs, no exercício de sua competência constitucional e legal de ampla investigação, obterão as informações e documentos sigilosos de que necessitarem, diretamente das instituições  financeiras, ou por intermédio do BACEN ou da CVM, desde que tais solicitações sejam previamente aprovadas pelo Plenário da CD, do SF, ou do plenário de suas respectivas CPIs (LC 105/2001).

     

    OBS 4: Os trabalhos da CPI têm caráter meramente inquisitório, de preparação para a futura acusação, a cargo do MP, razão pela qual não é assegurado aos depoentes o direito ao contraditório na fase da investigação parlamentar.

                                               

    GABARITO: ERRADO

  • Art. 58, CF - § 3º - As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso,encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

  • CERTO


    Erro da questão: não por maioria absoluta


    Criadas pelas Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal

    1/3 dos seus membros

    Em conjunto ou separadamente

    Para aplicação de fato determinado e por prazo certo

    A CPI não indica as pessoas que cometeram infrações, ela apenas investiga (isso já foi cobrado em provas anteriores)


    (2013/CESPE/DPE/Defensor) Uma CPI poderá ser instalada mediante requerimento de um terço dos membros da Câmara dos Deputados, não se exigindo que o requerimento seja submetido a deliberação plenária da Casa. CERTO

  • Tentem memorizar que para sair uma CPI no Senado e Câmara só orando... só com um " terço " e ave maria rs

  • COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI): inicia-se com 1/3 da CD ou SF, em conjunto (procedimento mais simples) ou separadamente. Deve ser sobre Fato Determinado, com Prazo Certo (deve terminar dentro na Legislatura). Possuem poderes JUDICIAIS (e não investigação policial) de investigação. Não Julgam, sendo tal relatório encaminhado ao Ministério Público para apuração de Crimes. Podem quebrar sigilo FISCAL, BANCÁRIO e telefônico [registro telefônico e não interceptação] (porém, apenas dados, duração da chamada). CPI municipal não tem poder instrutório de juízes, devendo ter pertinência temática (somente assuntos de seus interesses) – CPI Federal poderá investigar qualquer coisa. Trata-se de função típica do Legislativo (fiscalizar). Possui poderes Instrutórios e Investigatórios, mas não possuem poder geral de Cautela. Estão sujeitas ao controle de legalidade do Poder Judiciário.

    CPMI: será formada por 1/3 da CD e 1/3 do SF

  • Errado

    Req de 1/3 para criá-la tanto separadamente, bem como conjuntamente, conjunto (=CN/"CPIM") 1/3 da CD e 1/3 do SF = CN

    Além da possibilidade de CPI distrital, EStadual e Muncipal

    STF a referência do art. 58, § 3º, apenas à Câmara dos Deputados, ao Senado e ao Congresso Nacional não restringe o seu alcance a essas entidades federais. A CPI é ferramenta para o exercício do controle legislativo não só no âmbito federal, mas também nas outras instâncias federativas. Dessa forma, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios podem instaurar suas próprias CPIs, com o intuito de fiscalizar a Administração Pública estadual e municipal. Essa possibilidade decorre não só do equilíbrio federativo, mas também do princípio da separação de poderes.

  • 1/3 é só lembrar da CPI da lava-toga que não foi pra frente.

  • As CPIs só poderão ser criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento da maioria absoluta dos deputados e(ou) senadores.

    Estaria correto se:

    As CPIs só poderão ser criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 dos deputados e de 1/3 dos senadores.

  • Gab: ERRADO

    CPI's é direito das Minorias.

  • As assembleis legislativas também podem compor CPI, com a assinatura de 1/3 do seu quadro de deputados.


ID
1412560
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Constitucional
Assuntos

No que se refere à administração pública, julgue o item abaixo.

O direito de greve dos servidores públicos será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal.

Alternativas
Comentários
  • Errado


    Basta uma lei ordinária.

  • Art. 37  da CF

    VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)


  • LEI ESPECIFICA,TAMBEM EFICARIA LIMITADA.

  • ainda n existe essa lei que defini o direito de greve.

  • e o "complementar" sempre ferrando

  • Colega Israel, de fato não há, mas em decisão tomada no julgamento dos Mandados de Injunção 670, 708 e 712, o Supremo Tribunal Federal determinou que, enquanto não editada essa lei referida específica, deve-se aplicar a lei de greve dos trabalhadores privados aos servidores públicos.

  • O direito de greve dos servidores públicos será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal.  Sáporra nao eh lei complementar nao porrraaaaa


    errei...to puto aqui


    mas so pra lembr, ela eh de eficacia LIMITADAAAA, pq  se nao tiver a porra da lei, a greve nao existe nem a pau... por outro lado, tem a de eficacia CONTIDA, no caso das profissoes... ela podera ser5 restringida...



    bons estudossss

  • Nos termos do artigo 37, inciso VII, da CF/88, a lei é específica. Como o legislador nada falou, considera-se lei específica ordinária

    Tal norma, é considerada "norma de eficácia limitada". Deste modo, para que todos os efeitos do direito previsto sejam produzidos, é necessária a edição de uma lei. 

    Vale ressaltar, que inexiste lei que dispõe sobre o direito de greve dos servidores públicos civis federais. Em sede de Mandado de Injunção, adotando a teoria concretista, o STF ordenou que seja aplicado àqueles servidores o disposto na Lei atinentes ao servidores privados, enquanto o legislador se mantiver inerte. 

    #Avante 

  • CF/88, art. 37 

    VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica
  • Também errei. :(


    Para não cair mais nessa pegadinha:


    No que diz respeito à Administração Pública na CF (art. 37 a 41) só é exigida Lei Complementar nos seguintes casos:

    ·  Área de atuação das fundações públicas;

    ·  Aposentadoria compulsória aos 75 anos;

    ·  Adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria;

    · Procedimento de avaliação periódica de desempenho


  • GAB E 

    LEI ESPECÍFICA.

  • "I don´t believe que errei essa goiaba" kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

  • DIREITO DE GREVE ---> LEI ESPECÍFICA

  • Pessoal, uma dica que li no livro "manual de direito administrativo do Alexandre Mazza":

    Na dúvida se é lei ordinária, complementar e talz, QUASE SEMPRE será LEI ORDINÁRIA! Ele inclusive diz que se for pra chutar, chute em lei ordinária.


    Eu tenho feito isso e o resultado tem sido bom.


    Estão nas suas dez dicas Tomahawk


    Questão Errada.


    =)

  • achei um que xinga como eu : Bruno TRT kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk rachei

  • Eu nunca sei qual é a diferença de lei complementar para lei ordinária. Toda questão assim eu erro!

  • LEI ESPECÍFICA, LEI ESPECÍFICA, LEI ESPECÍFICA, LEI ESPECÍFICA, LEI...

  • Engraçado como os erros são recorrentes. LEI ESPECÍFICA!!! 

     

  • O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em LEI ESPECÍFICA!

    O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em LEI ESPECÍFICA!

    O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em LEI ESPECÍFICA!

    O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em LEI ESPECÍFICA!

     

    ESPECÍFICAAAAAA!!!!  \o/  \o/   \o/   \o/   \o/   \o/   \o/   \o/   \o/ 

     

     

    ===> ARTIGO 37 DA CF  - VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica!

  • ADENDO:

     

    L7783/89 - art.16 - dispoe que o art.37, VII da CF será regulado por LC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     

    Art. 16. Para os fins previstos no art. 37, inciso VII, da Constituição, lei complementar definirá os termos e os limites em que o direito de greve poderá ser exercido.

     

    Foda!

  • Art. 37  da CF​

    VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica

  • CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

    Art. 37. -VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica; 


    Gabarito Errado!

  • CLT não é Lei Federal? 

  • Gab.: Errado

    Nos termos do art. 37, VII da CF, “o direito de greve será exercido nos termos e nos limites
    definidos em LEI ESPECÍFICA”, o que nos remete a uma lei ordinária, e não a uma lei
    complementar, daí o erro. Ressalte-se que tal lei ainda não editada, razão pela qual o STF
    deixou assente que, enquanto perdurar a omissão do legislador, as greves dos servidores
    públicos serão disciplinadas pela legislação que regulamenta a matéria na iniciativa privada.

     

    Fonte: Estratégia (Erick Alves, Time Erick Alves)

  • RESUMO - DIREITO DE GREVE

     

    *Exercido nos termos e limites definidos por lei ESPECÍFICA

     

    *Aos militares fica vedada a sindicalização e a greve

     

    *Súmula 316: adesão à greve não constitui falta grave

     

    *Vedada a paralização total dos serviços essenciais

     

    *Direito de greve dos servidores públicos: EFICÁCIA LIMITADA

     

    *Direito de greve da iniciativa privada: EFICÁCIA CONTIDA

     

    GAB: ERRADO

  • parabéns a todos pelos comentários... é bem nesse segmento mesmo.

  • O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica.

  • Errado.

    De acordo com a Constituição Federal, o direito de greve será exercido, pelos servidores públicos, nos termos e condições definidos em lei específica, e não, conforme afirmado, em lei complementar federal.

    Art. 37, VII – o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;

    Questão comentada pelo Prof. Diogo Surdi

  • Antes dessa atua EC era realmente Lei Complementar.. agora é apenas Lei especifica

  • ERRADA

    É especifica. !!!!!!!!!!!!! atenção.

  • Nos termos do art. 37, VII da CF, “o direito de greve será

    exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica”, o que nos

    remete a uma lei ordinária, e não a uma lei complementar, daí o erro.

  • Errado

    Greve de servidor - Lei específica

  • Será lei específica

  • Art 37, VII O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei especifica

    Portanto, item errado, pois não é lei complementar federal como fala na questão, mas sim uma lei específica.

  • O direito de greve dos servidores públicos será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal.

    Estaria correto se:

    O direito de greve dos servidores públicos será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica.

  • Toda greve tem um motivo ESPECÍFICO

    Para ajudar a memorizar que é lei específica.


ID
1412563
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Administrativo
Assuntos

Acerca dos princípios e poderes da administração pública, julgue o  item  subsequente.

Em decorrência da aplicação do poder hierárquico, uma autoridade pública pode delegar atribuições que não lhe sejam privativas a subordinado.

Alternativas
Comentários
  • Certo


    Mas se o ato for privativo não caberá delegação, por força do artigo terceiro da lei 9784/99

  • Essa questão deveria estar ERRADA! Pois PRIVATIVO é que admite delegação, EXCLUSIVO é o que não admite... até na CF tem isso. 

  • Questão errada, pois de acordo com a Lei 9784/99, artigo 13. não podem ser objeto de delegação: a edição de atos de caráter normativo; a decisão de recursos administrativos; e as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Logo, se a competência não é privativa, então será exclusiva e não poderá ser delegada.
  • Pessoal, privativo é diferente de exclusivo. A questão abordou que os atos não privativos podem ser delegados. SIM. Podem, questão certa. Acredito que até os atos privativos também sejam delegáveis. Porém, os atos de competência exclusiva é que não o serão, pois esses são próprios, exclusivos e indelegáveis aos subordinados, como por exemplo, as decisões de recursos administrativos. 

  • Creio que o examinador quis confundir. Pois a competência não sendo PRIVATIVA, logo pensaremos que ela será EXCLUSIVA, e portanto indelegável. Porém ainda existe a competência RESIDUAL, e, hierarquicamente, tal competência não sofre proibições de delegação.


    Ou não?

  • Delegação: Transferência da execução de atos de competência do agente para outro de mesma ou inferior hierarquia. N a delegação não transfere apenas a execução, mas também a responsabilidade pelo ato delegado.

    É um ato discricionário e precário, ou seja, o agente é livre para realizar a delegação e pode revogá-la a qualquer momento.

    A delegação somente é proibida nos seguintes casos:

    I) atos de competência exclusiva;

    II) atos de caráter normativo;

    III) decisão de recursos administrativos.

    Fonte: LFG
  • É a segunda questão que o examinador dá a entender que privativo e exclusivo tem o mesmo significado. 
    Vou pedir ao professor e ver se alguém sana esta divergência de opiniões.

  • Se competência não é não-privativa, então é ou é privativa ou é exclusiva. Tem gente precisando estudar raciocínio lógico hein rs

  • A questão fala: 
    "Em decorrência da aplicação do poder hierárquico, uma autoridade pública pode delegar atribuições que não lhe sejam privativas a subordinado."

    Assim, além das competências exlcusiva e privativa, tem-se alguns outros tipos, a exemplo de:

    Tipos de Competência:

    #  Competência Concorrente (Prevê a possibilidade de disposição sobre o mesmo assunto ou matéria por mais de uma entidade federativa {União, Estados e Municípios}, porém, com primazia da união); 

    #  Competência Suplementar (deriva da omissão da competência concorrente);

    #  Competência Residual (é uma competência pra eventos futuros, supervenientes);

    #  Competência Comum (é aquela que pode ser exercida portodos os entes da federação);

    #  Competência Cumulativa (quando a Constituição Federal autoriza um ente da federaçãoa cumular / agregar uma competência que originariamente é de outro ente da federação, respeitadas determinadas circunstâncias.Ver art. 147, CF);

    #  Competência Remanescente (é aquela em que a CF/88 ficou silente, não atribuiu a ninguém).

    Gabarito: Certo.


    Espero ter contribuido (meu primeiro comentário!)
  • Certo


    Para que seja possível a delegação de uma atribuição, esta não pode ser exclusiva, ou seja, o delegante não pode ser o único e exclusivo competente para a prática do ato.


    Há consenso de que não é imprescindível a presença de hierarquia entre delegante e delegado para que seja possível e legítima a delegação. A regra geral é a possibilidade da delegação, o mesmo não ocorre com a avocação, que trata-se de uma exceção, devendo ser devidamente motivada e dentro da cadeia hierárquica.

  • Fez copia e cola da Maria Sylvia Di Pietro para variar:

     

    "Decorre da relação de hierarquia o poder de delegar atribuições que não lhe sejam privativas." (página 97 Direito Administrativo, 23ª edição, Editora Atlas, São Paulo)

  • a assertiva tem um erro gramatical?

  • Poder Hierárquico

     

    Macete: DOCAS

     

    Delega (somente a execução, revogada a qualquer tempo a delegação, pode conter restrições) .

    Ordena

    Controla

    Avoca ( caráter excepcional, por motivo relevante, é temporário, avoca-se competências atraibuídas a orgãos inferiores)

    Subordina

     

    Não podem ser objeto de delegação CENORA

    - as matérias de Competência Exclusiva

     - atos de caráter NOrmativo;

    - decisão de Recursos Administrativos;)

  • SEI NÃO...ACHO QUE ESTÁ ERRADA, MAS QUEM SOU EU?

  • Essa confusão com a palavra "privativo(a)" ocorre até mesmo na Constituição Federal, art. 84, o qual define as atribuições do Presidente da República e alista suas competências privativas em 27 incisos, sendo que no parágrafo único do mesmo artigo o constituinte diz que o Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas em apenas três incisos. Então, os outros não são privativos, são exclusivos (indelegáveis)!

  • Mais complicado entender a questão do que saber a resposta.

  • Bem, atribuições EXCLUSIVAS que não podem ser delegadas. Mas como um colega disse anteriormente, a própria CF faz confusão quanto ao uso dos termos.

  • Privativo é nosso, exclusivo é só meu.

  • GABARITO OFICIAL:CERTO

    SEM MUITO TEXTÃO POR QUE NINGUÉM MERECE.

  • Gabarito : Certo

    "Decorre da relação de hierarquia o poder de delegar atribuições que não lhe sejam privativas." (página 97 Direito Administrativo, 23ª edição, Editora Atlas, São Paulo).

  • Existe atribuição privativa e exclusiva. A não privativa, como se ato declara não é privativa, logo é; VAI SABER, BANCA D..

  • Se " NÃO lhe é privativa", Então não seria exclusiva???? e sendo exclusiva não se delega. Foi isso que entendi, mas errei.

  • Acerca dos princípios e poderes da administração pública, é correto afirmar que: Em decorrência da aplicação do poder hierárquico, uma autoridade pública pode delegar atribuições que não lhe sejam privativas a subordinado.

  • Atributos do poder hierárquico: F.O.R.D

    • Fiscalização
    • Ordenação
    • Revisão
    • Delegação e avocação
  • Relação de subordinação existente entre os vários órgãos e agentes do Executivo, com a distribuição de funções e a gradação da autoridade de cada um.


ID
1412566
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Administrativo
Assuntos

Acerca dos princípios e poderes da administração pública, julgue o  item  subsequente.

Por força do princípio da autotutela, é facultado à administração pública revogar contrato administrativo firmado com terceiro sem a realização de procedimento licitatório, em hipótese na qual o certame seja considerado indispensável.

Alternativas
Comentários
  • SÚMULA 473 do STF :


    “A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam

    ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou

    oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a

    apreciação judicial”.


  • Nesse caso eu creio que a Administração pública deveria anular tal ato, pois eivado de vício que o torna ilegal.

  • A administração não realizou o procedimento licitatório, uma vez que tal ato era necessário, ocorreu a ilegalidade do ato administrativo. É necessário realizar a anulação e não a revogação como afirma a questão.
    Ato ilegal -> ANULAÇÃO                                                                   Ato legal -> REVOGAÇÃO

  • Acho que o erro está na palavra FACULTADO. (ela é obrigada a revogar) Pois revogar tem o mesmo sentido de anular. Revogar significa : anular, invalidar, cancelar. (dicionário INformal)

  • Ato ilegal= anulaçao

  • Ato ilegal, não tem que se falar em revogação e sim anulação.. e esta é vinculada 

  • Gabarito: ERRADO
    São dois erros:

    1. Não existe "revogação" de contratos administrativos, ou você anula ou rescinde. Não existe tal possibilidade na Lei 8.666/90 (lei que trata de licitações e contratos). A Administração pode revogar uma licitação (procedimento administrativo) ou atos administrativos mas contratos, não.

    2. Além do mais, neste caso que houve ilegalidade, a Administração não tem a "faculdade" e sim a obrigação de anular o contrato.

  • Não realização de licitação quando indispensável, constitui-se ilegalidade. Se ilegal, não há que se falar em revogação, mas anulação.

  • Anular será o correto neste caso.

  • ok..ok...mas se for uma permissão?


    PERMISSÃO  é tradicionalmente considerada pela doutrina como ato unilateral, discricionário, precário, intuito personae, podendo ser gratuito ou oneroso. O termo contrato, no que diz respeito à Permissão de serviço público, tem o sentido de instrumento de delegação, abrangendo, também, os atos administrativos.

    • Doutrina - Ato Administrativo
    • Lei - Contrato Administrativo (contrato de Adesão)

    http://www.tudosobreconcursos.com/materiais/direito-administrativo/concessao-e-permissao-de-servicos-publicos

  • Facultado está errado, pois, a ADM é obrigada a anular, que na questão está revogar, outro erro.


    Portando dois erros: Faculdade e Revogar; 

    Correção: Dever de anular (Vinculado).

  • GABARITO: ERRADO.

    A referida questão menciona  que a administração não realizou o procedimento licitatório,ocorrendo a ilegalidade do ato. Bem sabemos que, um ato ilegal tem que ser necessariamente ANULADO e não REVOGADO. Então:

    Ato ilegal -------> ANULAÇÃO                                                                  Ato legal ------> REVOGAÇÃO


  • errado, é necessário realizar o procedimento licitário do ato, então esse ato será anulado e não revogado

  •  A Adm é obrigada a anular ato ilegal.

  • É obrigação da Administração anular o referido ato e não apenas revogá-lo.

  • ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANULA O ATO = ILEGAL

    E REVOGA ATO = LEGAL

    A administração não realizou procedimento licitatório , agiu com ilegalidade.

    questão: errada

  • Anular -> Ilegal = AI

    Revogar -> Conveniência e Oportunidade = "Re con por".

    Contrato administrativo firmado com terceiro sem a realização de procedimento licitatório, em hipótese na qual o certame seja considerado indispensável = ILEGAL = ANULAR.

    #FacaNaCaveira

  •  contrato administrativo firmado com terceiro sem a realização de procedimento licitatório -> ilegal -> anular

     

  • Tem o dever de anular.

  • Não é "facultado". E sim obrigado. 

  • Utilizando o nome PRINCÍPIO DA SINDICABILIDADE como sinônimo para o princípio da autotutela, a prova de Analista
    Ministerial/TO elaborada pelo Cespe considerou CORRETA a afirmação: “Pelo princípio da sindicabilidade, todos os atos
    administrativos são passíveis de controle pela Administração”.

    Mazza , Dir. Adm, 2016

     

  • Ato ILEGAL = ANULAÇÃO 

  • QUESTÃO:

    Por força do princípio da autotutela, é facultado à administração pública revogar contrato administrativo firmado com terceiro sem a realização de procedimento licitatório, em hipótese na qual o certame seja considerado indispensável.

     

    NÃO É FACULADO ------É OBRIGATÓRIO!

     

    NÃO É REVOGAR------ É ANULAR!!

     

    NÃO VOU DESITIR!!!

  • Por força do princípio da autotutela, é obrigatório à administração pública revogar contrato administrativo firmado com terceiro sem a realização de procedimento licitatório, em hipótese na qual o certame seja considerado indispensável.

  • No caso descrito se anularia o ato, e a anulação é obrigatória quando se tem um vicío insanável.

  • Gab E

    Ato ilegal ANULA

  • ERRADA

    Sem licitação é ato ilegal, portanto anulação.

  • Boa questão. 

  • Errado. Ato ilegal ANULA. Efeito EX NUNC
  • Podemos dizer que para atos ilegais se procede à anulação e para atos legais a revogação
  • Caí feito um pato
  • Anular é ato vinculado. Portanto, obrigatório.

  • GABA ERRADO,


    A partir do momento em que a questão citou que é facultado à Administração Pública REVOGAR co base em ATO ILEGAL, é certo que o caso é de ANULAÇÃO, tendo em vista de que o ATO ILEGAL DEVE SER ANULADO, É VINCULADO.

  • Se dispensou em caso de indispensabilidade de processo licitatorio, o ato foi ilegal. Logo, a administração não tem faculdade em anular...e sim. Ela é obrigada a fazer isso.
  • Ato Ilegal = ANULAÇÃO.

    Ato Legal = REVOGAÇÃO.

  • Por força do princípio da autotutela, é facultado à administração pública revogar contrato administrativo firmado com terceiro sem a realização de procedimento licitatório, em hipótese na qual o certame seja considerado indispensável.

    Estaria correto se:

    Por força do princípio da autotutela,a administração pública é obrigada a revogar contrato administrativo firmado com terceiro sem a realização de procedimento licitatório, em hipótese na qual o certame seja considerado indispensável.

  • Foi infringido procedimento previsto em lei, logo, ATO ILEGAL. Devendo ser o ato anulado!

  • Gabarito Errado!

    -> Princípio da Autotutela

    ~> A Administração Pública realiza o auto-controle dos próprios atos; sem necessidade de intervenção judicial (Controle externo);

    ~> Revogação dos atos legais, que não são mais convenientes e oportunos;

    ~> Anulação dos atos ilegais;

  • Se o contrato foi celebrado sem o procedimento licitatório, não cabe revogação, apenas anulação no caso em tela.

  • Ato Ilegal = ANULAR

  • A referida questão menciona que a administração não realizou o procedimento licitatório,ocorrendo a ilegalidade do ato. Bem sabemos que, um ato ilegal tem que ser necessariamente ANULADO e não REVOGADO.


ID
1412569
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Administrativo
Assuntos

Julgue o item abaixo, relativo ao conceito de direito administrativo.

De acordo com o critério da administração pública, o direito administrativo é o ramo do direito público que regula a atividade jurídica contenciosa e não contenciosa do Estado, bem como a constituição de seus órgãos e meios de atuação.

Alternativas
Comentários
  • Professor Sandro Rafael

    A assertiva estaria perfeita não fosse a errônea indicação de que o Direito Administrativo se ocupa da atividade jurídica contenciosa do Estado. Na verdade, compete precipuamente ao Poder Judiciário decidir com definitividade os conflitos de interesse que surgem no meio social, de acordo com as normas previstas no Direito Processual Civil.


    Fonte: http://www.mapadaprova.com.br/questoes/comentadas-direito-administrativo-camara-dos-deputados-2012

  • Segundo o critério da administração pública o Direito Administrativo é o conjunto de princípios que regem a Administração Pública.


    Fé em Deus!
  • Critério da administração pública é o conceito clássico sitado por Hely Lopes Meirelles, " Direito administrativo nada mais é que um conjunto harmônico (regime jurídico administrativo) de princípios mais regras que rege os agentes, órgãos e entidades no exercício da atividade administrativa, que tendem a realizar de forma DIRETA, CONCRETA E IMEDIATA os fins desejados pelo Estado ( quem estabelece esse fins é o direito constitucional).

  • Pelo critério da Administração Pública, Direito Administrativo é o conjunto de princípios que regem a Administração Pública. Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o doutrinador Hely Lopes Meirelles adota o critério da Administração ao definir Direito Administrativo como o "conjunto harmônico de princípio jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado" (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Admisnitrativo. 20ª ed. São Paulo, Atlas, 2007, pp. 42-43). Desse modo, não é correto afgirmar que, de acordo com critério da administração pública, direito administrativo é o ramo do direito público que regula a atividade jurídica contenciosa e não contenciosa do Estado.

    RESPOSTA: ERRADO
  • MARIA SYLVIA ZANELLA Dl PIETRO:
    Direito Administrativo:

    "Ramo do Direito Público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a Administração Pública, a atividade jurídica NÃO CONTENCIOSA que exerce e os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins, de natureza pública".


  • Se, assim como eu, você não é do ramo do Direito e também teve dúvida sobre o termo "contencioso", vale a complementação das boas respostas anteriores:

    "Eminentemente jurídico, o significado de contencioso faz alusão a tudo o que possa ser objeto de contestação, disputa ou conflito de interesses. O termo tem outros dois significados: o poder que o juiz tem, no exercício de suas funções, de resolver esse tipo de pleito (jurisdição contenciosa) ou um órgão ou departamento encarregado de negócios litigiosos."

    Fonte: http://www.jgm.com.br/2014/01/qual-o-significado-de-contencioso/

  •  O Direito Administrativo pátrio é considerado não contencioso, ou seja, não existe a previsão legal de Tribunais e Juízes Administrativos ligados ao Poder Judiciário, em face do Princípio da Jurisdição Única, onde a Constituição Federal/88 concede a este Poder a atribuição típica de julgar os litígios.

    Fonte:https://sites.google.com/site/elyasesteves/direito-administrativo

  • Esse conceito, segundo o professor Hely Lopes Meirelles, foi baseado em três critérios: o critério teleológico (princípios mais regras/normas), o critério residual ou negativo (o que não for da função jurisdicional nem da legislativa, por exclusão, é da administrativa) e o critério de distinção entre as atividades jurídica e social (separava as atividades sociais, pois estas ficaram sob a análise da sociologia e outras, e tem haver com políticas pública, por exemplo, bolsa família. O que o Dir. Administrativo irá fazer é regular a atividade jurídica desta política pública, mas quem irá criá-la serão as ciência voltadas à sociedade).Portanto, o conceito de Direito Administrativo ficou como o ramo do direito público interno, que regulamenta as relações do Estado nacionalmente. É uma relação harmônica de regras e princípios que tem um regime jurídico administrativo no qual regem os agentes, órgãos e entidades públicas para exercerem a atividade administrativa, realizando de forma concreta, imediata e direta os fins desejados pelo Estado.

  • Gente, 

    Realmente a questão é Incorreta, mas, com a licença de vocês, eu discordo totalmente das justificativas dadas. Na verdade, no livro do Mazza, estudando quais são os critérios para conceituar Direito Administrativo, verifiquei que não existe o critério "da administração pública". Atualmente, existem 7 critérios, sendo eles:
    (1) Critério Legalista: Dir. Adm é o ramo do Direito dedicado a legislação administrativa. Peca por negligenciar a doutrina, os costumes e demais fontes do Dir. Adm. 
    (2) Critério do Poder Executivo: Dir. Adm é o ramo que estuda a atividade do Executivo. Peca porque esquece que o Judiciário e o legislativo também exercem atividade administrativa ainda que atipicamente. 
    (3) Critério das Relações Jurídicas: estuda as relações entre a Administração Pública e os particulares. Peca pois esquece as relações entre os próprios órgãos e entidades. Além do que, os outros Poderes também possuem relações semelhantes com os particulares e muitas das atuações da Adm. não se enquadram no padrão convencional de vínculo interpessoal. 
    (4) Critério do Serviço Público: Dir. Adm. é aquele que regula a disciplina jurídica dos serviços públicos. Na verdade, a Adm. faz muito mais do que prestar serviços, como é o caso do poder de polícia e da atividade de fomento.  
    (5) Critério Teleológico ou finalístico: Dir. Adminsitrativo é aquele que se incumbe das finalidades últimas do Estado. Peca porque se funda em um critério muito aberto, pouco restrito - afinal, quais são, exatamente, as finalidades do Estado? 
    (6) Critério Negativista: Dir. Administrativo é aquele que não faz parte dos outros ramos do Direito. Esse critério é insuficiente, além do quê, definir algo pelo que ele não é, na maioria das vezes não gera um conceito propriamente dito.
    (7) Critério Funcional: esse é o que "funciona" atualmente, ou seja, adotado pela maioria da doutrina. Segundo ele, Dir. Adm é o ramo jurídico que estuda disciplina normativa da função administrativa, independentemente do Poder que esteja exercendo-a. 

    Procurei por sinônimos para cada um desses critérios e não surgiu o critério da "administração pública"; por isso, acho que a questão está incorreta desde o início simplesmente porque esse critério não existe. Se alguém encontrar explicação especificamente sobre ele, deixe aqui um recado. Obrigada =*




  • Resposta: errada

    A assertiva estaria perfeita não fosse a errônea indicação de que o Direito Administrativo se ocupa da atividade jurídica contenciosa do Estado. Na verdade, compete precipuamente ao Poder Judiciário decidir com definitividade os conflitos de interesse que surgem no meio social, de acordo com as normas previstas no Direito Processual Civil.

    http://www.mapadaprova.com.br/questoes/comentadas-direito-administrativo-camara-dos-deputados-2012

  • Contenciosa só o judiciário. Errada

  • Atividade não contenciosa (não gerar coisa julgada) - Administração.
    Atividade contenciosa (gerar coisa julgada) - Judiciário.


  • Errado - a atividade contenciosa é regulada pelo poder Judiário e não pelo poder administrativo.

  • Direito Administrativo:

    "Ramo do Direito Público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativa que integram a Administração Pública, a atividade jurídica NÃO CONTENCIOSA que exerce e os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins, de natureza pública". 

  • Complementando...

    De acordo com MÁRIO MASAGÃO (1926:21), o CRITÉRIO DA DISTINÇÃO ENTRE ATIVIDADE JURÍDICA E SOCIAL DO ESTADO estabelece que o direito administrativo é o conjunto de princípios que regulam a atividade jurídica não conteciosa do Estado e a constituição dos órgãos e meios de sua atuação em geral.

    O CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, por sua vez, de acordo com MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, estabelece que o direito administrativo é o conjunto de princípios que regem a Administração Pública.

    O erro da questão consiste em inverter os conceitos...

    VAMO!!!! NtC!!! 

  • Q418066

    Consoante o critério da distinção entre atividade jurídica e social do Estado, o direito administrativo é o conjunto dos princípios que regulam a atividade jurídica não contenciosa do Estado e a constituição dos órgãos e meios de sua ação em geral.

    (certo)

  • Errado


    JOSÉ CRETELLA JÚNIOR: "Ramo do Direito Público Interno que regula a atividade jurídica não contenciosa do Estado e a constituição de órgãos e meios de sua ação em geral".


  • pra não ficar nenhuma dúvida, o Brasil adotou a jurisdição única, ou seja, apenas o poder judiciário pode dirimir conflitos de interesse com caratér definitivo(coisa julgada), já a França por exemplo adotou a jurisidição dual, onde existem além do poder judiciário, também os tribunais e juizes administativos, que resolve os conflitos quando um dos lados do processo compor o estado, sendo assim, o poder judiciário resolve apenas problemas entre particulares, (em posição horizontal de igualdade), as verticais ficam a cargo dos tribunais e juizes administrativos. elaynepaula, na constituição do Brasil diz que não passará do poder judiciário qualquer ameaça ou lesão a direito, por isso que não há nenhuma previsão legal, da realidade do Brasil ser por exemplo igual da fraça, pois lá existe a jurisdição dual aqui no Brasil não, a jurisdição é única.

    resumindo:

    1. Apenas o poder judiciário pode resolver conflitos seja os litigantes Estado ou Particular.
    2. Nosso Direito Administrativo é não contencioso pois não está ligado na via judicial, embora exista o processo administrativo que pode ser instruido dentro da Administração, porém nada impede da via judicial ser invocada, que tem o poder de decidir a coisa julgada.

  • Contenciosa, Administração? Não, apenas o Judiciario!


  • Direito Administrativo:

    "Ramo do Direito Público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a Administração Pública, a atividade jurídica NÃO CONTENCIOSA que exerce e os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins, de natureza pública". (MARIA SYLVIA ZANELLA Dl PIETRO)


    O Direito Administrativo é Não contencioso.


    O Poder Judiciário é contencioso.

  • O ramo do Direito Administrativo não pode ser contencioso, somente o Judiciário.

  • ERRADO

    O Direito Administrativo é o conjunto dos princípios que regulam as atividades jurídicas NÃO CONTENCIOSA do estado e a constituição dos órgãos e meios de sua ação em geral.
  • Galera,seguinte:

    - Características do Direito Administrativo: Direito público,direito não codificado e direito não contencioso.

  • Não regula atividade jurídica contenciosa!!! Matou a questão, mas regula a atividade não contenciosa. Fonte: anotações prof Edem do CERS, curso resolução de questões cespe p/ INSS.

  • Melhor resposta foi do Sandes PapaFox.

    Atividade não contenciosa (não gerar coisa julgada) - Administração.
    Atividade contenciosa (gerar coisa julgada) - Judiciário.

    Simples entendimento, NÃO DÁ PRA ESQUECER MAIS.

    Thanks!!!! 


  • *Não cliquem em mais úteis* Leiam o comentário da "Convocada feliz" e "Philipe Ntc". De certa maneira, todos os outros estão incompletos. A questão pergunta sobre o conceito de direito administrativo de acordo com CRITÉRIOS doutrinários. Existem vários que já foram cobrados: 

    Critério unidimensional: Q303697
    Critério legalista: Q314186
    Critério teleologico: Q254673
    Critério das relações jurídicas: Q314186

  • No sistema do contencioso administrativo, os atos praticados pela Administração Pública sujeitam-se, exclusivamente, à jurisdição especial administrativa que, na França, possui como órgão supremo o Conselho de Estado. Nesse caso, as demandas de interesse da Administração são resolvidas internamente, dentro da própria Administração. São raras as situações nas quais as demandas de interesse da Administração poderão ser analisadas pelo Pode Judiciário, sendo possível citar: a) demandas provenientes de atividadespúblicas de caráter privado; b) demandas que se refiram à propriedade privada; c) conflitos que envolvam questões de estado e capacidade das pessoas e de repressão penal.

  • Prof.ª Maria Sylvia Zanella Di Pietro, define o direito administrativo como “o ramo do direito Público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a Administração Pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins, de natureza pública.

    Gab: Errado


  • Galera,seguinte:

    Características do Direito Administrativo:

    - É um direito público

    - É um direito não codificado

    - É um direito não contencioso

  • O direito administrativo envolve os administrandos e os administrados. Visto que o conceito de Estado engloba o povo, e não os agentes, aqueles que oferecem o serviço.

  • O erro dessa questão está na palavra "contenciosa", haja vista o direito administrativo regular apenas atividade não contenciosa. contencioso é matéria jurisdicional, legislativo e judiciário. 

  • Nas palavras de Oswaldo Aranha Bandeira de Mello:

    O direito administrativo é o ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a Administração Pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins, de natureza pública.

  • Basta lembrar que a adm pública não tem poder de polícia na COBRANÇA CONTENCIOSA DE MULTAS!!! Acertei a questão porque lembrei disso
  • A Prof.ª Maria Sylvia Zanella Di Pietro define o direito administrativo como "o ramo do direito público que tem por objetivo os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a Administração Pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins, de natureza pública".

  • Não contenciosa

  • Galera, pra simplificar: atividade CONTENCIOSA refere-se à lide, formação de uma parte pedindo algo e a outra parte querendo outra. 


    E quem resolve esse tipo de problema 'jurídico' ? O Poder Judiciário, ou melhor, APENAS o Poder Judiciário resolve atividade CONTENCIOSA. 

    Portanto: 

     

     

    ATIVIDADE CONTENCIOSA         :  PODER JUDICIÁRIO

    ATIVIDADE NÃO CONTENCIOSA :  ADMINISTRATIVO 

  • Sistema de jurisdição única onde o único julgador é o poder judiciário, portanto, é o único que exerce atividade contenciosa. 

  • Muito bom, Rodrigo Silviano!!!

     

    Sucesso!!

  • Várias pessoas citaram, mas o erro da questão não está apenas no regula a atividade jurídica contenciosa.

    Vejam os comentários do Phillipe Jr e do Bruno Madeiro, são os únicos completos e os que explicam, de fato, o item.

  • Eu, como profissional da área de exatas, não sei o que seria da minha vida sem os comentários. Deus é pai e um dia chego lá. ;)

  • Atividade Conteciosa: Pressupõe que cabe a própria Administração Pública rever a legalidade de seus atos, afastando tal prerrogativa do Poder Judiciário. Esse é um sistema Francês, não adotado no Brasil.

    Atividade não Conteciosa = Sistema de Jurisdição Una, adotado no Brasil, tem origem na Inglaterra e admite que todos os litígios são resolvíveis pelo poder Judiciário, mesmo que seja exclusivamente administrativos.

    Ou seja, questão errada!

  • Gabarito ERRADO

     

    Correção:

     

    De acordo com o critério da distinção entre atividade jurídica e social do Estado, o direito administrativo é o ramo do direito público que regula a atividade jurídica não contenciosa do Estado, bem como a constituição de seus órgãos e meios de atuação.

     

     

  • Esse quetão teve por base a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro em detriento de Bandeira de Mello e Hely Lopes Meireles. 

  • O comentário da Mylla Gomes é perfeito.

    Resume bem o que a questão pede.

  • Critério da Administração Pública é o critério formulado por Hely Lopes Meirelles e, segundo tal critério, o Direito Administrativo é o ramo do Direito Público composto por princípios e regras que regem a atividade administrativa e estruturam a Administração Pública, visando os fins estatais.

     

    Ademais, o Direito Administrativo não regula a atividade JURÍDICA CONTENCIOSA, pois aqui vige o sistema de jurisdição una, cabendo ao Judiciário tal tarefa.

  • Autor: Eduardo Carniele , Mestre em Direito (PUC-Rio), prof. de Direito Administrativo e Direito Ambiental

    Pelo critério da Administração Pública, Direito Administrativo é o conjunto de princípios que regem a Administração Pública.

     

    Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o doutrinador Hely Lopes Meirelles adota o critério da Administração ao definir Direito Administrativo como o

     

    "conjunto harmônico de princípio jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado" (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Admisnitrativo. 20ª ed. São Paulo, Atlas, 2007, pp. 42-43).

     

    Desse modo, não é correto afgirmar que, de acordo com critério da administração pública, direito administrativo é o ramo do direito público que regula a atividade jurídica contenciosa e não contenciosa do Estado.

     



    RESPOSTA: ERRADO

     

     

     

     

     

     

    A jurista Maria Sylvia Zanella Di Pietro estabelece, com base no critério de distinção entre a atividade jurídica e a atividade social do Estado, que o direito administrativo é:

    “o ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a Administração Pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins, de natureza pública”.

  • NÃO CONTENCIOSA SOMENTE !

  • Entendo a posição doutrinária, mas e o processo administrativo, por exemplo, de impugnação de uma multa no detran, não é contencioso?

  • ERRADO - Nosso Direito Administrativo é não contencioso, uma vez que as lides de natureza administrativa podem ser levadas à apreciação do Poder Judiciário.

  • gb E -

    CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
    Hely Lopes Meireles. -Direito Administrativo é um conjunto harmônico de princípios e regras, que vai disciplinar os órgãos, os agentes, a atividade administrativa (independentemente de quem a exerça: PE, PJ ou PL), realizando de forma DIRETA, CONCRETA e IMEDIATA, os fins desejados pelo Estado (quem define os fins do estado é o Direito Constitucional, aqui será materializado o que foi preconizado pelo Direito Constitucional).

    DiPietro: o Direito Administrativo é o ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a Administração Pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins, de natureza pública.

    O conceito de Hely, na verdade foi uma compilação dos conceitos aceitos no Brasil, mas que eram insuficientes. Veja:
    Funções do estado
    1) “Direta”: não precisa de provocação. Por exemplo: desapropriação. Diferente de indireta, que precisa de provocação, por exemplo, a jurisdição: separação judicial (critério negativo).
    2) “Concreta”: produz efeitos concretos, materializa. Exemplo: nomeação para um cargo. Não se preocupa com a função abstrata do estado, como por exemplo, a função legislativa (critério negativo).
    3) “Imediata”: refere-se à função jurídica do estado, diferente da mediata, que traz a função social do estado (critério da distinção da atividade jurídica e da atividade social).
    O Regime Jurídico Administrativo é formado pelo conjunto harmônico de princípios e regras.

  • SISTEMA INGLÊS

  • Critério da distinção entre atividade jurídica e social do Estado: cf. essa orientação, o direito administrativo é o conjunto dos princípios que regulam a atividade jurídica não contenciosa do Estado e a constituição dos órgãos e meios de sua ação em geral.

    Assim, não é o critério da administração pública. 

  • Maria Sylvia Zanella Di Pietro, "ramo do direito público que tem por objetivo os orgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativistas que integram a administração pública, atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a conservação de seus fins, de natureza pública."

  • ERRADO

     Critério da Administração Pública - É o que trata sentido Subjetivo e Objetivo

  • Na maioria das vezes, prefiro ler os comentários dos colegas daqui, do que do próprio professor. 

  • Questão polêmica. Não se deve confundir o conceito de lide, que é da teoria geral do processo, com uma das modalidades de estruturação do direito administrativo.

  • Segundo a professora Maria Sylvia Zanella di Pietro: o Direito Administrativo é um ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a Administração Pública, a atividade jurídica NÃO CONTENCIOSA que exerce e os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins, de natureza pública.

    Atividade não contenciosa significa dizer que a Adm. Pública não pode julgar ações administrativas em caráter definitivo.

    Espero ter ajudado!

  • Igor, me desculpe, mas eu não entendi a sua observação.

  • Direito Administrativo é o "conjunto harmônico de princípio jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado"

  • Gabarito: ERRADO

    A CF de 1988 adotou o sistema INGLÊS.

    Sistema inglês: Não contencioso, também chamado de jurisdicional único ou unicidade da jurisdição, é o sistema que atribuiu somente ao poder judiciário a capacidade de tomar decisões sobre a legalidade administrativa com caráter de coisa julgada ou definitividade.

    Sistema Francês: contencioso administrativo, não adotado pelo Brasil, aqui existe uma dualidade de jurisdição onde existem tribunais administrativos e judiciais onde os dois tem poder de definibilidade.

     

  • Julgue o item abaixo, relativo ao conceito de direito administrativo.

    De acordo com o critério da administração pública, o direito administrativo é o ramo do direito público que regula a atividade jurídica contenciosa e não contenciosa do Estado, bem como a constituição de seus órgãos e meios de atuação.

     

    A definição é referente ao Critério de Distinção entre atividade jurídica e social do Estado.

    Critério da Administração Pública: Conjunto de princípios e normas que regem a Administração Pública.

  • Contenciosa - apenas Judiciário: sistema jurisdicional único.

  • O direito administrativo é o ramo do direito público que regula a atividade jurídica não contenciosa do Estado.

  • O BRASIL ADOTA O SISTEMA INGLÊS, OU SEJA, NÃO CONTENCIOSO. 

  • Não contencioso ! SISTEMA INGLÊS ....



    Jurisdição UNA, todos poderes se completam!

  • Pelo critério da Administração Pública, Direito Administrativo é o conjunto de princípios e regras que organizam a Administração Pública.

  • Acrescento o comentário:


    Fontes do Direito Administrativo .... Doutrina. A doutrina é o conjunto de materiais oriundos dos estudiosos do Direito, que ajudam a todos os operadores do Direito e aos demais leigos no entendimento de diversos conceitos e aplicações do ramo jurídico. Distingue as regras que convêm a cada um dos subramos do saber jurídico e influi tanto na elaboração da Lei quanto nas decisões contenciosas ou não contenciosas.

  • Segundo o critério da administração pública, "o direito administrativo é o conjunto de princípios que regem a Administração Pública, considerando suas atividades administrativas, os órgãos e pessoas jurídicas que a compõem, sua organização e suas relações com os particulares".

    Todavia, a questão apresenta a definição relacionada ao critério da atividade jurídica e social do Estado, pelo qual o Direito Administrativo "regula a atividade jurídica não contenciosa do Estado e a constituição dos órgãos e meios de sua ação em geral". Note-se que o enunciado vincula o Direito Administrativo a atividade contenciosa do Estado. NO entanto, o Direito Administrativo é não contencioso, uma vez que as contendas de natureza administrativa podem ser levadas à apreciação do Poder Judiciário (princípio da inafastabilidade).

  • Segundo Maria Sylvia Di Pietro "o ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a Administração Pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins, de natureza política."

    GAB: ERRADO

  • Gab: errado! Só usamos o sistema inglês ( não contencioso) Vlw filhotes!!
  • Não contenciosa: atividade realizada dentro da Administração Pública, cujas decisões não têm força de definitividade

    Ex: PAD

    Contenciosa: As que geram coisa julgada (não são objeto de estudo do DADM)

    Gab: ERRADO

  • Critério da administração publica ou critério funcional: conjunto harmônico de princípios que regem os orgãos, os agentes e a atividade pública para a realização dos fins desejados pelo estado de forma direta (a função administrativa não depende de provocação diferente da função judicial), concreta (diferente da função legislativa, que é abstrata) e imediata (diferente da função política que apesar de buscar resolver os problemas de estado, o faz de maneira mediata, indireta).

  • Gabarito - Errado.

    Não contenciosa somente.

  • Uma vez que no Brasil o sistema de jurisdição adotado é o da JURISDIÇÃO UNA, a competência para resolver os litígios é do Poder Judiciário. Por isso, questão errada.

  • Comentários:

    O quesito está errado. De acordo com o critério da administração pública, o direito administrativo é o conjunto de princípios que regem a Administração Pública, considerando suas atividades administrativas, os órgãos e pessoas jurídicas que a compõem, sua organização e suas relações com os particulares.

    O enunciado, por outro lado, apresenta a definição segundo o critério da distinção entre atividade jurídica e social do Estado, pelo qual o Direito Administrativo regula a atividade jurídica não contenciosa do Estado e a constituição dos órgãos e meios de sua ação em geral. Porém, mesmo considerando o critério correto, perceba que o enunciado comete uma impropriedade ao vincular o Direito Administrativo à regulação da atividade contenciosa do Estado.

    Na verdade, nosso Direito Administrativo é não contencioso, uma vez que as lides de natureza administrativa podem ser levadas à apreciação do Poder Judiciário.

    Gabarito: Errado

  • errada! somente as atividades não contensiosas , não faz coisa julgada.
  • GAB ERRADO

    Administração Pública não faz coisa julgada

  • ERRADO

    De acordo com o critério da administração pública, o direito administrativo é o ramo do direito público que regula a atividade jurídica contenciosa (COISA JULGADA) e não contenciosa do Estado, bem como a constituição de seus órgãos e meios de atuação.

  • Gab. Errado

    De acordo com o critério da administração pública, o direito administrativo é o ramo do direito público que regula a atividade jurídica contenciosa (gera coisa julgada) e não contenciosa (não gera coisa julgada) do Estado, bem como a constituição de seus órgãos e meios de atuação.

  • Atividade contenciosa: judiciário.

  • No Brasil, segue-se o sistema da unicidade de jurisdição, onde cabe apenas ao judiciário gerar coisa julgada.

    A atividade jurídica contenciosa é aquela que produz coisa julgada. (no Brasil, apenas o poder judiciário)

    Já a atividade jurídica não contenciosa, não produz coisa julgada, e é o caso da administração pública brasileira.

  • DIREITO ADMINISTRATIVO: atividade administrativa, não contenciosa, ramo do direito público baseado em princípios e regras. Surgiu no século XIX. O Brasil adota o Critério Funcional para definir o direito administrativo, sendo a função Adm. exercida pelo Executivo, Judiciário, Legislativo e Particulares em colaboração [Critério da Administração Pública].

  • Não contenciosa, ou seja , não transita em julgado.
  • GABARITO ERRADO.

    "...o direito administrativo é o ramo do direito público que regula a atividade jurídica NÃO contenciosa ..."

  • Marcada para revisão:

    Direito administrativo regula a atividade jurídica não contenciosa do Estado!

    O Direito Administrativo brasileiro é não contencioso, ou seja, não faz coisa julgada (apenas coisa julgada administrativa), haja vista o princípio da inafastabilidade do controle judicial, previsto no art. 5ª, XXXV, da CF/88.

    Comentário do prof. Erick Alves:

    "O quesito está errado. De acordo com o critério da administração pública, o direito administrativo é o conjunto de princípios que regem a Administração Pública, considerando suas atividades administrativas, os órgãos e pessoas jurídicas que a compõem, sua organização e suas relações com os particulares.

    O enunciado, por outro lado, apresenta a definição segundo o critério da distinção entre atividade jurídica e social do Estado, pelo qual o Direito Administrativo regula a atividade jurídica não contenciosa do Estado e a constituição dos órgãos e meios de sua ação em geral. Porém, mesmo considerando o critério correto, perceba que o enunciado comete uma impropriedade ao vincular o Direito Administrativo à regulação da atividade contenciosa do Estado.

    Na verdade, nosso Direito Administrativo é não contencioso, uma vez que as lides de natureza administrativa podem ser levadas à apreciação do Poder Judiciário."

  • Na verdade, nosso Direito Administrativo é não contencioso, uma vez que as lides de natureza administrativa podem ser levadas à apreciação do Poder Judiciário.

  • O erro está em "contencioso". A questão estaria correta se fosse escrita assim:

    "De acordo com o critério da administração pública, o direito administrativo é o ramo do direito público que regula a atividade não contenciosa do Estado, bem como a constituição de seus órgãos e meios de atuação."

  • Seguimos o modelo Inglês (NÃO CONTENCIOSO)

  • a atividade jurídica do direito administrativo é não contenciosa, é o mesmo que dizer que não possui força de definitividade, ou seja, não transita em julgado

  • Entre os objetos do direito administrativo, ramo do direito público, está a atividade jurídica não contenciosa.

  • eu achei que o erro estivesse em dizer que o direito administrativo é um ramo do direito público, pois na verdade o contrário é que é verdade ,alguém mais viu essa possibilidade ???

  • “Ramo do direito público interno que regula a atividade jurídica não contenciosa do Estado e a constituição dos órgãos e meios de sua ação em geral

    - José Cretella Júnior

  • Galera toma cuidado estou vendo os comentários não tem nada a ver com a pergunta

    Pelo critério da Administração Pública,

    Direito Administrativo é o conjunto de princípios que regem a Administração Pública

  • Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello e Sylvia DI Pietro D. ADM. é ramo do D. Púb.

    A questão tá errada qndo diz que  regula a atividade jurídica contenciosa.

  • Só a atividade não contenciosa que é exercida pela Administração Pública.

  • não contenciosa

  • O Direito Administrativo é não contencioso, ou seja, não faz coisa julgada

  • O BRASIL ADOTA O SISTEMA INGLÊS (NÃO CONTENCIOSO).

    ATIVIDADE JURÍDICA CONTENCIOSA FAZ PARTE DO SISTEMA FRANCES, NA QUAL NÃO É ADOTADO PELO BRASIL.

  • Errado. Regula a atividade jurídica não contenciosa.

  • A atividade jurídica não contenciosa é revelada a partir de julgamentos administrativos que se dão nos “processos administrativos”, e não nos processos judiciais (neste caso, temos a atividade jurídica contenciosa, função típica do Poder Judiciário). Assim, uma demissão em um Processo Administrativo Disciplinar – PAD é uma atividade jurídica “não contenciosa” (sem a força de coisa julgada); já uma condenação judicial seria uma atividade jurídica contenciosa.

  • Atividade não contenciosa: não gera coisa julgada-ADM

    Atividade contenciosa: gera coisa julgada-JUDICIÁRIO

  • Contencioso jurídico - Trata-se da área que lida com os conflitos já estabelecidos e que não puderam ou poderão ser resolvidos por métodos alternativos. No contencioso judicial, como o próprio nome diz, os litígios dependem da resolução de um magistrado ou até mesmo de um árbitro, caso as partes optem pela arbitragem.

    Apenas a atividade jurídica não contenciosa.

    Por isso a questão está errada.

  • O BRASIL ADOTA O SISTEMA INGLÊS (NÃO CONTENCIOSO).

  • não é correto afirmar que, de acordo com critério da administração pública, direito administrativo é o ramo do direito público que regula a atividade jurídica contenciosa e não contenciosa do Estado.

    RESPOSTA: ERRADO

  • O erro está em contenciosa. Regula apenas a não contenciosa!

  • No geral, entendo a distinção, porém ela não é plenamente estanque. O Direito Administrativo de fato toca em partes da atividade contenciosa. Isso se olharmos na maneira como a máquina jurisdicional se organiza. Nesse campo, é possível visualizar preceitos do Direito Administrativo. Por exemplo no funcionamento das atividades das secretarias, ordens de serviço, despachos de mero expediente etc. Então, é aquilo defendo de dada forma o Direito Administrativo pode tocar questões ligadas a execução da máquina jurisdicional. Mas é aquilo...no fim interessa mesmo é a maneira como as bancas encaram a coisa haha

  • Direito Administrativo é não contencioso, uma vez que as lides de natureza administrativa podem ser levadas à apreciação do Poder Judiciário.

  • O quesito está errado. 

    De acordo com o critério da administração pública, o direito administrativo é o conjunto de princípios que regem a  Administração Pública, considerando suas atividades administrativas, os órgãos e pessoas jurídicas que a compõem, sua organização e suas relações com os particulares.

    O enunciado, por outro lado, apresenta a definição segundo o critério da distinção entre atividade jurídica e social do Estado, pelo qual o Direito Administrativo regula a atividade jurídica não contenciosa do Estado e a constituição dos órgãos e meios de sua ação em geral. Porém, mesmo considerando o critério correto, perceba que o enunciado comete uma impropriedade ao vincular o Direito Administrativo à regulação da atividade contenciosa do Estado.

    Na verdade, nosso Direito Administrativo é não contencioso, uma vez que as lides de natureza administrativa podem ser levadas à apreciação do Poder Judiciário.

    Gabarito: Errado

  • O quesito está errado. 

    De acordo com o critério da administração pública, o direito administrativo é o conjunto de princípios que regem a  Administração Pública, considerando suas atividades administrativas, os órgãos e pessoas jurídicas que a compõem, sua organização e suas relações com os particulares.

    O enunciado, por outro lado, apresenta a definição segundo o critério da distinção entre atividade jurídica e social do Estado, pelo qual o Direito Administrativo regula a atividade jurídica não contenciosa do Estado e a constituição dos órgãos e meios de sua ação em geral. Porém, mesmo considerando o critério correto, perceba que o enunciado comete uma impropriedade ao vincular o Direito Administrativo à regulação da atividade contenciosa do Estado.

    Na verdade, nosso Direito Administrativo é não contencioso, uma vez que as lides de natureza administrativa podem ser levadas à apreciação do Poder Judiciário.

    Gabarito: Errado

  • Direito Administrativo: regula a atividade jurídica não contenciosa do Estado e a constituição dos órgãos e meios de sua atuação em geral.

    Atividade jurídica contenciosa é atribuída ao Judiciário.

    Fonte: Gustavo Scatolino - Gran Cursos

  • De acordo com o critério da administração pública, o direito administrativo é o conjunto de princípios que regem a Administração Pública, considerando suas atividades administrativas, os órgãos e pessoas jurídicas que a compõem, sua organização e suas relações com os particulares.

    O enunciado, por outro lado, apresenta a definição segundo o critério da distinção entre atividade jurídica e social do Estado, pelo qual o Direito Administrativo regula a atividade jurídica não contenciosa do Estado e a constituição dos órgãos e meios de sua ação em geral. Porém, mesmo considerando o critério correto, perceba que o enunciado comete uma impropriedade ao vincular o Direito Administrativo à regulação da atividade contenciosa do Estado.

    O nosso Direito Administrativo é não contencioso, uma vez que as lides de natureza administrativa podem ser levadas à apreciação do Poder Judiciário.


ID
1412572
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Administrativo
Assuntos

A respeito dos atos administrativos, julgue o  item  subsequente.

Em decorrência da autoexecutoriedade, atributo dos atos administrativos, a administração pública pode, sem a necessidade de autorização judicial, interditar determinado estabelecimento comercial.

Alternativas
Comentários
  • AUTO-EXECUTORIEDADE


    Consiste na possibilidade de a própria Administração executar seus próprios atos, impondo aos particulares, de forma coativa, o fiel cumprimento das determinações neles consubstanciadas.

    Esse atributo é mais específico, e se exterioriza com maior freqüência em atos decorrentes do poder de polícia, em que se determina a interdição de atividades, demolição de prédios, apreensão e destruição de produtos deteriorados.

  • Auto Executoriedade

    -> É o atributo segundo o qual o Ato Administrativo será inevitavelmente executado independente de ordens ou decisão judicial.

  • Certo


    Denominada em alguns concursos equivocamente de executoriedade, a autoexecutoriedade permite que a Administração Pública realize a execução material dos atos administrativos ou de dispositivos legais, usando a força física se preciso for para desconstituir situação violadora da ordem jurídica. No Direito Administrativo francês, é denominada privilége d’action d’office.


    Trata-se de uma verdadeira “autoexecutoriedade” porque é realizada dispensando autorização judicial.

    São exemplos de autoexecutoriedade:

    a) guinchamento de carro parado em local proibido;
    b) fechamento de restaurante pela vigilância sanitária;
    c) apreensão de mercadorias con tra ban deadas;

    d) dispersão de passeata imoral;
    e) demolição de construção irregular em área de manancial;
    f) requisição de escada particular para combater incêndio;
    g) interdição de estabelecimento comercial irregular;
    h) destruição de alimentos deteriorados expostos para venda;
    i ) confisco de medicamentos necessários para a população, em situação de calamidade pública.


    Mazza

  • acho que a questão foi evasiva, a administração não pode simplesmente chegar e interditar um estabelecimento comercial, tem que ter um motivo legal, como citado acima, pela vigilancia sanitaria.

  • se a vigilãncia sanitaria chega em um restaurante  com falhas na estrutura física, produtos em má conservação e com prazo de validade vencido foram algumas outras irregularidades . pode fechar o local sem autorização judicial.

  • O quesito está correto. A autoexecutoriedade é a prerrogativa de que certos atos administrativos sejam executados imediata e diretamente pela própria Administração, independentemente de ordem ou autorização judicial. Permite-se até mesmo o uso da força física, se for necessáeria, mas sempre com meios adequados e proporcionais. A interdição de estabelecimento comercial é um típico exemplo de autoexecutoriedade.


    Fonte: ESTRATÉGIA CONCURSOS

  • O que me deixou na dúvida "atributo dos atos adm" com se tivesse generalizando.

  • Por que meu Deus, esse "atributo dos atos administrativos" entre vírgulas foi considerado como certo?!

     

    De verdade, eu tento nunca discordar da banca porque isso é burrice e só atrasa a aprovação, mesmo em algumas questões polêmicas tento pensar como ela pra acertar da próxima vez.

     

    Mas a galera que ta estudando português vai entender a minha revolta:

     

    Oração subordinada adjetiva explicativa – identifica que a afirmação refere-se à totalidade dos elementos do grupo. Em regra, na língua portuguesa, todos os termos explicativos são separados por vírgula.

    Aqui o que está sendo dito é que a autoexecutoriedade é uma característica inerente a todos os atos adm e não a um grupo específico deles.

    E ISSO NÃO É VERDADE.

     

    Mas fazer o que né.  Umas e outras a gente finge que não viu e passa batido.

  • Autoexecutoriedade:

    Execução direta do ato pela própria Administração Pública sem a necessidade de ordem judicial prévia;

     

    Exceções: cobrança de multas e tributos; desapropriação; servidão administrativa.

  • Marquei errado por isso tmb Lidiane Coelho.. ai Jesus.. 

  • Certo

    Autoexecutoriedade 

    A administração pode atuar sem prévia autorização judicial.

    Não está presente em todos os atos:

    Lei 

    Urgência

  • GABARITO:CERTO

    Autoexecutoriedade imediata e direta execução pela Administração, sem necessidade de ordem judicial.

    Não afasta a apreciação judicial.

  • Certo. ✔

    AUTOEXECUTORIEDADE

    É a junção da Exigibilidade + Executoriedade. Ou seja = Dispensa controle prévio do Poder Judiciário.

    Em suma, a autoexecutoriedade é atributo presente apenas nos atos considerados urgentes e nos quais exista previsão legal a respeito.

    # Mas ATENÇÃO! ☛ Se um ato administrativo for praticado e for ilegal, o particular pode provocar o Judiciário para anular o ato.

    [...]

    Questões Cespianas:

    1} As multas de trânsito, mesmo com a expressão do exercício do poder de polícia, não são dotadas de autoexecutoriedade, uma vez que devem passar pelo contraditório e pela ampla defesa.(CERTO)

    2} A autoexecutoriedade não existe em todos os atos administrativos, mas somente nos atos que impõem obrigações.(CERTO)

    [...]

    ____________

    Fontes: Questões da CESPE; Colegas do QC.


ID
1412575
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Administrativo
Assuntos

A respeito dos atos administrativos, julgue o  item  subsequente.

O estabelecimento que obtenha do poder público licença para comercializar produtos farmacêuticos não poderá, com fundamento no mesmo ato, comercializar produtos alimentícios, visto que a licença para funcionamento de estabelecimento comercial constitui ato administrativo vinculado.

Alternativas
Comentários
  • A doutrina diz o seguinte:


    Licença é o ato administrativo unilateral e vinculado pelo qual a Administração faculta àquele que preencha os requisitos legais o exercício de uma atividade.

  • Ato Vinculado

    ->É aquele onde existe uma única conduta possivel de ser praticada.

  • CORRETO.

    Basta pensar na LICENÇA PARA DIRIGIR  VEÍCULOS, que é ato vinculado. A licença para dirigir carros não compreende a autorização para dirigir caminhões. Para cada ato a ser praticado (cada tipo de veículo) será exigido um "tipo" de LICENÇA. 
  • Questão correta em virtude da licença ser um ato negocial vinculado, no caso em questão, o estabelecimento apenas pode comercializar produtos farmacêuticos. 

  • licença -----vinculado

    autorização-----discricionário
  • GABARITO CERTO

     

    BIZU de um colega daqui do QC

     

    Las Vegas Ama Dinheiro.

     

    Licença - Vinculado

    Autorização - Discricionário.

     

    ____________________________

     

    O que queremos? Passar no concurso.

    E quando queremos? É irrelevante.

  • Licença - Vinculado


    Autorização - Discricionário.



    GABARITO - CERTO!


    É isso!

  • Gabarito: Certo

     

    Atos Vinculados - são aqueles praticados pela Administração sem margem alguma de liberdade, pois a lei define de antemão todos os aspectos da conduta.

  • CORRETA . 

    LIVI : LICENÇA - VINCULADO 

    AUDI : AUTORIZAÇÃO - DISCRICIONARIOS 

    É PRA NAO ERRAR MAIS . BONS ESTUDOS E RUMO Á NOMEAÇÃO !!!!!!!

  •  Para se ter a LICENÇA você precisa preencher os requisitos da Lei. Será que os requisitos para abrir uma farmácia são os mesmo para abrir um Padaria? Lógico que não. Então a LICENÇA é ato adm VINCULADO, pois vincula o motivo, a razão que gerou a liberação daquela LICENÇA.O particular não poderá atuar fora dos limites impostos. Se isso ocorrer, a licença será cassada.

     

    O conceito de VINCULADO não se trata apenas do DIREITO da pessoa física ou jurídica que força a adm conceder a LICENÇA , mas também se trata da OBRIGAÇÃO da pessoa física ou jurídica de seguir os MOTIVOS e limites impostos por lei para se ter aquela LICENÇA. 

     

    Se eu tiro uma licença para dirigir carro, eu não posso dirigir caminhão com aquela licença; Se eu tiro para dirigir caminhão, eu não posso dirigir carro. Uma padaria e um restaurante precisam de alvarás para funcionamento totalmente diferente um do outro. O mesmo serve para a licença;

     

    É tão simples para tanto alarde e comentários complexos.

  • FIQUE LIGADO!!

    REGRA= AUTORIZAÇÃO ---> DISCRICIONÁRIA. EXCEÇÃO-----> TELECOMUNICAÇOES=VINCULADO

    FORÇA,GUERREIRO!

  • Atos negociais

    Licença, Autorização e Permissão

    ATOS QUE SÃO DISCRICIONÁRIOS = AQUELES QUE POSSUEM A LETRA ''R'' EM SEU NOME:

    EX: AUTORIZAÇÃO / APROVAÇÃO / PERMISSÃO / RENUNCIA

    ATOS QUE SÃO VINCULADOS = AQUELES QUE NÃO POSSUEM A LETRA ''R'' EM SEU NOME:

    EX: LIÇENÇA / ADMISSÃO / HOMOLOGAÇÃO / VISTO / DISPENSA

    .

  • Hoje em dia nas farmácias você encontra até um rim

  • Pensei na Pague Menos como exemplo, errei a questão.... kakakakakakkakakakaka!!!

  • Las Vegas Ama Dinheiro.

     

    Licença - Vinculado

    Autorização - Discricionário.

    Gabarito Certo

  • Gabarito C

    A título de aprofundamento e curiosidade, há diferentes licenças que se pode obter dependendo do que o estabelecimento quer vender. Se quer vender só medicamentos, ele é licenciado como "drogaria". Se quer vender e manipular medicamentos, é licenciado como "farmácia". E se quer funcionar como lojinha de conveniência que vende de tudo + medicamentos, aí é licença de "drugstore" (Araújo, Pacheco, Pague Menos...). Cada uma dessas classificações envolve um tratamento fiscal e comercial diferente, como também acontece com bares, lanchonetes e restaurantes, que aparentemente vendem os mesmos produtos mas têm tratamentos distintos e precisam de licenças distintas.

  • Tem farmácia que já virou padaria a muito tempo kkkk

  • CERTO

    Alguém avise para o Procon multar então.

  • Só errei porque onde moro as farmácias vendem picolé.

  • A questão só quer saber se licença é ato vinculado
  • Então, se quiser vender biscoito na farmácia precisa de outra licença? kkk

  • resumo da questão

    se vc comprou bananas no mercado livre não pode receber um playstation na entrega, porque 10 vezes 2 é 20!


ID
1412578
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Administrativo
Assuntos

A respeito dos atos administrativos, julgue o  item  subsequente.

Considere que um servidor público federal tenha sido aposentado mediante portaria publicada no ano de 2008 e que, em 2010, o TCU tenha homologado o ato de aposentadoria. Nessa situação hipotética, esse ato caracteriza-se como complexo, visto que, para o seu aperfeiçoamento, é necessária a atuação do TCU e do órgão público a que estava vinculado o servidor.

Alternativas
Comentários
  • Ato complexo


    É o ato administrativo formado pela manifestação de vontade de órgãos diversos, enquanto que procedimento administrativo é uma seqüência de atos administrativos, geralmente praticados pelo mesmo órgão

  • Ao meu ver a questão estaria errada.

    Ato complexo é a manifestação de vontade de 2 ou mais orgãos.Na situação hipotética não houve a manifestação dos dois orgãos,houve a manifestação de um e a homologação do outro.E se tratando disso seria então ato composto.

  • Concordo com o comentário de Gabriel. A meu ver, se trata de ato composto e não complexo.

  • Diferenças: 


    Ato complexo

    Um ato duas vontades

    Dois ou mais órgãos


    Ato Composto

    Dois atos duas vontades

    Um órgão com aprovação de outro

    Fonte: Apostila Alfacon

  • NÃO pode ser composto pois, o exemplo não mostra duas vontades

  • CERTO.


    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA QUE SE CONTA A PARTIR DESSE ÚLTIMO ATO. NÃO CONFIGURAÇÃO NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. 


    É firme nesta Casa o entendimento de que a aposentadoria do servidor público, por ser tratar de ato administrativo complexo, só se perfaz com a sua confirmação pelo respectivo tribunal de contas. Desse modo, apenas a partir dessa homologação pela corte de contas é que se conta o prazo decadencial para a Administração rever a concessão do benefício.


    STF, RE 637.159, j. 30.05.14

  • Ao meu ver ato composto

    Não é conjunção de vontade diversa que da existência ao ato composto

    Seu conteúdo é formado pela manifestação de uma só vontade. Ocorre que se faz necessário uma outra manifestação para que o ato possa ser ser praticado ou possa produzir seus efeitos
    Em Resumo o ato composto temos um ato principal e outro acessório
  • Segundo o art. 71, III, da Constituição Federal, compete ao Tribunal de Contas da União – TCU apreciar, para fins de registro, entre outros atos, a legalidade das concessões de aposentadorias. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento de que a aposentadoria é ato complexo, que só se aperfeiçoa com o registro no Tribunal de Contas da União.

  • Ato complexo- É aquele que para se aperfeiçoar, depende de mais de uma manifestação de vontade, sendo que essas devem ser produzidas por orgãos diferentes.

    STF e STJ, já pacificaram o entendimento, o caso acima exposto trata de ato complexo.

    Vide - RESP 1.259.669/SC.

  •  Conforme Mazza, 
     atos compostos são aqueles praticados por um único órgão, mas que dependem da verificação, visto, aprovação, anuência, homologação ou “de acordo” por parte de outro, como condição de exequibilidade. A manifestação do segundo órgão é secundária ou complementar. Exemplos: auto de infração lavrado por fiscal e aprovado pela chefia e ato de autorização sujeito a outro ato confirmatório, esse último segundo José dos Santos Carvalho Filho. No ato composto, a existência, a validade e a eficácia dependem da manifestação do primeiro órgão (ato principal), mas a execução fica pendente até a manifestação do outro órgão (ato secundário).
    atos complexos são formados pela conjugação de vontades de mais de um órgão ou agente. A manifestação do último órgão ou agente é elemento de existência do ato complexo. Somente após ela, o ato torna­-se perfeito, ingressando no mundo jurídico. Com a in­te­gração da vontade do último órgão ou agente, é que o ato passa a ser atacável pela via judicial ou administrativa.
    [...]Exemplo 5: aposentadoria do servidor público (Dirley da Cunha Júnior)


    Bons Estudos

  • perfeito regra do 2x 1 - complexo e 1x 2 - composto

  • Atos COMPOSTOS: o segundo ato segue a sorte do primeiro. Vontade principal + vontade que ratifica

    Atos COMPLEXOS: não há dependencia. Os órgãos tem a mesma força. 

  • Para mim esta questão está errada.

    O enunciado trouxe um exemplo de ato composto, que é aquele cujo conteúdo resulta da manifestação de um só órgão, mas a produção de seus efeitos depende de um outro ato que o aprove. Segundo a Professora Maria Sylvia Di Pietro, esse outro ato - aprovação, autorização, ratificação, visto ou HOMOLOGAÇÃO - pode ser posterior ou prévio ao principal.

  • Certo


    Atos complexos são formados pela conjugação de vontades de mais de um órgão ou agente. A manifestação do último órgão ou agente é elemento de existência do ato complexo. Somente após ela, o ato torna-se perfeito, ingressando no mundo jurídico. Com a integração da vontade do último órgão ou agente, é que o ato passa a ser atacável pela via judicial ou administrativa.


    Mazza

  • achei q era composto por causa do final: é necessária a atuação do TCU e do órgão público a que estava vinculado o servidor

  • Colegas que apostaram em ato composto, atenção: O entendimento baseado em Marya Sylvia Zanella, nesta situação, está equivocado!

    A autora afirma que é ato composto. O que torna o ato composto não são as palavras "aprovação", "homologação", "complemento". No ato composto, a segunda vontade é CONDIÇÃO DE EXEQUIBILIDADE, ou seja, sem essa, não há equilíbrio. Nos exemplos de nomeação de Procurador-Geral, dispensa de licitação, investidura de Ministro, aposentadoria, não é condição de exequibilidade, mas elemento de existência a manifestação do segundo ato. 

    Ato composto: um órgão principal pratica mas depende de um órgão secundário (execução) para a condição de exequibilidade.

    Ex.: auto de infração lavrado por fiscal e aprovado pela chefia, ato de autorização sujeito a outro ato confirmatório.

    Ato complexo: dois ou mais órgãos conjugando na mesma vontade, porém o elemento de existência é devido ao último órgão ou agente.

    Ex.: investidura de funcionário, pois a nomeação é feita pelo Chefe do Executivo e complementada pela posse dada pelo chefe da repartição. Investidura de Ministro do STF (ao contrário do que o colega Dudu Munhoz afirmou), nomeação de desembargadores dos Tribunais, dispensa de licitação, pois depende de homologação de autoridade superior...


  • 2 vontades, 2 orgãos. 

  • rock lee, nao vejo duas vontades, SOMENTE DOIS ORGAOS PARA APERFEIÇOAR O MESMO ATO, no caso, o de aposentadoria.

  • Aposentadoria, investidura em cargo ou emprego público e ato de nomeação serão sempre atos complexos.

  • Aposentadoria é ato complexo e acabou! 

  • certo MUITO BOM. Essa é a segunda questão que vejo sobre aposentadoria ser ato complexo. Entendimento "cespiano". 

  • Melhor comentário é o da Natalie Silva!

  • Comparando essas duas questões elaboradas pela banca CESPE, irá ajudar a compreender a tênue diferença:

     

    Primeiramente, ressalta-se que no ato complexo, tem-se apenas UM ATO que não se aperfeiçoa enquanto não manifestadas as vontades distintas

    --> Ou seja, dois orgãos, "conjuntamente" irão praticar um ato.

     

    Já no ato composto, têm-se DOIS ATOS, em que um depende do outro. Um principal e outro acesório, cujo objetivo do ato acessório é CONFERIR EXEQUIBILIDADE ao principal.

    --> Ou seja, dois orgãos independentes, irão, cada um, praticar um ato, em que existe uma dependência ENTRE ELES - os atos. 

    __________________________________________________________________________

    Q470857 - Ano 2012 - Banca CESPE

    ATO COMPLEXO

    Considere que um servidor público federal tenha sido aposentado mediante portaria publicada no ano de 2008 e que, em 2010, o TCU tenha homologado o ato de aposentadoria. Nessa situação hipotética, esse ato caracteriza-se como complexo, visto que, para o seu aperfeiçoamento, é necessária a atuação do TCU e do órgão público a que estava vinculado o servidor. (Gabarito CERTO)

    __________________________________________________________________________

     

    Q303572 - Ano: 2013 - Banca: CESPE

    ATO COMPOSTO:

    O auto de infração expedido por fiscal e aprovado por sua chefia constitui exemplo de ato composto. (Gabarito CERTO)

    __________________________________________________________________________

  • GABARITO: CERTO

     

    É complexo o ato editado por dois ou mais órgãos distintos. Esses dois órgãos realizam um ato único e só após a passagem pelo segundo órgão o ato é perfeito e passa a existir (ex: aposentadoria de servidor público – é realizada pelo órgão do qual o servidor faz parte e pelo Tribunal de Contas; nomeação de desembargador por meio de lista tríplice – o tribunal faz uma lista com 3 nomes e o Governador ou o Presidente da República escolhe um nome). Basta lembrar da regra do 2 x 1.

     

    Prof. Daniel Mesquita - Estratégia Concursos

  • CORRETA . MACETE  do 2x 1 - complexo e 1x 2 - composto

    2 ORGÃOS E 1 ATO COMPLEXO 

    1 ORGÃO E 2 ATOS COMPOSTO 

    Q470857 - Ano 2012 - Banca CESPE

    ATO COMPLEXO : 2 ORGÃOS E 1 ATO

    Considere que um servidor público federal tenha sido aposentado mediante portaria publicada no ano de 2008 e que, em 2010, o TCU tenha homologado o ato de aposentadoria. Nessa situação hipotética, esse ato caracteriza-se como complexo, visto que, para o seu aperfeiçoamento, é necessária a atuação do TCU e do órgão público a que estava vinculado o servidor. (Gabarito CERTO)

     

    Q303572 - Ano: 2013 - Banca: CESPE

    ATO COMPOSTO: 1 ORGÃO E 2 ATOS COMPOSTO 

    O auto de infração expedido por fiscal e aprovado por sua chefia constitui exemplo de ato composto. (Gabarito CERTO)

  • - Comentário do prof. Erick Alves (ESTRATÉGIA CONCURSOS)

    Segundo a jurisprudência do STF, o ato de aposentadoria de servidor público estatutário é um ato complexo. Isso porque, nos termos do art. 71, III da Constituição Federal, a legalidade dos atos de aposentadoria editados pela Administração deve ser apreciada, para fins de registro, pelo Tribunal de Contas. Assim, de acordo com o entendimento do STF, antes da manifestação do Tribunal de Contas para fins de registro, a formação do ato de aposentadoria ainda não está completa, ou seja, o ato ainda não é um ato perfeito, formado.

    Ressalte-se, contudo, que o servidor recebe os proventos desde o momento em que a aposentadoria é concedida pela Administração (antes do registro no Tribunal de Contas, portanto), ou seja, o ato produz efeitos antes de sua formação estar completa. Tal efeito é chamado de efeito prodrômico do ato, termo que abrange os efeitos que podem surgir em atos complexos ou compostos antes da conclusão dos respectivos ciclos de formação. O efeito prodrômico é considerado um efeito atípico do ato (o efeito típico da aposentadoria seria acarretar a vacância do cargo e passar o servidor para a inatividade, o qual só ocorre, de fato, quando o Tribunal de Contas concede o registro).



    Gabarito: CORRETO

  • Dois orgãos, um só ato

    C

  • Atos complexos.

    Dois órgãos. 

    Correto

  • Na minha humilde opinião: errado.

    Quando o ato é constituído por 2 vontades (principal e acessória) se está diante de ato composto e não complexo.

  • aposentadoria é complexo.. ponto final

  • PENSOU EM APOSENTARIA PENSE EM COMPLEXO

  • Apenas para refletir: se queremos mesmo ser aprovados em bons concursos, não podemos ter a mania de discutir, volta e meia, com a banca, para anularmos uma, duas ou três questões. Vocês acham que os primeiros colocados migalham questões? O negócio é ler insistentemente toda a matéria e ser firme. Fiquei um ano e meio sem estudar para concursos, e voltei há quatro meses. Estudo, no mínimo, duas horas por dia e, no máximo, o que posso. Fiz há dois meses um concurso para uma Fundação Pública Federal e acertei 85% da prova, na modalidade de CERTO OU ERRADO. Isto porque há quatro meses eu disse pra mim mesmo: só vou parar quando morrer. E todo dia estou assim, estudando com um mínimo fixo. Então, querido e querida, estude com um mínimo fixo de horas, em vez de em um dia estudar 10 horas e no outro nada, Estudar é que nem exercício: é melhor fazer 10 flexões, a cada dois dias, do que fazer 20, por dois meses, e parar.

  • Aposentadoria é sim sempre ato complexo, mas a questão enseja ao erro do estudante rsrs (normal), ao afirmar que tem um outro órgão (TCU) que homologa (comprova, aprova, autoriza) então subentende-se que está criando outra vontade ou seja um outro ato, tornando um ato composto...

    Mas a questão está sim correta..

  • GABARITO :CERTO

    Ato complexo são 2 ou + Órgãos fazendo um único ato.

    Ato composto manifestação da vontade de apenas um órgão da administração, mas depende de outro ato que o aprove para produzir seus efeitos juridicos.

    Assim, no ato composto teremos dois atos: o principal e o acessório ou instrumental.

  • GABARITO CERTO

    Como o ato complexo depende de dois ou mais órgão para ter efeito, é necessário que todo o órgão tenha apreciado para ter efeito

  • a homologação não seria outro ato? Deduzi que seria um composto, pois seria 2 atos e 2 órgãos.

  • Gabarito: certo

     

    Era pra ser considerado um ato composto, já que a homologação apenas atesta que não houve vício nenhum no ato homologado. Porém, o STF errou em algum julgado e disse que era complexo, a partir daí as bancas colocam como sempo complexo em provas.

  • Complexo: 2 entes / 1 finalidade.

  • Ato Complexo= SEXO

    2 ou mais órgãos----> 1 (ATO)

    Fonte: Prof. Thállius Moraes

  • Aposentadoria é ato complexo!

    Ou seja, administração pública + aprovação do tribunal de contas.

  • GAB.CERTO

    Nos termos da jurisprudência do STF, o ato de concessão de aposentadoria é complexo, aperfeiçoando-se somente após a sua apreciação pelo Tribunal de Contas da União, sendo, desta forma, inaplicável o art. 54, da , para os casos em que o TCU examina a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. 


ID
1412581
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Administrativo
Assuntos

Em cada um do  item  a seguir, é apresentada uma situação hipotética acerca de agentes públicos, do processo administrativo e do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Em um processo administrativo, a administração pública deixou de intimar Lucas, a parte interessada, para tomar ciência de sanção que lhe foi imposta; contudo, Lucas apresentou-se nos autos de forma espontânea. Nessa situação configurou-se hipótese de nulidade, por ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, visto que o comparecimento de Lucas não supre a falta cometida pela administração.

Alternativas
Comentários
  • GAB: ERRADO

    A regra do § 5° do art. 26 da Lei 9784/99 é clara," as intimações que desatendam as prescrições legais são nulas,sendo suprida,entretanto,a falta ou nulidade pelo comparecimento do interessado.

     O fundamento é o seguinte: se a finalidade do ato foi alcançada,mesmo que não tenha sido observada a forma prescrita,considera-se suprida a falta,sanada a irregularidade.


  • Lei 9.784/99

    Art. 26,§ 5°,segundo o qual as intimações que desatendam as prescrições legais são nulas, sendo suprida, entretanto, a falta ou nulidade pelo comparecimento do interessado.

    P/COMPLEMENTAR: 26,§ 2º quando for necessário o comparecimento do interessado à repartição, deverá ser ele intimado com, no mínimo, TRÊS DIAS ÚTEIS de antecedência

    Quanto a forma a intimação pode ser:

    a) pessoal, aprovada pela ciência no processo, anotada por ocasião do comparecimento à repartição do interessado ou se for o caso, de quem o possa representar;

    b)por via postal, com aviso de recebimento, ou por telegrama;

    c)por outros meios,desde que assegurem a certeza da ciência do interessado;

    d)por meio de publicação oficial,no caso de interessados indeterminados,desconhecidos ou com domicílio indefinido.

  • ERRADO

    LEI 9784/99 Art. 26 § 5° As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

  • Como visto nos comentários, o comparecimento daquele que deveria ter sido citado supre a nulidade. 

    É o que dispõe a Lei 9.784/99, artigo 26, §5º. 

    Tal norma decorre do princípio da economia processual, celeridade e afins. Noutros diplomas legais, também há espécies de suprimentos semelhantes à assertiva em tela. 

    #Avante

  • Errado :mesmo que administração pública deixou de intimar Lucas , o comparecimento dele  supre a irregularidade.

  • As intimações serão NULAS quando feitas SEM observância às prescrições legais, mas o comparecimento do administrado SUPRE sua falta ou irregularidade.

  • Não fez mais do que a brigação dele, ja que ele é parte interessada

  • Se ele foi, tá tudo certo, a finalidade do ato foi alcançada

  • Lei 9.784, Art 26:

    (...)

    "As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade."

  • GABARITO ERRADO

     

     

    LEI 9.784/99

     

    Art. 26.  § 2o A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis quanto à data de comparecimento.

     

    § 5o As intimações SERÃO NULAS quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o COMPARECIMENTO do administrado SUPRE sua falta ou irregularidade.

     

     

    BONS ESTUDOS,GALERA.NUNCA DESISTAAM!! VALEEEU

  • Em um processo administrativo, a administração pública deixou de intimar Lucas, a parte interessada, para tomar ciência de sanção que lhe foi imposta; contudo, Lucas apresentou-se nos autos de forma espontânea. Nessa situação configurou-se hipótese de nulidade, por ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, visto que o comparecimento de Lucas não supre a falta cometida pela administração.

  • LEI 9784/99 Art. 26 § 5° As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

  • A apresentação de forma espontânea supre a falta de intimação. 

  • ERRADO

    LEI 9.784

    ART 26 § 5  As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

  • Em um processo administrativo, a administração pública deixou de intimar Lucas, a parte interessada, para tomar ciência de sanção que lhe foi imposta; contudo, Lucas apresentou-se nos autos de forma espontânea. Nessa situação configurou-se hipótese de nulidade, por ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, visto que o comparecimento de Lucas não supre a falta cometida pela administração. Resposta: Errado.

  • Princípio da Instrumentalidade das Formas

  • ERRADO

  • Pessoal vamos colocar comentários relevantes e não (certo, errado) quem acertou e errou já sabe.


ID
1412584
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Administrativo
Assuntos

Em cada um do  item  a seguir, é apresentada uma situação hipotética acerca de agentes públicos, do processo administrativo e do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Laura foi contratada pelo poder público federal, por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sem ter sido submetida a prévio concurso público. Nessa situação, a contratação é válida, já que o concurso público não é indispensável para a investidura e para o exercício da função pública.

Alternativas
Comentários
  • Segundo a CF, artigo 37, inciso II  "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração". Sabemos que o contratado temporário não possui cargo nem emprego, possui apenas função pública. Logo, no meu entendimento, somente a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação em concurso público.

  • LEI Nº 8.745, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1993.

    Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, e dá outras providências.

    Art. 3º O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Lei, será feito mediante processo seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação, inclusive através do Diário Oficial da União, prescindindo de concurso público.

  • Pessoal, só quero fazer uma observação que o CESPE gosta muito de trazer nas provas de concursos.

    Nessa questão a expressão: NÃO É INDISPENSÁVEL se torna um perigo para quem ler de forma desatenta, então se ligue;

    NÃO É INDISPENSÁVEL = DISPENSÁVEL

    NÃO É DISPENSÁVEL =  INDISPENSÁVEL

    Por isso, se viesse a expressão: NÃO É DISPENSÁVEL resultaria em erro a questão.

    Lembre-se da daquele joguinho do Raciocínio Lógico: ~(~p) = p

    Eu coloquei este post, mas toda a afirmação a respeito do caso hipotético está dentro do conceito de: AGENTES PÚBLICOS TEMPORÁRIOS, ou seja, os que não precisam passar por concurso público por atender ao ESTADO por tempo determinado a necessidade temporária de EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO; isso quer dizer que basta um processo simplificado para contratação.

    OBS: o contrato é de DIREITO PÚBLICO. 

  • Entenda não é indispensável como é dispensável.

    Assertiva correta!

  • Atentem-se para o termo "Nessa situação"

  • contratação de servidores temporários quando diante de excepcionalidade de situação, torna a realização de concurso público dispensável. 

  • Cespe Fulêro, jogo de palavras, NÃO É INDISPENSAVEL


  • FULERAGE CESPE!!!!!!

  • Se ele não é indipensável , então é preciso! ou ele é dispensável?

  • eu entraria com recurso.

  • A investidura desses servidores contratados temporariamente no serviço público, vale dizer, o "exercício regular" da função e/ou atividade desses servidores, dispensa a exigência do concurso de provas, ou de provas e títulos, constituindo-se, destarte, em uma exceção à regra, que é o concurso público. 

     

    Referências: http://uj.novaprolink.com.br/doutrina/344/o_servidor_temporario_e_seu_regime_juridico

  • Conforme bem apontado pelo colega Adilson, nos dizeres da  professora Maria Sylvia Zanella di Pietro, “esses servidores exercerão funções, porém, não como integrantes de um quadro permanente, paralelo ao dos cargos públicos, mas em caráter transitório e excepcional”. Portanto, a contratação temporária refere-se à investura em função pública e não em cargos/empregos públicos. Concurso público não é indispensável para a investidura e para o exercício da função pública, mas sim de cargos/empregos públicos, conforme mandamento constitucional.

  • Penso que "não é indispensável" ≠ "dispensável" pois se você trocar por "dispensável" dá a ideia que nunca é preciso de concurso público, faz se quiser. Enfim, gabarito certo.

  • Marquei certo, mas esse "não é indispensável" foi colocado justamente pra confundir. 

  • Errei por deduzir que a investidura só ocorre com a posse. 

    =/

  • "concurso público não é indispensável para a investidura e para o exercício da função pública."

     

    Se ele falasse cargo ou emprego, estaria errado.

     

    Gabarito: Certo

  • Redação bandida!

  • Eu já errei esse tipo de questão, mas hoje não erro mais. Segue a lição de outra questão CESPE:

    Função pública: não exige aprovação prévia em concurso público.

    --

    Gabarito: certo

    "Estuda que a dificuldade passa"

  • Esse não é indispensável veio para confundir a cabeça mesmo

  • O examinador não transa ;/

  • Indispensavél: que não se pode dispensar, obrigatório, imprescindível, inevitável.

    logo:

    não é indispensável = não é obrigatório.

  • A redação da questão ficou uma ca#%%$da por causa desse "não é indispensável".

  • Gabarito: Certo

    A questão falou em "função pública", por isso está correto. Vamos as definições:

    Cargos públicos são ocupados por servidores públicos dos órgãos e entidades de direito público. Se submetem ao regime jurídico estatutário. Pode ser efetivo (por meio de concurso) ou em comissão (livre nomeação e exoneração).

    Emprego público: também designa um lugar a ser ocupado na administração pública, porém com regime diante de um vínculo contratual, sob regime da CLT. São mais comuns nas entidades de direito privado.

    Função pública: trata-se de um conceito subsidiário (residual), não correspondendo a cargo ou emprego, terá função pública. A CF/88 prevê 2 possibilidades: i) Servidores temporários (NÃO OCUPAM LUGAR NA ADMINISTRAÇÃO); e ii) funções de natureza permanentes (OCUPAM LUGAR NA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO) correspondentes a chefia, direção ou assessoramento, em geral funções de confiança.

    Como Laura é contratada temporariamente, ela desempenha função pública.

    EXCEÇÃO PARA A REGRA DO CONCURSO

    i) Cargos em comissão;

    ii) Contratação de pessoal por determinado;

    iii) Agentes comunitários;

    iv) Cargo eletivo;

    v) Ex-combatente.

  • Redação truncada. A questão em si é fácil, linguagem cespiana é que não ajuda.

  • SE NÃO É INDISPENSÁVEL É PORQUE É DISPENSÁVEL.

  • Gab C

    A gente acaba lembrando dos PSS ..

  • Servidor Público -> Cargo Público

    Empregado Público -> Emprego Público

    Dependem de prévia aprovação em concurso público, conforme art. 37, inciso II da CF/88. 

    Servidor Temporário -> Função Pública (não depende de concurso público)

  • Função Pública: é um conjunto de atribuições destinadas aos agentes públicos, abrangendo à função temporária e a função de confiança.

    Servidor Temporário: particular contratado por tempo determinado para atender necessidade de excepcional interesse público, exerce FUNÇÃO PÚBLICA remunerada COM vínculo CONTRATUAL, processo seletivo simplificado.

  • Redação da DILMA

  • mas função publica num é diferente de cargo em comissão? A função publica é para quem ja passou num concurso.


ID
1412587
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Administrativo
Assuntos

Com base na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item abaixo.

Se determinado servidor público estável for demitido e, posteriormente, obtiver decisão judicial favorável a seu retorno ao cargo, estará configurada hipótese de readaptação, por meio da qual o servidor será novamente investido no cargo por ele anteriormente ocupado.

Alternativas
Comentários
  • REINTEGRAÇÃO

    É a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.


    REQUISITOS BÁSICOS

    Decisão administrativa ou judicial de invalidação da demissão de servidor estável. (Art. 28 da Lei nº 8.112/90)


    PROCEDIMENTOS

    a) Se decorrente de decisão administrativa determinando a reintegração com base em justificativas legais para a invalidação da demissão.

    b) Se decorrente de decisão judicial: comunicado da Procuradoria Federal acompanhado de cópia da decisão.


    INFORMAÇÕES GERAIS

    1) O direito de requerer reintegração está sujeito a prescrição qüinqüenal. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado. (Art. 110, inciso I da Lei nº 8.112/90)

    2) A reintegração só alcança servidor estável. (Arts. 21 e 28 da Lei nº 8.112/90)

    3) Se o cargo anteriormente ocupado tiver sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei 8112/90. 

    4) Se o cargo anteriormente ocupado se encontrar provido, seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, ou aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. (Art. 28, § 2º da Lei nº 8.112/90 e art. 41, § 2º da C.F./88)

    5) A reintegração de ex-servidores em cumprimento de decisão judicial, transitada em julgado é competência dos Ministros de Estado e Advogado Geral da União, vedada a subdelegação.


    Fonte: www.progep.furg.br/arquivos/procedimentos/000063.pdf

  • O menino esqueceu de dizer *-------*.

    GABARITO ERRADO. 

    Porque é hipótese de reintegração. 

  • REINTEGRAÇÃO é uma modalidade de provimento derivado que ocorre pela reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.

    READAPTAÇÃO é uma modalidade de provimento derivado que ocorre pela investidura do servidor em cargo de atribuições e e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica.
  • Cespe gosta de inverter conceitos e confundir os institutos. 

    O conceito dado na questão é REINTEGRAÇÃO. 

    Reescrevendo a assertiva: 

    "Se determinado servidor público estável for demitido e, posteriormente, obtiver decisão judicial favorável a seu retorno ao cargo, estará configurada hipótese de REINTEGRAÇÃO , por meio da qual o servidor será novamente investido no cargo por ele anteriormente ocupado."

    Forma de gravar os institutos: 

    Reintegração= decisão judicial invalidando a demissão. Artigo 28, 8.112. 

    ReVersão = com todo o respeito, retorno do "Velhinho" à atividade - servidor aposentado. Artigo 25, 8.112. 

    Readaptação = cargo compatível com a limitação física ou mental superveniente. [...] 

    #Avante

  • Reintegro o  demitido


  • ERRADO

    DEMISSÃO INVALIDADA-->REINTEGRADO

  • Eu REINTEGRO o demitido!

  • RE

    IN

    TEGRADO

  •  

    Eu aproveito o disponível, 

    readapto o incapacitado, 

    reverto o aposentado, 

    reintegro o demitido 

    reconduzo o inabilitado em estágio probatório 

    reconduzo o ocupante do cargo do reintegrado.

  • ................................................................REITEGRAÇÃO...........................................................................................

    REITEGRAÇÃO.....................................................................REITEGRAÇÃO........................................................................REITEGRAÇÃO

  • INvalidade da demissão - reINtegração

  • Eu reintegro o demitido

  • REINTEGRAÇÃO!!

    INVALIDAÇÃO!!

  • GAB. ERRADO 

     

    CORRIGINDO

     

    Se determinado servidor público estável for demitido e, posteriormente, obtiver decisão judicial favorável a seu retorno ao cargo, estará configurada hipótese de REINTEGRAÇÃO, por meio da qual o servidor será novamente investido no cargo por ele anteriormente ocupado.

  • GABARITO ERRADO

     

    Lei 8112, art. 28.  A REINTEGRAÇÃO é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.

     

    Lei 8112, art. 24.  READAPTAÇÃO é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.

  • Errado -  uma vez que ,no caso supracitado, se trata do instituto da reintegração e não da readaptação.

     

  • Se determinado servidor público estável for demitido e, posteriormente, obtiver decisão judicial favorável a seu retorno ao cargo, estará configurada hipótese de readaptação, por meio da qual o servidor será novamente investido no cargo por ele anteriormente ocupado.

  • Errada

    Reintegração seria o instituto nessa hipótese!

  • Se determinado servidor público estável for demitido e, posteriormente, obtiver decisão judicial favorável a seu retorno ao cargo, estará configurada hipótese de REINTEGRADO, por meio da qual o servidor será novamente investido no cargo por ele anteriormente ocupado.

  • Errado.

    Eu REINTEGRO o demitido.

    reintegração: a reintegração ocorre quando há nulidade na demissão do servidor.

  • Se determinado servidor público estável for demitido e, posteriormente, obtiver decisão judicial favorável a seu retorno ao cargo, estará configurada hipótese de readaptação, por meio da qual o servidor será novamente investido no cargo por ele anteriormente ocupado. (REINTEGRAÇÃO)

  • Readaptação: investidura em outro cargo com atribuições e responsabilidade compatíveis com as limitações do servidor

    Reintegração: volta do demitido.

  • Eu REINTEGRO o demitido

  • readaptação = DOENTE;

    reintegração = RETORNO DO DEMITIDO ILEGALMENTE;

    reversão = RETORNO DO APOSENTADO;

    recondução = INAPTO EM NOVO CARGO PÚBLICO.

  • reaDaptação → Doente

    #BORA VENCER


ID
1412590
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Administrativo
Assuntos

Com relação à responsabilidade civil da administração, julgue o  próximo  item.

As entidades de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos prejuízos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Alternativas
Comentários
  • Teoria do Risco Administrativo

    As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

  • O enunciado deveria ser reescrito, para não gerar dúvidas, da seguinte maneira: "As entidades PÚBLICAS de direito privado prestadoras de serviço público respondem..." 

  • CF/1988 ART 37 

    § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

  • Art 37°

    § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa

    TOMA !

  • RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS CONCESSIONÁRIAS

     

    Conforme o art. 37, § 6º, da CF, as empresas de direito privado que prestam serviços públicos respondem objetivamente por danos causados a terceiros, incluindo as concessionárias e permissionárias de serviços públicos.

     

    ATENÇÃO! O entendimento atual do STF é de que as prestadoras de serviços públicos têm responsabilidade objetiva em relação a usuários e a terceiros não usuários (RE nº 591.874).

  • Palavra chave: PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO, 

  • Certo.

    Delegatários de serviço público respondem de forma objetiva.

  • Gab CERTO.

    Prestadora de Serviço Público = Responsabilidade Objetiva

    Exploradora de Atividade Econômica = Responsabilidade Subjetiva


ID
1412593
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Administrativo
Assuntos

Com relação à responsabilidade civil da administração, julgue o  próximo  item.

O fato de um detento morrer em estabelecimento prisional devido a negligência de agentes penitenciários configurará hipótese de responsabilização objetiva do Estado

Alternativas
Comentários
  • RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA

    Decorrente de ação (atitude comissiva). Sempre deverá estar presente o nexo de causalidade. Decorre de:

    -> Ato lícito;

    -> Ato ilícito;

    -> Omissão específica: proximidade do Poder Público. Ex: morte de preso dentro da cadeia.


  • A ENTIDADE POLÍTICA À QUAL PERTENCE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL É RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO E PELA REABILITAÇÃO SOCIAL DO DETENTO. 

    ''Art.5º XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral''





    GABARITO CERTO
  • Nesse caso, como o Estado está na função de GARANTE, a Responsabilidade é do tipo Objetiva, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

  • Seria subjetiva pq decorre de descumprimento de um dever legal, conduta omissiva, porém, vai responder objetivamente devido ao risco criado. É isso, pessoal?

  • vale ressaltar que ocorre negligência por parte dos agentes penitenciários... logo, a responsabilidade do estado é objetiva. 

  • GABARITO: CERTO

    Para complementar, cabe dizer que essa é uma das hipóteses de risco integral, conforme vi na aula do Professor Dênis, que são:

    -Atividades nucleares;

    -Custódia do Estado;

    -Danos ambientais;

    -DPVAT.

  • Sim Lua.. ainda que por omissão, se for dentro de escola, presídio e hospital público a responsabilidade será objetiva.. são aqueles casos do Estado Garante, Risco Criado.

     

  • "O Estado tem o dever objetivo de zelar pela integridade física e moral do peso sob sua CUSTÓDIA , atraindo então a responsabilidade civil objetiva , em razão de conduta omissiva , motivo pelo qual é devida a indenização decorrente da morte do detento , ainda que em caso de suicídio. " RE - AgR 594.902 DF
  • art 5°

    XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

    TOMA !

  • Responsabilidade OBJETIVA com base na TEORIA DO RISCO CRIADO( OU RISCO SUSCITADO), que preceitua que quando o Estado tem alguém sob sua custódia e ,em decorrência disto , existe um dano a resp estatal seria objetiva!
  • CONDUTA             RESPONSABILIDADE
    Comissiva             Objetiva
    Omissiva               Subjetiva

     

    Exceção:
    Quando o dano decorre de omissão de agente público em estabelecimento prisional, as decisões tanto do STJ como do STF convergem para a responsabilidade objetiva, aplicando-se novamente a regra. O Estado tem o dever de proteger aqueles que estão sob sua custódia, sendo objetiva sua responsabilidade nos casos de mortes de presos, inclusive por suicídio.

  • INFELIZMENTE esta certo.

  • CERTO

     

    Outra questão

     

    Q825694 O Estado tem o dever objetivo de zelar pela integridade física e moral do preso sob a sua custódia, atraindo então a responsabilidade OBJETIVA , em razão de conduta OMISSIVA , motivo pelo qual é devida a indenização decorrente da morte do detento , ainda que em caso de suicídio. [CERTO]

  • Típico de caso de omissão imprópria, situação em que o Estado se coloca na posição de garante, devendo agir para evitar o resultado danoso. Em regra, quando se trata de omissão, a responsabilidade é subjetiva, mas, no caso de omissão imprópria, a responsabilidade é subjetiva.

     

  • Estado na posição de garante.

    Preso está sob custódia do estado.

    Responsabilidade objetiva.

    Correto.

  • Sei que não faz parte da disciplina, mas... esse "a" antes de negligência não deveria ter crase?

  • deveria ter crase sim

  • GABARITO CERTO

    Estado como "garante" - responsabilidade objetiva.

  • Duplo prejuízo. Quando vivo e até quando morto.
  • teoria da culpa, uma exceção, por omissão...

  • Gabarito: ERRADO.

    Outra questão que ajuda a responder: Q246655

    (CESPE - 2014 - TJ/DFT - JUIZ) Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta acerca da responsabilidade extracontratual, ou aquiliana, do Estado, com base no entendimento jurisprudencial do STF e do STJ.

    C) Não é necessário demonstrar a culpa da administração pública, visto que a responsabilidade civil estatal pela integridade dos presidiários é objetiva em face dos riscos inerentes ao meio em que eles estão inseridos por conduta do próprio Estado. CERTO!

  • Corretíssimo

    Quando o Estado atua como garante, sua responsabilidade é objetiva.

  • Certo

    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA PELA GENITORA DA VÍTIMA MENOR DE IDADE FALECIDA EM DELEGACIA POLICIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL E OBJETIVA DO ESTADO – ART. 37, § 6º DA CF/88. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA POLICIAL MILITAR – DIREITO DE REGRESSO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS PARA MANTER A R. DO JUÍZO MONOCRÁTICO QUANDO A FIXAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS – CONDENADO O ESTADO DO AMAZONAS AO PAGAMENTO DA PENSÃO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL, ATÉ A DATA EM QUE A VÍTIMA ALCANÇARIA A PROVÁVEL IDADE DE 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS. CONDENAÇÃO EM QUANTUM RAZOÁVEIS DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO). RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. MANTIDO OS DEMAIS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1º GRAU” (fl. 255). [...] Não merece prosperar a irresignação, uma vez que a jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que o Estado tem o dever objetivo de zelar pela integridade física e moral do preso sob sua custódia, atraindo então a responsabilidade civil objetiva, razão pela qual é devida a indenização por danos morais e materiais decorrentes da morte do detento

    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Morte de preso no interior de estabelecimento prisional. 3. Indenização por danos morais e matérias. Cabimento. 4. Responsabilidade objetiva do Estado. Art. 37, § 6.º, da Constituição Federal. Teoria do risco administrativo. Missão do Estado de zelar pela integridade física do preso. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF. RE 418566 AgR, Relator(a): min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/02/2008)

    https://jus.com.br/artigos/63649/responsabilidade-civil-do-estado-por-morte-de-detento-em-estabelecimento-prisional

  • Quando o Estado tem a responsabilidade de guarda, custódia de coisas ou pessoas, em caso de danos, ele responderá com base na responsabilidade objetiva, mesmo não havendo atuação estatal nesse caso.

    OBS!

    em regra:

    reponsabilidade objetiva= conduta comissiva

    responsabilidade subjetiva= conduta omissiva.

  • Aprendendo o jogo do CESPE!!!

    Estado como Garante:

    (CESPE/TRE-ES/2011) A responsabilidade civil do Estado no caso de morte de pessoa custodiada é subjetiva.(ERRADO)     

    (CESPE/TCE-PE/2017) Morte de terceiro em decorrência de assalto praticado por indivíduo foragido do sistema prisional tem a faculdade de atrair a responsabilidade civil do Estado.(CERTO)

    (CESPE/BACEN/2013) Se uma professora concursada, ao ministrar aula em uma escola pública, for ferida por um tiro disparado por um aluno, a responsabilidade do Estado pelo dano causado à professora será objetiva.(CERTO)

    (CESPE/ANS/2013) Se um professor concursado de uma escola pública tiver levado um tiro de um aluno dentro de sala de aula, a responsabilidade do Estado pelos danos causados ao professor seria objetiva.(CERTO)

    (CESPE/TJ-BA/2019) O Estado necessariamente será responsabilizado em caso de suicídio de pessoa presa, em razão do seu dever de plena vigilância. (ERRADO)

    (CESPE/MJ/2013) Caso ocorra o suicídio de um detento dentro de estabelecimento prisional mantido pelo Estado, a administração pública, segundo entendimento recente do STJ, estará, em regra, obrigada ao pagamento de indenização por danos morais.(CERTO)

    (CESPE/TRT 7ª/2017) O Estado pode ser responsabilizado pela morte do detento que cometeu suicídio.(CERTO)

    (CESPE/TJDFT/2008) Na situação em que um detento mate um outro que estava recolhido na mesma carceragem, não há razão para se aventar a responsabilidade objetiva do Estado, pois o dever de guarda da administração pública não chega a configurar a assunção do risco administrativo.(ERRADO)

    (CESPE/MC/2013) Considere que um detento tenha sido assassinado dentro do presídio por seus colegas de carceragem, em razão de um acerto de contas entre eles. Nessa situação, a responsabilidade do Estado fica totalmente afastada pelo fato de o detento ter sido morto por colegas de carceragem.(ERRADO)

    (CESPE/PF/2018) A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob sua custódia é objetiva, conforme a teoria do risco administrativo, em caso de inobservância do seu dever constitucional específico de proteção.(CERTO)

    (CESPE/TJ-PR/2017) Em recente decisão, o STF entendeu que, quando o poder público comprovar causa impeditiva da sua atuação protetiva e não for possível ao Estado agir para evitar a morte de detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), não haverá responsabilidade civil do Estado, pois o nexo causal da sua omissão com o resultado danoso terá sido rompido.(CERTO)

    (CESPE/PGE-PE/2018) Segundo o entendimento do STF, a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob sua custódia é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, em caso de inobservância do seu dever constitucional específico de proteção, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas. (CERTO)

    Gabarito: Certo.

    Acredite que tudo vai dar certo. Isso já é a metade do caminho para acontecer!

  • Gabarito Certo.

    Trata-se de Omissão Especial, portanto, Responsabilidade Objetiva.

  • RAPAZ OS COMENTÁRIOS TA PARECENDO O VADE MECUM

  •  Em determinadas situações, o Estado tem um dever específico de cuidado de determinadas pessoas que estão sob sua guarda (estado como garantidor). Nesses casos, o Estado tem um dever de garantia das pessoas sob sua guarda, como é o caso dos detentos. Tratando-se de detento, o STF entende que há um dever geral de cuidado do Estado. Assim, mesmo que ocorra suicídio do detento ou morte por culpa de terceiros, o Estado será considerado responsável.

    Gab: Certo

  • O STF fixou a seguinte tese de repercussão geral: em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5, inciso XLIX, da CF, o Estado é responsável pela morte do detento.

    Portanto, consagração da teoria da culpa administrativa. Deve ser demonstrado o nexo de causalidade entre o evento morte e a falha especifica do Estado no seu dever legal de zelar pela integridade física dos presos.

  • Com relação à responsabilidade civil da administração, é correto afirmar que: O fato de um detento morrer em estabelecimento prisional devido a negligência de agentes penitenciários configurará hipótese de responsabilização objetiva do Estado

  • Objetiva = Estado

    SUBjetiva = Agente Público

  • Sim, pois estavam sob sua custódia.


ID
1412596
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Administrativo
Assuntos

Com relação à responsabilidade civil da administração, julgue o  próximo  item.

A teoria da responsabilidade objetiva do Estado foi adotada, no direito brasileiro, somente a partir da CF.

Alternativas
Comentários
  • Não entendi... a partir de qual CF?

  • Foi a partir da promulgação da Carta de 1946 que se passou a adotar a teoria da responsabilidade objetiva, mantida pelas Constituições de 1967, 1969 e 1988.

  • ERRADO! 

    A responsabilidade civil, genericamente considerada, tem sua origem no Direito Civil e, no âmbito do direito privado, consiste na obrigação de reparar um dano patrimonial decorrente de um fato lesivo voluntário. Em regra é caracterizada pela presença do fato lesivo decorrente de dolo ou culpa do agente, da ocorrência de um dano patrimonial e/ou moral e do nexo de causalidade entre o dano e a ação ou omissão do agente.

    As teorias acerca da responsabilidade do Poder Público por danos causados a terceiros evoluíram junto com a própria noção de Estado. Na verdade, a possibilidade de responsabilização estatal somente veio a tomar corpo com o surgimento do Estado de Direito, pois a partir de então é que se passou a admitir a submissão do Poder Público ao Direito. No dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello (2009, p. 990), “se não há sujeitos fora do Direito, não há sujeitos irresponsáveis; se o Estado é um sujeito de direitos, o Estado é responsável”.

    Leia mais: http://jus.com.br/artigos/23251/a-evolucao-historica-das-teorias-de-responsabilidade-extracontratual-do-estado-e-a-opcao-adotada-pelo-direito-brasileiro#ixzz3UGv2qTG8

  • Da-lhe Rogério . Se esqueceram do código civil.


  • Na verdade, Diego, foi adotada ,pela primeira vez, pela CF de 1946 e posteriormente pela CF de 1988.

  • O enunciado diz "A teoria da responsabilidade objetiva do Estado foi adotada, no direito brasileiro, somente a partir da CF."

    O candidato não tem de adivinhar qual CF, pode ser qualquer uma, fica ambíguo.
  • Concordo Vitor!! Mas o Cespe deve ter imaginado que nós deduziríamos que o termo "CF" seria a atual!! Putz!

  • Nossa questãozinha feia demais, acertei porem ao meu ver o gabarito deveria ser certo,pois foi realmente da CF só que não da atual.

  • A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DE 1946... ACHO QUE A CESPE QUIS DIZER CONSTITUIÇÃO DE 88.




    GABARITO ERRADO
  • totalmente passível de recurso!

  • CONSTITUIÇÃO...?

    QUANTAS NOTAS MAESTRO CESPE?

  • Pfvr, indiquem a questão para comentário!

  • Apenas em 1946, a Carta Magna mudou esse posicionamento, vindo a acolher a teoria da responsabilidade objetiva, com a seguinte redação (art. 194): “as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros.” Modernamente, ainda trouxe a possibilidade de ação regressiva contra os agentes causadores do dano, se tivessem culpa destes. FONTE: httpc://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12619


    Cara não sei o que a banca pensou, mas será que é isso? Uma grande incógnita. 




  • Professor Sandro Rafael

    Não se desespere com o que foi cobrado pelo examinador! É claro que sua aprovação não dependerá do conhecimento da evolução histórica dos institutos jurídicos desde a Constituição do Império. No entanto, especificamente em relação ao tema responsabilidade civil do Estado, não é a primeira vez que o CESPE indaga acerca do momento normativo a partir do qual o ordenamento contemplou a responsabilidade objetiva do Estado. Embora a questão não diga expressamente (o que deveria ter sido feito), a CF ali referida só pode ser a Constituição de 1988, pois o gabarito deu o item como errado. Foi com a promulgação da Carta de 1946 que se passou a adotar a teoria da responsabilidade objetiva, mantida pelas Constituições de 1967, 1969 e 1988.

    Fonte: Mapa da Prova

  • INDIQUEM PARA COMENTÁRIO DO PROFESSOR !!! 

    tbm não entendi essa.

  • Ficou implicito que é a CF/88, mas era otima para ANULAR. rs

  • A partir de 1946!

  • A partir da CF/1946..Pegadinha boa!

  • Alguém sabe de alguma doutrina que explica isso?

  • Estou achando que este certame era para cargo de mago. Só pode!

  • Ah, pqp, como não desanimar dos estudos com umas perguntas assim?

    Deveriam colocar no edital, entre as matérias, técnicas de adivinhação -.-

  • Foi a partir da Constituição Federal de 1937, em seu artigo 158, que o Estado passou a responder objetivamente pelos atos de seus funcionários, independentemente da existência ou não da culpa do Estado, fundamentada esta responsabilidade na teoria do risco

    Fonte :https://jus.com.br/artigos/4365/a-responsabilidade-civil-do-estado-por-conduta-omissiva/2

    Constituição Federal de 10 de Novembro de 1937

    Art 158 - Os funcionários públicos são responsáveis solidariamente com a Fazenda nacional, estadual ou municipal por quaisquer prejuízos decorrentes de negligência, omissão ou abuso no exercício dos seu cargos.

    oq eu respondo ?

  • a partir da cf de 1946

  • Foi com a CF sim marrapaiz

     

    só que de 1946

     

    Cespe me dê metade do que tu pagas para esses elaboradores que eu faço melhor !!!

  • KKKKKKKKKKKKKKK... BOA LEO SILVA!!!!!

  • Teoria da responsabilidade OBJETIVA do Estado: Adotada pela primeira vez na CF de 1946

     

    A atual fase da responsabilidade objetiva do Estado foi materializada como nova concepção com o julgamento do caso Agnés Blanco em 1873, na França, quando seu pai promoveu ação civil de indenização, em face de seu atropelamento por uma vagonete do governo, com base no princípio de que o Estado é civilmente responsável por prejuízos causados a terceiro. O Tribunal de Conflitos decidiu que entra a jurisdição comum e o contencioso administrativo a controvérsia deveria ser solucionada neste último. E então somente as regras de direito público foram aceitas para a solução do caso, porquanto o Estado aparecia como causador de dano a administrado, afastando-se as regras de direito civil que previa. Tal evolução se deve ao memorável Conselheiro Davi, que apontou a necessidade de evolução no tocante à responsabilidade civil do Estado, que tal responsabilidade seria distinta da estabelecida nas relações privadas, de maneira que não fosse necessário demonstrar a culpa individual, mas a culpa do serviço.

     

    Obs.: A responsabilidade objetiva dos prestadores privados de serviços públicos foi proposta pela primeira vez na CF/88.

     

  • CESPE, ainda não tenho bola de Cristal!

  • Às vezes a Cespe da umas "surtadas".

    CF de 1946- responsabilidade objetiva do estado.

    Demais 1967, 1969 e 1988.

  • Aquele que   ACERTOU   IMPRESCINDE ESTUDAR MAIS .

  • Não julga nenhum conhecimento :/

     

  • Questão preguiçosa!

  • Questão para pontuar.

  • DEVERIA SER ANULADA, POIS FOI SIM DURANTE A CF PORÉM DE 1946.

    NÓS NÃO TEMOS BOLA DE CRISTAL PARA SABER DE QUAL CF O EXAMINADOR ESTÁ SE REFERENDI.

  • Evolução histórica no Brasil:

     

     • Constituição de 1824 e Constituição 1891: não contemplavam a matéria, trazendo apenas a responsabilidade do servidor em decorrência da prática de ato ilícito.

     

    • Código Civil de 1916: responsabilidade subjetiva das pessoas jurídicas de Direito Público.

     

     • Constituições de 1934 e de 1937: responsabilidade civil solidária entre o Estado e o servidor – é subjetiva (Código Civil de 1916).

     

    • Constituição de 1946: responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e direito de regresso em face do servidor na hipótese de culpa.

     

     • Constituição de 1967 emendada em 1969: responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e direito de regresso em face do servidor na hipótese de culpa ou dolo.

     

    • Constituição de 1988: responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos e direito de regresso em face do causador do dano na hipótese de dolo ou culpa. Portanto, a Constituição de 1988 inovou ao expandir a responsabilidade para as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.

     

    • Código Civil de 2002: responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos e direito de regresso em face do causador do dano na hipótese de dolo ou culpa.

     

    FONTE: PROFESSOR BARNEY BICHARA

  • Questão mal formulada.

    De fato foi com a CF de 1946.

    Até porque não tivemos uma única CF

  • Compartilho a visão do Diógenes Ramos - Instagram @didireitoadministrativo

    Questão mal formulada.  Somente a partir da CF. Qual CF?

    De 1988? Não, na CF de 1946.

    Eu julguei errado, justamente por conta do erro de redação do examinador.

  • O ELABORADOR SONHOU E ESQUECEU DE COLOCAR O ANO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE ELE QUERIA COMO MARCO.

  • O examinador não transa, ele quer foder é com a gente. Santa cespee...

  • A partir da CF (calma, fodeu)

  • A partir da CF,QUAL CESPE?

  • As bancas fazem o que querem e nós ficamos reféns dessas me****

  • qual a necessidade dessa questão minha deusa.........

  • A responsabilidade objetiva no ordenamento juridico brasileiro existe desde a CF de 1946, não sendo uma inovação da carta magna vigente.

  • Kkkkkk so isso que eu digo
  • A banca não especifica qual a CF

  • A constituição de 1946 é uma constituição. Não entendi por que está errado.

  • Como que não anularam isso?

  • É bem provável que o demônio que fez essa questão pensou em colocar só "CF" referindo-se à atual Constituição, já que é a adotada.

    () A teoria do risco administrativo está presente no plano constitucional desde a Constituição de 1946 e confere fundamento doutrinário à responsabilização objetiva do Estado.

    Gabarito: Certo.

  • GAB E

    Questão ridícula..

  • KKKKK, agora ai fica complicado!

  • É PROVA DE HISTÓRIA AGORA ???

  • O concurseiro é o palhaço do circo.

  • quem tinha bola de cristal acertou essa na prova

  • Irei adicionar história ao meu cronograma de estudos!

  • Responsabilidade extracontratual do Estado

    =Teoria da irresponsabilidade nunca adotada;

    = CF de 1824 e 1891: responsabilidade do funcionário por abuso ou omissão no exercício de suas funções. Período em que leis ordinárias previam responsabilidade do Estado, que a jurisprudência considerava solidária com o funcionário.

    = CC de 1916 - responsabilidade subjetiva.

    =CF de 1934 - responsabilidade solidaria entre Estado e funcionário. Baseada na culpa.

    =CF de 1946 - responsabilidade objetiva do Estado, com direito de regresso contra os funcionários causadores dos danos, quando houver havido culpa destes.

    = CF de 1967 - mesma regra com a inclusão do dolo, ao lado da culpa.

    = CF de 1988, art. 37 § 6º, mesma regra estendida ás pessoas de direito privado prestadoras de serviço público. previsão de ação regressiva contra o responsável nos casos de dolo e culpa. Responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas e responsabilidade subjetiva do agente.

    Código Civil de 2002 - responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito publico.

    Fonte : Livro Di pietro = resumo ; )

  • EVOLUÇÃO HISTÓRICA (resumão)

    No Brasil, temos a seguinte evolução da responsabilidade civil do Estado:

    1) Teoria da irresponsabilidade estatal (o Estado não poderia ser responsabilizado).

    2) Teoria civilista (responsabilidade subjetiva).

    3) Teoria do risco administrativo (responsabilidade objetiva) – vigora atualmente, desde a CF 1946.

    Ou seja, antes da CF de 88 já vigorava a responsabilidade objetiva.

    Estuda que a foto muda!

  • cabe mandato de segurança kkkkk

  • EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA RESPONSABILIDAE CIVIL DO ESTADO

    1. IRRESPONSABILIDADE: O Estado não respondia pelos atos de seus agentes. (SUBJETIVA)
    2. CIVIL/COMUM: A vítima deveria provar que o agente público agiu com culpa. Chegou a ser adotada pelo estado brasileiro, antes da Constituição de 1946, servindo de inspiração para o Código Civil de 1916. (SUBJETIVA)
    3. CULPA ADMINISTRATIVA: O Estado deveria responder se houvesse falha na prestação do serviço, ou faute de service. A vítima deveria comprovar o dano, a falta do serviço e o nexo de causalidade. (SUBJETIVA)
    4. RISCO ADMINISTRATIVO: Admite excludente – Adotada pela CF de 1946 até os dias atuais.
    5. RISCO INTEGRAL: A teoria do risco integral sustenta ser devida a indenização sempre que o Estado causar prejuízo aos particulares, NÃO ADMITE EXCLUDENTE. É aplicada em situações excepcionais como exemplo:

    a) atentados terroristas em aeronaves

    b) dano nuclear,

    c) dano ambiental. 

  • Olha, hein. Essas bancas são muito engraçadas.

    Essa teoria é adotada desde a CF de 1946, ou seja, desde a CF, sim. A afirmativa não disse que era desde a CF de 88.

  • ai ja quer demais

  • Desde a constituição de 1946. A saber: governo de Eurico Gaspar Dutra pós estado novo, isto é, pós ditadura varguista.
  • olha, cobrando história em direito administrativo

    por que eu não ganho na loteria?

    chega por hoje

  • aí fica difícil né cespe
  • atentem -se para o comentário do Rogério Kardec, foi com base em uma aula do professor franco do Focus concursos que consegui entender a questão, ele foi muito feliz em detalhar o conceito histórico do tema, e não é a primeira pergunta que resolvo sobre o assunto , então fiquemos atentos. na constituição esse conceito foi visto pela pela primeira vez na de 1946, toda via o tema foi tratado pela primeira vez , na sua essência, no código civil.

ID
1412599
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Administrativo
Assuntos

A respeito de improbidade administrativa, julgue o  item  subsequente à luz da legislação aplicável.

Em caso de ato de improbidade, o ressarcimento do poder público só será cabível se o ato causar prejuízo ao erário ou ao patrimônio público.

Alternativas
Comentários
  • Gabarito: CERTO.

    A Constituição Federal nos diz em seu art. 37, § 4º que:

    § 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

    É muito importante NÃO CONFUNDIR RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM MULTA CIVIL!!!

    O ressarcimento pressupõe o dano, não se pode ressarcir aquilo que não teve a sua natureza alterada, diminuída, basta lembrar que o termo "ressarcir" é sinônimo de reparar, compensar, indenizar.

    Por outro lado, a multa civil é uma sanção que foi prevista para as três categorias de atos de improbidade previstos na Lei 8.429/92 (que importam enriquecimento ilícito/ que causam prejuízo ao erário e os que atentam contra os princípios da Administração Pública) independentemente da ocorrência ou não do dano. Assim, ainda que não haja efetivo prejuízo, o agente poderá ser condenado a pagar uma multa civil nos limites descritos no art. 12, da Lei 8429/92.

    Ressarcimento: Só se houver dano;

    Multa Civil:  Com ou sem dano efetivo, existe possibilidade de aplicá-la.

  • Pensei que a questão estivesse errada porque não mencionou "enriquecimento inlícito."

  • PENSO IGUAL A JAQUELINE


  • Saulo, 

    Parabéns pelo comentário!!!

  • Bruno, se do ato improbo não ocorreu prejuízo algum, como alguém poderia ressarcir o poder público? Fica meio ilógico.


    Todo ato que cause prejuízo ao erário deverá ter como sanção o ressarcimento do dano, mas entenda que atos de enriquecimento ilícito que não causem prejuízo ao erário, apenas o acréscimo indevido ao patrimônio do agente público, não ensejarão o ressarcimento do dano, porque sequer ocorreu esse dano.


    Um exemplo de enriquecimento ilícito que não causa prejuízo ao erário e que consta expressamente no art. 9º, inc V da LIA é "receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem".


    Num exemplo fictício (mas, infelizmente, muito corriqueiro na vida real) um agente público que adquiriu inúmeros imóveis com o dinheiro recebido de seu "amigo" bicheiro, incorreu em ato improbo que importou em enriquecimento ilícito, mas perceba que não houve prejuízo algum ao erário. Para este agente público, além das demais sanções previstas na LIA,  caberá a perda dos bens (os imóveis) acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio, contudo nada poderemos falar quanto ao ressarcimento integral do dano ao erário, porque, como dito antes, esse dano não existiu.


    Espero poder ter ajudado.


    Bons estudos.

  • Lei 8429,Art. 5°: 
    "Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano".

    Lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa = DANO AO ERÁRIO.


  • O gabarito deveria ser errado !

         A questão fala  que o ressarcimento só será cabível se o ato causar prejuízo ao erário, excluindo o enriquecimento ilícito. 

         


  • Há casos em que há lesão ao erário, mas não há enriquecimento ilítico (art. 12 - inciso II...."perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância"...OBSERVEM A CONJUNÇÃO "SE") e há casos em que há enriquecimento ilícito, mas NÃO HÁ LESÃO AO ERÁRIO. ex: servidor que recebe vantagem de particular para tolerar a prática de jogos de azar

  • Enunciado: "(...) só será cabível se o ato causar prejuízo ao erário ou ao patrimônio público (dano)."

    Lei 8429 - Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe:

    I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento;

    Ou seja, para aplicação da sansão de ressarcimento deve haver dano ao erário ou patrimônio público.

  • Jaqueline Teixeira: "...enriquecimento inlícito."

    ???????

  •  "...só será cabível se o ato causar prejuízo ao erário ou ao patrimônio público..." em caso de enriquecimento ilícito, quando houver o dano, também haverá ressarcimento integral... Porque o gabarito está certo? Não deveria ser errado? 

  • PARA HAVER RESSARCIMENTO DEVE OBRIGATORIAMENTE HAVER PREJUÍZO AO ERÁRIO OU AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.


     Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento.




    GABARITO CERTO

  • PARA RESSARCIR DEVE HAVER PREJUÍZO AO ERÁRIO OU AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

     

    Lei 8429 - Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei iNDEPENDE:

    I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, SALVO QUANTO À PENA DE RESSARCIMENTO;

  • CERTO. Do contrário caracteriza enriquecimento sem causa. 

  • "... o ressarcimento do poder público " ??? Como assim??
    Esta construção está incorreta pois neste caso "do poder público" é ADJUNTO ADNOMINAL, sendo portanto o agente do ressarcimento. 

     

    Deveria ser ressarcimento "AO poder público."

    Por isso merquei ERRADO. Poxa!!!

  •  Art. 5° Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano

  • Certo. Caso não houvesse prejuízo ao erário e o agente precisasse indenizar o Estado, isso acarretaria Enriquecimento sem causa do Estado, o que é proíbido por lei.

  • O gabarito está correto. Vejam:

     

    A lei diz que quando for:

     

    Enriquecimento ilícito>>> haverá ressarcimento integral, QUANDO houver dano.          (aqui nao é regra, mas pode acontecer o dano)

    Lesão ao erário >>> haverá ressarcimento integral do dano.                                              (Aqui sempre haverá dano)

    Atentar aos principios >>> ressarcimento integral, SE HOUVER dano.                             (aqui nao é regra, mas pode acontecer o dano)

     

    Portanto, na Lesão ao erário, sempre haverá ressarcimento porque sempre terá dano. Mas no Enriq. ilicito e atentado aos principios, SOMENTE acontecerá o ressarcimento se tal ato causar, também, dano.

     

    Resumindo a história, sim, só HAVERÁ o ressarcimento APENAS quando houver dano ao patrimonio público, em qualquer dos 3 casos.

  • A questão faz um verdadeiro jogo de palavras.

    A letra seca da LIA (Art. 21, I) remete o candidato ao seguinte raciocínio:  as sanções previstas nessa lei independem da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento.

    Por outro lado, invertendo-se o raciocínio e encontrando o verdadeiro sentido da expressão "salvo" contida na norma, conclui-se que o ressarcimento do poder público só será cabível se o ato causar prejuízo ao erário ou ao patrimônio público.

    Nessa senda, resta memorizar bem o conteúdo da norma e atentar se a questão remete o candidaro à regra geral ou à exceção.

  • Art. 5° Ocorrendo LESÃO ao patrimônio público por AÇÃO ou OMISSÃO, DOLOSA ou CULPOSA, do agente ou de terceiro, DAR-SE-Á O INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO.

    ERRADA.

  • Se eu me enriquecer ilicitamente vou ressarcir quem? 

  • Errei a questão, pois, lendo a lei, todas as formas de improbidade podem acarretar em ressarcimento integral do dano. Alguém pode me dizer pq a questão está certa?

      I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;

            II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

            III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

  • colega Águia Dourada, acho que vc errou pq vc considerou que a questão está falando que só ha ressarcimento se o ato se enquadrasse no art 10 da lei 8.429, e como vc mesmo diz, o art 12 prever ressarcimento nas hipoteses do art 9º (enriquecimento ilicito) e 11º (atentado aos principios)

     

    Observe, entretanto, que nesses 2 casos há um porem " ressarcimento integral do dano, quando houver,".

    Quando houver o que? Dano ao erário ou ao patrimonio Publico.

     

    Mas é possivel ter enriquecimento ilicito com dano ao patrimonio? Sim, veja o exemplo no inciso XI do art 9º "incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei;". Alem do servidor esta tomando pra si algo que nao é dele, está tambem tirando algo que pertence ao bem publico (dano ao patrimonio publico). Neste caso é previsto o ressarcimento.

     

    E quanto o Atentado há alguma previsão? "Frustrar licitude de concurso publico"

    Pense comigo, o orgão paga uma fundação para confecionar um edital, fazer as provas, etc... há ai um dispendio. ai chega um servidor e usa sua função de forma a fraudar esse concurso, provocando sua anulação... o dispendio ja fora incorrido, os funcionarios da fundação trabalharam, confecionaram as provas, etc e pufff o ato doloso desse funcionario frustrou toda a espectativa que havia no concurso, provocando sua anulação e tendo que começar tudo de novo. Esse servidor (ou quadrilha) não poderiam ser obrigada a ressarcir os prejuizos causados por esse ato? Sim. Poderiam, pois houve, indiretamente, dano ao erário.

     

    E por que então esses exemplos nao sao classificados conforme o artigo 10º?

     

    Qual é considerado pior caso? Enriquecimento Ilicito ou Prejuizo ao erario? Se voce olhar as penas vai perceber que aquelas aplicadas ao Enriquecimento ilicito são piores. ou seja nesta, primeira hipotese, o cara não so causou prejuizo aos cofres publicos como tambem ficou mais rico... 

     

    Alem disso, há uma outra ressalva. Apenas dano ao erario adimite ato culposo. Ou seja, pelo art 10 pode ser classifcados aqueles ato cometidos dolosamente ou culposamente. Assim, se frustar licitude de concurso publico fosse classificado como prejuizo ao erario, um ato de um agente publico que por um erro frustrar o concurso, esse servidor seria tambem enquadrado como improbidade e é claro que, nesse caso,nao é.

    Não sei como funciona, mas suponha que alguem seja responsavel por catalogar os gabaritos e tem que mandar por email criptografado até um certo horario para seu chefe. findando o prazo a internet que ele tem acesso ao email cripotgrafado esta ruim e entao num ato de "inteligencia", passa o arquivo para o celular e manda pelo email particular via 4G. Acontece que seu androidizinho está cheio de "malware" que propiciou a um hacker pegar esse gabarito e divuga-lo nas redes socias. O ato do funcionario nao pode ser tipificado com improbo, concorda? 

     

    Espero ter ajudado.

     

  • Correto!

    Dos Atos de Improbidade Administrativa Decorrentes de Concessão ou Aplicação Indevida de Benefício Financeiro ou Tributário 

    Art. 10-A.  Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõem o caput e o § 1º do art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.

    IV - na hipótese prevista no art. 10-A, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido.

    ---- Aqui não fala de ressarcimento integral do dano, como ocorre nos casos de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e contra a administração pública.

  • O problema é que a questão considerou "PREJUÍZO AO ERÁRIO OU AO PATRIMÔNIO PÚBLICO" como sendo sinônimo de dano.

    Quando fala em PREJUÍZO AO ERÁRIO OU AO PATRIMÔNIO PÚBLICO parece se referir a hipótese do art. 10, dando a entender que só nessa hipótese é que o ressarcimento seria possível (o que seria errado, pq nas outras duas hipóteses tbm pode haver ressarcimento, se houve "dano" - com essa nomenclatura)

    Pra mim a palavra "dano" é a mais apropriada, até pq é assim que é na letra da lei.

    No entanto, fica o aprendizado.

  • Certo.

    Lei 8.429/92

    Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe:

    I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento;

    II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.

    Portanto, em caso de ato de improbidade, o ressarcimento do poder público só será cabível se o ato causar prejuízo ao erário ou ao patrimônio público.

     

    Bons estudos!

  • Não entendi foi nada.Porque a questão está certa?

  • De acordo com o examinador eu posso enriquecer ilicitamente a vontade já que enriquecimento ilícito não enseja ressarcimento ao poder público.

    vsf cespe!

  • A banca considera que os atos contra os principios sao prejuizos
  • GABARITO: CERTO

     

    LEI Nº 8429/1992 (DISPÕE SOBRE AS SANÇÕES APLICÁVEIS AOS AGENTES PÚBLICOS NOS CASOS DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NO EXERCÍCIO DE MANDATO, CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, INDIRETA OU FUNDACIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS)  


     
    ARTIGO 5º
    Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.

     

    ============================================================ 

     

    ARTIGO 21. A aplicação das sanções previstas nesta Lei independe:

     

    I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento

  • Questão malvada e q poderia ter outro gabarito a depender do humor do avaliador.

  • Buguei com a questão..marquei errada pelo fato de ocorrer ressarcimento integral do dano (quando houver) nas demais modalidades de ato de improbidade (Enriquecimento ilícito e Violação contra os princípios). ou se eu estiver errada me corrijam pfv..

    #Foco

  • Questão mau, Consideraram lesão ao erário em sentido amplo, como forma de lesão e dano a administração pública, e nos fizeram acreditar que era Lesão ao erário em stricto senso, como fomentado pelo artigo 10º.

  • Cespe contribuindo para o desaprendizado

  • Não vislumbrei nada de errado na questão. Além do texto estar expresso na lei, que o ressarcimento depende de efetivo dano, poderíamos ainda pensar de modo geral. Como posso ter que ressarci se não causei dano, irei pagar o que. Enriquecimento sem causa, vedado pela CF.

  • PARA HAVER RESSARCIMENTO DEVE OBRIGATORIAMENTE HAVER PREJUÍZO AO ERÁRIO OU AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

     Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento.

    GABARITO CERTO.

  • PARA HAVER RESSARCIMENTO DEVE OBRIGATORIAMENTE HAVER PREJUÍZO AO ERÁRIO OU AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

     Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento.

    GABARITO CERTO.

  • Quem errou fica feliz! É pq sabe o conteúdo. Cespe fazendo m...

    Gabarito do Cespe: Certo.

    Gabarito da vdd: Errado.

  • CERTO

  • A respeito de improbidade administrativa, à luz da legislação aplicável, é correto afirmar que: Em caso de ato de improbidade, o ressarcimento do poder público só será cabível se o ato causar prejuízo ao erário ou ao patrimônio público.

  • Acredito que quanto à improbidade que atenta aos princípios não há um ressarcimento, porque a multa tem caráter punitivo não devolutivo.

  • Art.21. A aplicação das sanções previstas nesta Lei independe:

    I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, SALVO QUANTO À PENA DE RESSARCIMENTO.

    Ou seja, a pena de ressarcimento depende da ocorrência de dano ao patrimônio público.

  • Gab: certo

    Sem dano ao erário ===> Sem pena de ressarcimento.

  • Para os chorões de plantão, há casos em que há enriquecimento ilícito, mas NÃO HÁ LESÃO AO ERÁRIO.

    ex: servidor que recebe vantagem de particular para tolerar a prática de jogos de azar


ID
1412602
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Administrativo
Assuntos

A respeito de improbidade administrativa, julgue o  item  subsequente à luz da legislação aplicável.

Se um agente público tiver percebido vantagem econômica para intermediar liberação de verba pública de qualquer natureza, ele terá praticado ato de improbidade administrativa que importará enriquecimento ilícito e, por essa razão, estará sujeito exclusivamente às sanções impostas na Lei de Improbidade Administrativa.

Alternativas
Comentários
  • Gab: errado

    A "pegadinha" é o termo EXCLUSIVAMENTE. 


  • Art. 37 $ 4, CF/88


    Os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, ressarcimento ao erário e indisponibilidade de bens, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da sanção penal cabível.

  • 8429

    art 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

  • Errado. 
    Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: 
    Ou seja, há outras penalidades além das descritas na lei.

  • Na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.. Finalzinho do inciso 4 do art 37 da CF

  • Complementando:

     A primeira parte da questão está correta, mas a segunda deixa-a errada (como comentado pelos colegas).

    8.429/92

    "Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: [...] 

    IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza;"(destaquei)

  • o EXCLUSIVAMENTE torna a questão ERRADA.

  • Não se esqueçam do "sem prejuízo da ação penal cabível"

  • Estará sujeito às cominações da LIA, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

  • Boa tarde! o erro da questão esta em "exclusivamente". Lucas, quanto ao que vc falou . Eu lamento informa-lo , mas trata-se apenas de Art. 9° , IX - PERCEBER VANTAGEM ECONÔMICA  PARA INTERMEDIAR LIBERAÇÃO OU APLICAÇÃO DE VERBA PUBLICA DE QUALQUER NATUREZA.

    Art. 10°, XI LIBERAR VERBA PÚBLICA SEM A ESTRITA OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS OU INFLUIR PARA SUA APLICAÇÃO IRREGULAR.

  • Errado! 

    estará na configuração de MODALIDADE  e não em SANÇÃO.


  • CF/88, Art.37,§4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, SEM PREJUÍZO DA AÇÃO PENAL CABÍVEL.



    Art.12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas ISOLADAS ou CUMULATIVAMENTE, de acordo com a gravidade do fato:...




    GABARITO ERRADO
  • Obrigada pela explicação PedroMatos!

  • erro está exclusivamente  

  • ...sem prejuízo das ações penais cabíveis...

  • o servidor responde penal, civil e administrativamente pelo uso irregular de suas atribuições.

  • Art. 37. CF/88. § 4º - Os atos de improbidade administrativa IMPORTARÃO: 
    1. A suspensão dos direitos políticos,
    2. A perda da função pública,
    3. A indisponibilidade dos bens e
    4. O ressarcimento ao erário,
    Na forma e gradação previstas em LEI, SEM PREJUÍZO da ação penal cabível.

     

     LIA: Art. 12. INDEPENDENTEMENTE das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas ISOLADA ou CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: (...)

    ERRADA

  • Acho que a pegadinha esta na palavra Percebido, perceber não é receber. Ele percebeu, mais não cometeu o ato.

  • Daniel Baptista, na verdade o erro da questão está na afirmação ...estará sujeito às sanções EXCLUSIVAMENTE impostas na Lei de Improbidade Administrativa. 

     Art. 12. Independentemente das sanções penaiscivis administrativas previstas na legislação específica...

     

    Outra questão que ajuda a responder:

     

    Aplicada em: 2011 Banca: CESPE Órgão: TJ-ES Prova: Comissário da Infância e da Juventude

     

    Considerando a Lei de Improbidade Administrativa, julgue os itens subsecutivos.

    As sanções penais, civis e administrativas previstas em lei podem ser aplicadas aos responsáveis pelos atos de improbidade, de forma isolada ou cumulativa, de acordo com a gravidade do fato.

    CORRETA.

  • 8.429 = Enriquecimento ilícito

    +

    Código Penal = Corrupção Passiva

  • SEM PREJUÍZO DA AÇÃO PENAL CABÍVEL.

  • penal, administrativo e civil.

  • GABARITO: ERRADO

    Art. 37. § 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

  • estará sujeito exclusivamente às sanções impostas na Lei de Improbidade Administrativa.

  • Na verdade o erro da questão está na afirmação: estará sujeito às sanções EXCLUSIVAMENTE impostas na Lei de Improbidade Administrativa. 

    Como vimos no Art. 12

    Independentemente das sanções penaiscivis  e administrativas previstas na legislação específica...

     

    Outra questão:

     

    Aplicada em: 2011 Banca: CESPE Órgão: TJ-ES Prova: Comissário da Infância e da Juventude

     

    Considerando a Lei de Improbidade Administrativa, julgue os itens subsecutivos.

    As sanções penais, civis e administrativas previstas em lei podem ser aplicadas aos responsáveis pelos atos de improbidade, de forma isolada ou cumulativa, de acordo com a gravidade do fato.

    CORRETA.

  • ERRADO

  • EXCLUSIVAMENTE não.. pois pode responder nas outras searas


ID
1412605
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Administrativo
Assuntos

Julgue o  item  que se segue , relativo aos  serviços públicos.

De acordo com critério de classificação que considera a exclusividade ou não do poder público na prestação do serviço, o serviço postal constitui um exemplo de serviço público não exclusivo do Estado.

Alternativas
Comentários
  • GAB: ERRADO

    A autora Maria Sylvia esclarece que serviço público é toda atividade que a Administração Pública executa, direta ou indiretamente, para satisfazer à necessidade coletiva, sob regime jurídico predominantemente público. Abrange atividades que, por sua essencialidade ou relevância para a coletividade, foram assumidas pelo Estado, com ou sem exclusividade.

    Para a autora, na Constituição encontram-se exemplos de serviços públicos exclusivos, como o serviço postal [daí a incorreção do quesito] e o correio aéreo nacional (art. 21, X), os serviços de telecomunicações (art. 21, XI), os de radiodifusão, energia elétrica, navegação aérea, transportes e demais


  • Estudando pelo material do Ponto dos Concursos vi a seguinte classificação:

    a) Serviços não exclusivos = delegáveis;
    b) Serviços exclusivos = indelegáveis.

    Por essa lógica, os serviços postais seriam não exclusivos, uma vez o Poder Público pode delegá-lo a particulares (como os Correios, p.ex.)
  • O serviço postal está enquadrado como um dos serviços exclusivos da União - art. 21 CF. Logo, são indelegáveis aos demais entes públicos.


    Gab:ERRADO.

  • Serviço Postal é exclusivo da União.

  • infelizmente é de uso exclusivo do estado(desabafo)rsrsrsrs

  • Gabarito errado.

    O serviço postal é exemplo de serviço público exclusivo do Estado de competência da União, por expressa disposição Constitucional ( art. 21, inciso X da CF).
  • O serviço postal é de competência da União.

  • Errado.


    ...o serviço postal constitui um exemplo de serviço público não exclusivo do Estado.( nesse trecho a questão dá a entender que essa matéria pode ser ser dos municípios, DF, e União; o que gera o erro, pois o serviço postal é de competência exclusiva da União.

  • A Constituição de 1988 atribuiu à União, em caráter exclusivo, a exploração do serviço postal e o correio aéreo nacional (art. 20, X). Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF/46, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos deve atuar em regime de exclusividade na prestação do serviço postal. Esclareça-se, no entanto, que referido “privilégio de exclusividade” não abrange a entrega de encomendas (atividade que pode ser desempenhada por particulares).


    Professor Sandro Rafael
  • GABARITO: ERRADO



    Atenção!



    *MANTER serviço postal é competência EXCLUSIVA DA UNIÃO. (Art. 21 da CF/88)


    *LEGISLAR sobre serviço postal é competência PRIVATIVA DA UNIÃO. (Art 22 da CF/88)

  • ....

    ITEM – ERRADA – Os serviço postal é exemplo de serviço exclusivo. Nesse sentido, Di Pietro (in Maria Sylvia Zanella Direito administrativo / Maria Sylvia Zanella Di Pietro. - 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. P. 118):

     

     

    “Um último critério de classificação considera a exclusividade ou não do Poder Público na prestação do serviço; esse critério permite falar em serviços públicos exclusivos e não exclusivos do Estado.

     

    Na Constituição, encontram-se exemplos de serviços públicos exclusivos, como o serviço postal e o correio aéreo nacional (art. 21, X), os serviços de telecomunicações (art. 21, XI), os de radiodifusão, energia elétrica, navegação aérea, transportes e demais indicados no artigo 21, XII, o serviço de gás canalizado (art. 25, § 2Q).

     

    Outros serviços públicos podem ser executados pelo Estado ou pelo particular, neste último caso mediante autorização do Poder Público. Tal é o caso dos serviços previstos no título VIII da Constituição, concernentes à ordem social, abrangendo saúde (arts. 196 e 199), previdência social (art. 202), assistência social (art. 204) e educação (arts. 208 e 209). Com relação a esses serviços não exclusivos do Estado, pode-se dizer que são considerados serviços públicos próprios, quando prestados pelo Estado; e podem ser considerados serviços públicos impróprios, quando prestados por particulares, porque, neste caso, ficam sujeitos a autorização e controle do Estado, com base em seu poder de polícia. São considerados serviços públicos, porque atendem a necessidades coletivas; mas impropriamente públicos, porque falta um dos elementos do conceito de serviço público, que é a gestão, direta ou indireta, pelo Estado.” (Grifamos)

  • Competência exclusiva:

    União: serviço postal, radiodifusão, telecomunicação, infraestrutura aérea.

    Estados: gás canalizado.

    Municípios: transporte coletivo.

  • É DA UNIÃO

  • Art. 21. Compete à União:


    X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;

  • Errado.

    É só lembrar que é vontade unânime da população a privatização dos correios, devido à conhecida ineficiência deste.

  • Comentário:

    O serviço postal é um serviço exclusivo do Estado, prestado diretamente pela União, nos termos do art. 21, X da CF:

    Art. 21. Compete à União:

    X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;

    Gabarito: Errado

  • Para complementar...

    Art. 21. Compete à União:

    X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;

    XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais;

    XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária;

    Há 3 tipos de serviços exclusivos: os delegáveis, os não delegáveis e os de delegação obrigatória.

    Quando o item fala serviço postal e correio aéreo já temos em mente que são serviços que não podem ser delegáveis.

    Quando o item fala em telecomunicações e de navegação aérea, sabemos que podem ser delegados.

    Contudo, todos são exclusivos.

    Fonte: colega do QC

  • Lembrando que:

    Cartas pessoais e comerciais, cartões-postais, correspondências agrupadas (malotes) só poderão ser transportados e entregues pela empresa pública. Por outro lado, o STF entendeu que as transportadoras privadas não cometem crime ao entregar outros tipos de correspondências e encomendas.(https://stf.jusbrasil.com.br/noticias/1635382/stf-mantem-monopolio-dos-correios-para-correspondencias-pessoais)

  • serviço postal é diferente de entrega de mercadorias. o primeiro é referente à entrega de cartas, telegramas e cartões postais (coisas que ninguém envia mais hoje em dia), este é monopólio da União e executado pelos Correios. já a entrega de mercadorias não é monopólio da União, este pode ser executado tanto pelos Correios (PAC, Sedex) quanto pelas várias empresas privadas que temos hoje em dia.

    outro serviço que é monopólio da União é o correio aéreo nacional (serviço postal militar)

  • CORREIOS.

  • Serviço postal = Serviço público exclusivo.

    Exclusiva da UNIÃO (art.21)

    Não podem terceirizar.

  • Errei por confundir exclusivo com privativo

  • Não exclusivo do estado

    SAÚDE

    EDUCAÇÃO

    ASSISTÊNCIA SOCIAL

  • Pensei logo nas repartições de competências \o/

  • CF 88: Serviços postais são mcompetências da união.

    Paulo Guedes: Sou MAIOR que a constituição!

  • Não são exclusivos do Estado saúde, educação, assistência social e previdencia social


ID
1412608
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Administrativo
Assuntos

Julgue o  item  que se segue , relativo aos  serviços públicos.

Os serviços públicos próprios são aqueles que atendem às necessidades coletivas e que o Estado executa tanto diretamente quanto indiretamente, por intermédio de empresas concessionárias ou permissionárias

Alternativas
Comentários
  • Nos ensinamentos do autor Hely Lopes Meirelles, para quem os serviços Públicos PRÓPRIOS são os serviços públicos “propriamente ditos”, ou seja, aqueles prestados diretamente pela Administração à própria comunidade, por reconhecer serem essenciais e necessários à sobrevivência da coletividade e do próprio Estado. Por serem considerados próprios do Estado, só por este podem ser prestados, sem possibilidade de delegação a terceiros. São exemplos de tais tipos de serviço: a defesa nacional e a atividade policial. E os impróprios, para o autor, são os serviços que a Administração, reconhecendo sua conveniência, MAS NÃO A SUA NECESSIDADE E ESSENCIALIDADE, presta-os diretamente à sociedade ou delega sua prestação a terceiros (p. ex: concessionários, permissionários e autorizatários).  

  • Está questão está correta visto que, esta classificação do autor Hely Lopes Meirelles esta ultrapassada. Visto que hoje, o entendimento que vêm prevalecendo é de que os serviços próprios admitem delegação, como ocorre com o  o serviço de telefonia..!

  • Odeio esse tipo de questão. Acertei, mas temo ser surpeendido a qualquer momento com uma mudança de posicionamento doutrinário das bancas. 

  • Serviço público próprio: são de titularidade exclusiva do Estado e a execução pode ser feita diretamente pelo P. Público ou indiretamente por concessão/permissão. Ex: transporte público.


    Serviço público impróprio: são atividades executados por particulares que atendem às necessidades da coletividade, mas não são titularizadas pelo Estado. São chamados de "virtuais" também, justamente por não serem "serviços públicos propriamente ditos". São serviços "particulares" que satisfazem a coletividade, mas se submetem ao regramento dos serviços públicos. Ex: continuidade do serviço de compensação bancária (que é um serviço particular que atende à coletividade e precisa observar os requisitos dos serviços públicos, como a continuidade - art. 10, XI da L. 7783/89).


    Rafael Carvalho, Curso, p. 221-222.

  • Vai entender esse gabarito:

    a)  Serviços próprios – Também é chamado pela doutrina de serviço público propriamente dito. É o serviço dito essencial. O serviço essencial é indelegável. Exemplo: Segurança pública. 


  • Telebras - CESPE - 2013

    Os serviços públicos próprios são aqueles prestados diretamente pela administração pública, sem a possibilidade de delegação.

    Gabarito: Certo

    Prefiro continuar com Hely Lopes Meirelles.

    "Quem dá mais?"

  • Serviços próprios são as atividades traduzidas em prestações que representem comodidades materiais para a população, desempenhadas sob regime jurídico de direito público, diretamente pela administração pública ou, indiretamente, mediante delegação a particulares.(MARCELO ALEXANDRINO E VICENTE DE PAULA).



    Gab:CORRETO.

  • Nunca se sabe qual o autor usado como referencial. Toda vez que surge esse assunto ora a questão está certa, ora está errada. Canseeeeeeeeeeeeeeeei !!!!!!!!!!!!

  • é complicado.o certo seria se basear na doutrina majoritária. seguir sempre uma linha só. ficar usando um autor e outro com posições divergentes é uma injustiça com o candidato.

  • Q303295 - CESPE 2013

    Os serviços públicos próprios são aqueles prestados diretamente pela administração pública, sem a possibilidade de delegação.

    Gabarito: Certo

    Realmente fica difícil de entender o CESPE

  • Os serviços propriamente ditos do Estado é diferente dos serviços próprios dos Estado???? Pois numa questão de 2010: "QC321052" - Os serviços públicos propriamente ditos são aqueles em que a administração pública, reconhecendo sua conveniência para os membros da coletividade, presta-os diretamente ou permite que sejam prestados por terceiros, nas condições regulamentadas e sob seu controle. (Gab. Errada)

  • Cara, como odeio essa banca!

  • Não dá pra entender o CESPE. Já vi questão afirmando que os serviços públicos próprios são aqueles prestados diretamente pelo Estado, não sendo admitida delegação, cujo gabarito consta como certo. 

  • porra é essa?????meu professor manda seguir Hely,eu sigo, e o cespe não sabe quem segue.aí é foda!!!!!

  • Os serviços públicos próprios são aqueles que atendem as necessidades básicas da sociedade e, por isso, o Estado presta esses
    serviços diretamente (pela administração direta ou indireta) ou por meio de empresas delegatárias (concessionárias e permissionárias). Ex:fornecimento de água, energia elétrica, tratamento de esgoto etc.


    Os impróprios são aqueles que atendem a necessidades da coletividade, mas não é o Estado quem os executa (nem direta nem indiretamente). Nesses serviços, o Estado apenas autoriza, fiscaliza e regulamenta a sua execução por entidades privadas (ex: instituições financeiras, seguradoras etc.).

  • P%*&$@@$#% que é essa CESPE. Caramba é muito paulada para tentar se defender da CESPE. Rumo a nomeação>posse>exercício

    Serviços próprios (ou exclusivos) – são atividades que traduzem uma comodidade para a população,

    sendo de titularidade exclusiva do poder público, que irá prestá-los, sob o regime jurídico de

    direito público, direta ou indiretamente, mediante delegação a particulares.

    Para Hely Lopes Meirelles, essa classificação traduz os serviços públicos que não admitem delegação,

    isto é, são atividades que não podem ser exercidas por particulares.

    Serviços impróprios (ou não exclusivos) – representam atividades de natureza social que

    podem ser executadas diretamente por particulares, sem a necessidade de delegação, sendo, nesse

    caso, regidos pelo direito privado. Exemplos: educação, assistência e saúde.

    Para Hely Lopes Meirelles, essa classificação traduz os serviços públicos que podem ser delegados

    a particulares.

    GABARITO CERTO :(


  • PESSOAL SEI QUE O DIREITO ADMINISTRATIVO É COMPLICADO POR CONTA DA DOUTRINA, MAS NOTEI O SEGUINTE... QUANDO DI PIETRO E HELY LOPES ENTRAM EM DIVERGÊNCIAS, O EXAMINADOR DO CESPE SEMPRE DARÁ PREFERÊNCIA PARA DI PIETRO. LEMBRE-SE "PRIMEIRO AS DAMAS!" 



    GABARITO CERTO
  • Concordo que questões assim são complicadas, mas quantas dessas podem existir numa mesma prova? 3? 4?

    O aproveitamento médio dos primeiros colocados em provas do Cespe (para Concursos Federais) tem sido de 80-85%.

    Ainda depende só de nós!!!


  • Alternativa correta pois, o Estado esta delegando ou outorgando serviços,embora o controle - a gestão direta ou indireta seja do Estado. O que difere do improprio pois o particular só fica sujeito a fiscalização e autorização.

  • - Serviços Próprios - Titularidade exclusiva (Direta/Indireta)
    -Serviços Impróprios (Não exclusivos)

    P/ Hely Lopes Meirelles
    -Próprio (Indelegáveis)
    -Imprório(Delegáveis) 

  • vejam a questão 57, a segunda afirmação é verdadeira e consta que serviços próprios não podem ser delegados e agora??????????????????????????

    Analise as afirmações abaixo sobre serviço público e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

    ( ) Consideram-se serviços públicos o conjunto de atividades e bens que são exercidos ou colocados à disposição da coletividade, visando a abranger e proporcionar o maior grau possível de bem-estar social ou da prosperidade pública. 

    ( ) Serviços Próprios do Estado são os que se relacionam intimamente com as atribuições do Poder Público e são executados diretamente por ele, sem delegação a particulares. 

    ( ) Serviços de utilidade pública são serviços prestados por delegação do Poder Público, sob condições fixadas por ele. São serviços prestados remuneradamente por seus órgãos ou entidades descentralizadas ou através de concessão, permissão ou autorização. 

    ( ) Serviços Públicos, em sentido amplo, são aqueles prestados à comunidade, pela sua necessidade e podem ser prestados pelo Estado ou delegados a terceiros.

    A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

    Parabéns! Você acertou!


  • Com divergência nas doutrinas assim acho que vale à pena deixar em branco..

  • Essa Maria Sylvia Di Pietro é feia que dói

  • Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2010, p. 109-110), serviços públicos próprios são aqueles prestados diretamente pelo Estado, por meio de seus agentes, ou mesmo indiretamente, por meio de concessionários ou permissionários de serviço público.


    Oh, God!!!! 

  • Segundo Di Pietro (citando autores como Arnaldo de Valles e Rafael Bielsa), os serviços públicos próprios são aqueles que atendendo a necessidades coletivas, o Estado assume como seus e os executa diretamente (por meio de seus agentes) ou indiretamente (por meio de concessionários e permissionários)


    Já os serviços públicos impróprios são os que, embora atendendo também a necessidades coletivas, como os anteriores, não são assumidos nem executados pelo Estado, seja direta ou indiretamente, mas apenas por ele autorizados, regulamentados e fiscalizados; eles correspondem a atividades privadas e recebem impropriamente o nome de serviços públicos, porque atendem a necessidades de interesse geral; por serem atividades privadas, são exercidas por particulares, mas, por atenderem a necessidades coletivas, dependem de autorização do Poder Público, sendo por ele regulamentadas e fiscalizadas; ou seja, estão sujeitas a maior ingerência do poder de polícia do Estado.

  • Banca CESPE: NÃO HÁ critério! =)

    Q303295, ano 2013, banca CESPE, órgão Telebrás:

    >> Os serviços públicos próprios são aqueles prestados diretamente pela administração pública, sem a possibilidade de delegação.

    Resposta: CERTO

  • O critério é a falta de critério.


  • O tema classificação dos serviços públicos é altamente controvertido na doutrina. Vejam que a banca adotou a classificação utilizada por Maria Sylvia Zanella Di Pietro, para quem serviços públicos próprios são aqueles que, atendendo a necessidades coletivas, o Estado assume como seus e os executa diretamente (por meio de seus agentes) ou indiretamente (por meio de concessionários e permissionários). O curioso é perceber que Hely Lopes Meirelles adota classificação distinta, chamando de serviços públicos próprios aqueles que se relacionam intimamente com as atribuições do Poder Público, sem que seja possível sua delegação a particulares.

    Professor Sandro Rafael

  • Certo.


    Serviços próprios = Santa Casa da goteira no teto e sopa aguada.

    Serviços impróprios = Centro "Ricos" de Medicina com ar condicionado, wifi e doce de leite .
  • A cespenao  cobrou uma questão de 2013 que resumidamente diz que o serviço publico improprio é a aquele que  não pode ser delegavel, e deu a questão como certa, agora ela fez essa lanbança..

  • Serviços públicos próprios são aqueles de titularidade exclusiva da União, que podem ser prestados de forma direta ou indiretamente por delegação.

    Serviços impróprios são aqueles que podem ser prestados por particulares sem necessidade de delegação, pois não são exclusivos da União.

    Esse é a classificação mais aceita ,porém, Hely Lopes Meirelles, define serviços públicos próprios como sendo aqueles que são indelegáveis a particulares, e só podem ser prestados pelo poder público de forma direta.

    Como a questão não especificou nenhuma doutrina, deve ser adotado o posicionamento mais aceito, portanto, CERTO.

  • além de ter que saber um monte de disciplinas, matérias e conceitos, temos que saber as divergencias de conceitos entre os doutrinadores, e pra completar, adivinhar na hora da prova qual doutrinador a bosta da banca está seguindo, pq a cada hora ela escolhe um!!! isso é uma sacanagem com os concurseiros! uma hora seguem Hely, outra hora Maria Sylvia, e nós ficamos igual babacas quicando pra la e pra ca. 

    tem hora que cansa!!! Odeio essa banca inútil! 

     

  • esta na hora de nos unirmos pela aprovação de um 'código' de ética para as bancas de concursos.

    se alguém souber de algum movimento nesse sentido, por favor divulgue, e se possível me informe por mensagem aqui no QC. ABSUUUUUUUUUUUUUURDO!!!!!!

    tem que ter padrão ou tem que no edital referência bibliográfica e especificar os doutrinadores, desse jeito, igual cabaré de cego, não dá mais pra continuar.

  • Revoltado com essa banca, que não tem um posicionamento fixo, é uma palhaçada, ninguém vai adivinhar o que se passa na cabeça do examinador nem qual doutrina está sendo usada como referência.

  • Várias pessoas postando a questão de 2013, com gabarito divergente dessa, e agora? Quem poderá nos defender?

  • Pois é Tambem errei, eles não aceitam que um canditato pode acertas todas, ai ficam com essa molecagem.

  • A final , Serviços próprios , não são aqueles que só o Estado pode prestar DIRETAMENTE,drooogaaaaa!!! 

  • Acredito que esta questão está errada, pois fala de serviços próprios da administração, oas quais não podem ser delegados

    Serviços próprios do Estado - são aqueles que se relacionam intimamente com as atribuições do Poder Público (Ex.: segurança, polícia, higiene e saúde públicas etc.) e para a execução dos quais a Administração usa da sua supremacia sobre os administrados. Não podem ser delegados a particulares. Tais serviços, por sua essencialidade, geralmente são gratuitos ou de baixa remuneração.

  • Quanto à possibilidade de delegação:


    •Próprios: são os serviços que o Estado DEVE prestar, sendo alguns deles delegáveis ( serviços de água, luz, telefonia) para os particulares e outros não (Serviço postal, defesa das fronteiras, transportes internacionais e interestaduais).


    •Impróprios: são serviços que podem ser prestados por particulares independentemente de delegação do Estado, embora o Estado também tenha o dever de prestar. É o caso da saúde e da educação.

     

     

    Vamo prestar atenção e parar de reclamar !!

  • CESPE FDP, devemos ter jogo de cintura, eu acertei ,mas em questões anteriores, houve posicionamento diverso desse

  • Próprios: são aqueles vinculados às atribuições essenciais do poder público, sendo em regra prestados diretamente pelo Estado, de modo gratuito ou mediante baixa remuneração. Ex.: Saúde pública e segurança pública.

     

    Impróprios: aqueles que não afetam substancialmente as necessidades da coletividade, razão pela qual podem ter a prestação outorgada a entidades estatais descentralizadas ou delegada a particulares. Ex.: telefonia fixa.

  • Serviços próprios => O estado tem que prestar. Ex: Educação, saúde, segurança.

    Serviços impróprios=> Não necessariamete precisa ser prestado pelo Estado. Ex: Telefonia

     

    Professora Ana Claúdia Campos

  • A posição oficial do livro de Hely Lopes Meirelles, em relação ao conceito de serviço público próprio, mudou a partir da 36ª edição (2010). A partir daquela edição está escrito que o serviço público próprio pode ser executado por particulares.

     

    É bem verdade que o renomadíssimo autor morreu em 1990, mas tem se mantido imortal pela atualização anual de seu livro com auxílio de bons juristas. Na edição citada, os atualizadores admitem que o entendimento de HLM, mantido até a 35ª edição (2009), era "errôneo" (vide nota de rodapé à página 352 de Direito Administrativo Brasileiro, 36ª edição).

    Mas o que importa é que este embate doutrinário entre Di Pietro e Meirelles já está superado, tendo sido vencido pela primeira.

  • Que merda de questão heim...essa questão não avaliou nenhum conhecimento e deveria no mínimo ter a troca de gabarito ou ser anulada de uma vez.

  • ****

     

    Essa é a questão que todo candidato bom vai errar.

     

    O problema é que a maioria dos concurseiros quer fechar os olhos e acreditar que não há fraude em concursos.

     

     

    ********************************************************************************************

    Quando vejo uma questão dessas faço três perguntas:

    - O examinador é burrinho e não sabia?

    - O examinador ganha por questão e não quis anular pra não perder dinheiro?

    - Houve fraude no concurso e esse é um método de não deixar ninguém gabaritar?

    ********************************************************************************************

  • Os serviços públicos próprios são aqueles que, atendendo a necessidades coletivas, o Estado assume como seus e os executa diretamente (por meio de seus agentes) ou indiretamente (por meio de concessionários e permissionários). Dessa forma, eles podem, sim, ser executados tanto por entidades da administração indireta como por concessionários e permissionários. Sobre o tema: Maria Sylvia Zanella di Pietro, Direito administrativo, Atlas, 21. ed., 2008, p 100

  • Resumindo: não tem resposta. Pronto.

  • Só o carlinhos vidente pra responder esse tipo de  qstão.

  • A doutrina costuma classificar os serviços públicos, no que tange à sua forma

    de prestação, em serviços públicos próprios e impróprios.

    São considerados serviços públicos próprios aqueles que somente podem ser prestados pelo

    Estado, de forma direta (pelos entes da Administração Direta ou Indireta) ou mediante delegação

    a particulares, efetivada mediante a celebração de contratos de concessão e permissão,

    nos moldes da legislação.

    Por outro lado, os serviços públicos impróprios são aqueles que, não obstante sejam

    essenciais à coletividade e satisfaçam os interesses dos administrados, podem ser executados

    por particulares sem a necessidade de delegação pelo ente estatal. São serviços de utilidade

    pública, cuja execução será somente fiscalizada pela Administração Pública, mediante a expedição

    de atos de consentimento que condicionam a forma de execução. Foram tratados no

    tópico anterior como serviços públicos não exclusivos de Estado.

  • ....

    ITEM – CORRETO – Segundo Di Pietro (in Maria Sylvia Zanella Direito administrativo / Maria Sylvia Zanella Di Pietro. - 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. P. 114 E 115):

     

     

    “Para esses autores, serviços públicos próprios são aqueles que, atendendo a necessidades coletivas, o Estado assume como seus e os executa diretamente (por meio de seus agentes) ou indiretamente (por meio de concessionários e permissionários). E serviços públicos impróprios são os que, embora atendendo também a necessidades coletivas, como os anteriores, não são assumidos nem executados pelo Estado, seja direta ou indiretamente, mas apenas por ele autorizados, regulamentados e fiscalizados; eles correspondem a atividades privadas e recebem impropriamente o nome de serviços públicos, porque atendem a necessidades de interesse geral; vale dizer que, por serem atividades privadas, são exercidas por particulares, mas, por atenderem a necessidades coletivas, dependem de autorização do Poder Público, sendo por ele regulamentadas e fiscalizadas; ou seja, estão sujeitas a maior ingerência do poder de polícia do Estado. Na realidade, essa categoria de atividade denominada de serviço público impróprio não é serviço público em sentido jurídico, porque a lei não a atribui ao Estado como incumbência sua ou, pelo menos, não a atribui com exclusividade; deixou-a nas mãos do particular, apenas submetendo-a a especial regime jurídico, tendo em conta a sua relevância. São atividades privadas que dependem de autorização do Poder Público; são impropriamente chamadas, por alguns autores, de serviços públicos autorizados. Hely Lopes Meirelles (2003:385) dá o exemplo dos serviços de táxi, de despachantes, de pavimentação de ruas por conta dos moradores, de guarda particular de estabelecimentos e de residências. Ele diz que não constituem atividades públicas típicas, mas os denomina de serviços públicos autorizados. ” (Grifamos)

  • É  a CESPE sendo CESPE! É uma excelente promotora(organizadora) de eventos, mas não é a melhor no que tange à elaboração de questões, por diversos motivos; um deles é a falta de critério, como podemos observar nesta questão, esse tipo de coisa é muito comum nas questões desta banca.

  • depois o examinador da cespe sofre um atentado e irão falar que o concurseiro que é o maluco da história.

  • Quanto à possibilidade de delegação:

    Serviços públicos PRÓPRIOS: Como são próprios do Estado, alguns, por força da CF, ele só podem ser prestados diretamente (energia nuclear, defesa nacional...). Já outros ele pode prestar indiretamente por concessão e permissão (água, luz, telefonia). Observem que mesmo havendo delegação esses serviços são próprios do Estado. Ninguém pode abrir uma empresa de telefonia, por exemplo. É serviço do Estado!!! É próprio dele!!!

    Serviço público IMPRÓPRIOS: É de todo mundo!! o Estado tem que prestar, mas quem quiser prestar pode também. O Estado não tem que dar pitaco em nada (não há delegação). É o caso de saúde, educação, previdência. Esses serviços são chamados de serviços públicos sociais.

  • A questão é de 2012, atualmente ela adotou a visão de que os próprios são indelegaveis, se alguém tiver uma questão recente afirmado o contrário manda ae!

  • Serviços próprios do Estado: são aqueles vinculados às atribuições essenciais do Poder

    Público, sendo em regra prestados diretamente pelo Estado, de modo gratuito ou mediante baixa

    remuneração. Exemplo: saúde pública e segurança pública. Em regra, logo deduzimos que poderá ocorrer a delegação em algum momento!

  • Os serviços próprios são praticados apenas por pessoas de direito público.

  • Há controvérsias
  • A cespe é de lascar. Di Pietro, doutrinadora respeitada, marcaria errado.

  • O que fazer diante de uma questão dessa?!

    deixar em Branco e pedir que Jesus toque no coração desse elaborador de questões da CESPE, para que ele pare de nos amargurar.

  • Ano: 2014 Banca: FCC

    O conceito de serviço público sofreu evolução desde a sua concepção original, comportando, para sua definição, elemento subjetivo, objetivo e formal. O conceito atualmente vigente, consagrado pela Constituição Federal e legislação pátria, permite afirmar que serviços públicos próprios ou exclusivos pressupõem a titularidade do Estado, admitindo, contudo, a prestação por particulares mediante concessão ou permissão. CERTO

    CESPE O serviço prestado por um taxista é classificado como serviço público impróprio, porque atende às necessidades coletivas, mas não é executado pelo Estado. CERTO

    CESPE Considera-se serviço público toda atividade exercida pelo Estado ou por seus delegados, sob regime total ou parcial de direito público, com vistas à satisfação de necessidades essenciais e secundárias da coletividade. CERTO

  • GABARITO: CERTO

    Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2010, p. 109-110), serviços públicos próprios são aqueles prestados diretamente pelo Estado, por meio de seus agentes, ou mesmo indiretamente, por meio de concessionários ou permissionários de serviço público.

    Fonte: https://gersonaragao.jusbrasil.com.br/artigos/224336823/voce-sabe-o-que-e-servico-publico-improprio-cuidado

  • Nesta questão, a banca adotou a divisão tradicional de serviços próprios e impróprios. Por serviço próprio, entende-se aquele que represente comodidade material para a população, sendo disciplinado pelo regime de direito público quando prestado pelo Estado direta ou indiretamente, neste último caso por meio de concessão ou permissão de serviço público. Apesar de a permissão admitir também a prestação de pessoas físicas, a questão não pode ser considerada errada, pois não há nenhum termo restritivo do tipo “somente” ou “apenas”. Assim, o item está correto..

    Gabarito: correto.

    Gab. Herbert Almeida

  • Bota casaco

    Tira casaco

  • Serviços públicos próprios: são aqueles que, atendendo a necessidades coletivas, o

    Estado assume como seus e os executa diretamente, por meio de seus agentes, ou

    indiretamente, por meio de concessionários e permissionários.

    Serviços públicos impróprios: são os que, embora atendendo também a necessidades

    coletivas, não são assumidos nem executados pelo Estado, seja direta ou indiretamente,

    mas por ele autorizados, regulamentados e fiscalizados. Correspondem a atividades

    privadas e recebem impropriamente o nome de serviço público, porque atendem a

    necessidades de interesse geral. Exemplo: os serviços prestados por instituições

    financeiras e os de seguro e previdência privada. São atividades privadas, mas que

    dependem de autorização do poder público.

    Maria Sylvia Zanella Di Pietro

  • Já vi a mesma questão dando gabarito como errado porque próprio eles consideraram indelegável, acho que é o entendimento mais recente deles. Verifiquem.

  • Complicado...

  • Pqp! Ninguém entende essa banca.

  • O comentário da professora Thamiris Felizardo é excelente e agrega ao estudo de qualquer pessoa que passe por essa questão, tendo acertado ou errado. Apenas acrescento que a melhor postura, a meu ver, seria deixar a questão em branco, uma vez que há divergência entre doutrinadores de peso (Hely Lopes e DiPietro) e o Cebraspe já alternou o posicionamento de ambos em provas passadas.

  • Assim você quebra minhas pernas, pqp! Não sabe qual doutrina seguir................

  • A melhor reposta é deixar em branco. So espero que nos proximos concursos ela n venha com essa palhaçada, ou então tenha a dignidade de dizer qual doutrina quer

  • Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2010, p. 109-110), serviços públicos próprios são aqueles prestados diretamente pelo Estado, por meio de seus agentes, ou mesmo indiretamente, por meio de concessionários ou permissionários de serviço público.

    Os serviços públicos próprios são aqueles prestados diretamente pela administração pública, sem a possibilidade de delegação.

    Gabarito: Certo

    VAI ENTENDER O QUE REALMENTE A CESPE QUER ? INFELIZMENTE NÃO É SÓ ESTUDAR....LAMENTAVÉL.

  • agora vc jogou limpo .... questão linda e bem objetiva !!!

  • Assim fica difícil. Errei por levar em conta a doutrina da não delegação.

  • Bom na minha opinião, uma verdadeira "cachorrada" das bancas, porque não dizer qual irar seguir e meramente impossível um estudante levar todos os conceitos de todos, mas enfim apenas um desabafo mesmo.

  • uns 5m atrás respondi uma questão da banca sobre msm assunto com outro posicionamento kkk

  • Uma hora tá certo na outra hora tá errado, segura na mão de Deus e vá!

  • Serviço Público.

    Não exclusivo ( Saúde e Educação)

    Poder Público: direito público.

    Particulares: direito privado • não precisa de delegação • não é prestação indireta.

    ITEM CORRETO

  • Serviço público próprio:

    Serviços públicos próprios são aqueles prestados

    diretamente” pelo Estado, por meio de seus agentes.

    indiretamente”, por meio de concessionários ou permissionários de serviço público.

    • Ex: transporte público.

  • A Cebraspe tem várias táticas: a principal é para derrubar os **inseguros** que estão começando. Mas tem um golpe reservado para **os confiantes demais** aqueles que sabem da matéria e por isso se sentem seguros que é: elaborar questões em fundamentos novos ou polêmicos mas que são apoiados por doutrinadores tradicionais. Assim quando um recurso é interposto a banca se apoia num doutrinador que já contribuiu para a evolução do direito brasileiro. Daí se esse autor já contribuiu uma vez por que agora seria diferente? E com isso todos os recursos caem por terra. E qual a saída em casos assim ? Grave o posicionamento que a Cebraspe decidiu adotar . No caso acima Maria Zanella ... Mas tem também as briguinhas entre STF X STJ , LEGISLAÇÃO X JURISPRUDÊNCIA , LEGISLAÇÃO X CONSTITUIÇÃO .... enfim vai aprendendo... Bom dia a todos!

ID
1412611
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Administrativo
Assuntos

Acerca da organização administrativa, julgue o  próximo  item.

A desconcentração consiste na criação, pelo poder público, de uma pessoa jurídica de direito público ou privado com a atribuição de titularidade e execução de determinado serviço público.

Alternativas
Comentários
  • GAB: ERRADO 

    A criação de órgãos, unidades despersonalizadas [destituídas de personalidade jurídica], é feita pela técnica administrativa da desconcentração.

    A criação de novas pessoas jurídicas, por sua vez, é a descentralização administrativa.

  • A assertiva traz a definição da DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.

  • Vou postar um macete que aprendi aqui no QC

    DesCOncentração -  Cria Órgãos 

    DesCEntralização -  Cria Entidades

  • A desconcentração consiste na criação, pelo poder público, de uma pessoa jurídica de direito público ou privado com a atribuição de titularidade e execução de determinado serviço público ....ERRADO

  • Mistura conceitual que torna item inválido. Típico do Cespe/UnB.

  • Órgão não tem personalidade jurídica.

    Desconcentração - é a criação de órgãos dentro da estrutura administrativa de um ente político ou entidade administrativa, com o objetivo de desempenhar atividades de competência da pessoa jurídica que o criou.

  • Na desconcentração, não há criação de pessoa jurídica ou transferência de atribuições a uma já existente. 
    "...com a atribuição de titularidade e execução..."  - esse trecho refere-se a descentralização por outorga.

  • Na desconcentração não há que se falar em criação de uma pessoa jurídica.

  • O Poder público não cria, é a mesma PJ.

  • Desconcentração Administrativa = técnica de organização administrativa pela qual o Estado realiza uma distribuição interna de competênciasno âmbito da própria estrutura organizacional de uma mesma pessoa jurídica.

    Objetivo: otimizar a prestação dos serviços; torná-lo mais célere e eficiente.

    Resultado do processo de desconcentração: criação de órgãos públicos.

    Exemplos: Ministérios, Secretarias, Superintendências, Departamentos, etc.

    Aqui existe relação de hierarquia/subordinação!

    O controle é hierárquico (ampla fiscalização e revisão dos atos, eventual punição, delegação e avocação de competências, etc).

  • Esse é um exemplo de DESCENTRALIZAÇÃO. ;)

  • A questão deu o conceito de descentralização. 

  • Fazendo tantas questões que acaba lendo descentralização ao invés de desconcentração ..fala serio '-'

  • Li descentralização ao invés de desconcentração.
  • A questão trata da descentralização, pois repassou a titularidade da execução do serviço público.

  • Errei por falta de atenção. Atenção!!

  • Descentralização 

  • DESCENTRALIZAÇÃO

  • Errado

    Trata-se de uma Descentralização

     

    (2013/PCDF/Agente) Haverá descentralização administrativa quando, por lei, competências de um órgão central forem destacadas e transferidas a outras pessoas jurídicas estruturadas sob o regime do direito público ou sob a forma do direito privado. CERTO

     

    (2013/TRT-10ºr/Analista Judiciário) A concessão de serviço público a particulares é classificada como descentralização administrativa por delegação ou por colaboração. CERTO

     

    (2013/MC/Direito) A realização de algumas funções do Estado por meio de outras pessoas jurídicas caracteriza a descentralização. CERTO

  • Conceito de descentralização por serviços, funcional ou técnica. Ex: outorga.

  • A desconcentração consiste na criação, pelo poder público, de uma pessoa jurídica (...) Marca errado e corre pro abraço!

  • Não há em que se falar de nova pessoa jurídica na desconcentração.

    Desconcentração é dentro da mesma PJ.

  • DesCOncentração - Cria Órgãos 

    DesCEntralização - Cria Entidades


ID
1412614
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Administrativo
Assuntos

Acerca da organização administrativa, julgue o  próximo  item.

A empresa pública é pessoa jurídica de direito público, já que seu capital é inteiramente público.

Alternativas
Comentários
  • GAB: ERRADO

    A empresa pública tem natureza jurídica de direito privado, e não de direito público, MAIS O CAPITAL E INTEIRAMENTE PUBLICO.

  • Realmente o capital das empresas públicas é INTEIRAMENTE público, entretanto sua personalidade jurídica SEMPRE será de DIREITO PRIVADO e não de direito público como erroneamente afirma a assertiva.

     

     

    Gabarito: Errado

    Deus!!!!  

  • GABARITO ERRADO

     

     

    EMPRESA PÚBLICA:

     

    -PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

    -CAPITAL 100% PÚBLICO

  • A empresa pública é pessoa jurídica de direito privado. 

  • PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. E sim, o seu capital é inteiramente 100% PÚBLICO.

    NÃO,PÚPLICO.

  • Direito privado

  • O capital é público. Mas o regime é de PJ de direito privado.
  • Caí nessa casca de banana, não caio mais !

    De fato, o capital é inteiramente público, porém seu regime é direito privado.

  • empregados públicos são celetistas.

  • A empresa pública é pessoa jurídica de direito público, já que seu capital é inteiramente público.

    Estaria correto se: A empresa pública é pessoa jurídica de direito privado.

  • Está correto em afirmar que seu capital é inteiramente público, por esse modo tende induzir o candidato ao erro, pois, a E.P. é de direito privado.

    Desistir não é uma opção.

  • As empresas públicas têm natureza jurídica de pessoa jurídica de direito privado, mas o Capital é 100% Público.

  • A empresa pública é pessoa jurídica de direito público, já que seu capital é inteiramente público.

    A empresa pública é pessoa jurídica de direito PRIVADO, já que seu capital é 100% PÚBLICO.


ID
1412617
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Administrativo
Assuntos

Julgue o  item  seguinte, referente  ao controle da administração pública.

Os atos discricionários praticados pela administração pública submetem-se ao controle do Poder Judiciário, tanto sob o aspecto da legalidade como sob o da moralidade.

Alternativas
Comentários
  • Gab: certo 

    Ato discricionário é aquele praticado com liberdade de escolha de seu conteúdo, do seu destinatário, tendo em vista a conveniência e a oportunidade de sua realização.                                                                                                                                                                             será realizado DENTRO princípios que regem os atos administrativos. EXEMPLO  e o principio da legalidade e moralidade. 

    complementando.  

    Os atos vinculados correspondem àqueles executados em conformidade com as delimitações previamente delineadas pela norma jurídica, ou seja, cujo objeto foi prévia e objetivamente tipificado de maneira a permitir um único comportamento possível em face de uma situação. EXEMPLO:  contratação para cargos públicos, o administrador só poderá fazê-lo mediante concurso público de provas ou de provas e títulos. a conduta do administrador foi DELIMITADA para uma determinada situação (preenchimento de cargo público),

  • Certos atos discricionários são passíveis de controle. Atenção sempre ao comando da questão.

  • O Poder judiciário os aspectos da moralidade?

  • TÍPICA QUESTÃO QUE DESTRÓI CANDIDATO DESATENTO... A REDAÇÃO TENTA CONFUNDIR MORALIDADE COM MÉRITO.
    O controle que o Judiciário exerce sobre a atividade administrativa é amplo, compreendendo não só a verificação da conformidade do ato com a lei (legalidade), mas também a observância dos princípios administrativos (legitimidade), a exemplo da moralidade administrativa, tal como dito na questão. O controle judicial alcança tanto os atos vinculados como os discricionários. Neste último caso, contudo, o Judiciário não poderá invadir o mérito do ato para dizer, segundo seus próprios, o que é mais conveniente o oportuno para a Administração, pois, nos atos discricionários, o espaço de liberdade para decidir é reservado por lei ao administrador e não ao juiz.


    GABARITO CERTO
  • GABARITO: CERTO

    MORALIDADE é um princípio ADM, expresso na CF, logo é passível de controle do Poder Judiciário.

  • O ato não basta ser legal, deve ser moral.

  • JUDICIÁRIO NÃO PODE INVADIR O MÉRITO.

  • Difícil...

  • legalidade e moralidade

  • Poder judiciário só não pode analisar aspectos de mérito. 

  • Vejam como é importante resolver várias questões da mesma banca: "O poder judiciário pode examinar atos da adm. pública de qualquer natureza, sejam gerais ou individuais, unilaterais ou bilaterais, vinculados ou discricionários, mas sempre sob os aspectos da legalidade e, também, da moralidade".

    --

    Gabarito: certo

    Fonte: outra questão CESPE, que não lembro o código.

    A cada questão que fizer, mais forte você ficará.

  • Ação Popular - Remédio de controle do poder judiciário para anular atos contra a moralidade da ADM. Pública.

  • Leia rápido, e enxergue "mérito" .

  • Mateus Santos o código da questão é Q438376

  • (C)

    Outra igual:

    Ano: 2013 Banca: CESPE Órgão: MJ

    Com relação ao direito administrativo, julgue o item a seguir.

    O Poder Judiciário pode examinar atos da administração pública de qualquer natureza, sejam gerais ou individuais, unilaterais ou bilaterais, vinculados ou discricionários, mas sempre sob os aspectos da legalidade e, também, da moralidade.(C)

  • Os atos discricionários praticados pela administração pública submetem-se ao controle do Poder Judiciário, tanto sob o aspecto da legalidade como sob o da moralidade.

    Está correto em razão dos remédios constitucionalmente previstos, como a ação popular, mandado de segurança, mandado de injução, habeas corpus, habeas data e a ação civil pública.

    Sugiro a leitura desse artigo, muito legal: https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-administrativo/o-controle-judicial-da-administracao-publica-e-o-papel-do-ministerio-publico/

  • Cespe sendo Cespe. Em outra questão ela da como correta a questão que diz que o PJ somente avalia a legalidade e não abrindo possibilidade pra avaliar a moralidade.

  • li moralidade como mérito KKK falta de atenção
  • Referente ao controle da administração pública.é correto afirmar que: Os atos discricionários praticados pela administração pública submetem-se ao controle do Poder Judiciário, tanto sob o aspecto da legalidade como sob o da moralidade.

  • O Poder Judiciário pode apreciar tanto os atos VINCULADOS quanto os atos DISCRICIONÁRIOS, o que não pode acontecer e ele analisar o MÉRITO DOS ATOS DISCRICIONÁRIOS.

    Requisito Apenas de LEGALIDADE e MORALIDADE

    PMAL2021

    CERTO

  • Gabarito: certo

    O Poder Judiciário pode revogar seus próprios atos e analisar , inclusive, atos discricionários. Todavia, não poderá adentrar na área do mérito, apenas acerca da LEGALIDADE ( razoabilidade e proporcionalidade , do ato).

  • Gabarito: CERTO!

    Grosso modo, a violação aos princípios constitucionais (v.g. proporcionalidade, razoabilidade) permite que o ato discricionário (mérito administrativo) seja apreciado pelo Poder Judiciário.

    Com relação à moralidade, bastava o candidato se recordar do conteúdo da súmula vinculante 13, que veda o nepotismo vez que viola o princípio da moralidade. Se o Judiciário editou essa súmula, significa que possui autorização legal para o controle da moralidade administrativa.


ID
1412620
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Administrativo
Assuntos

Julgue o  item  seguinte, referente  ao controle da administração pública.

A competência do Congresso Nacional para sustar os atos normativos do Poder Executivo que tenham exorbitado do poder regulamentar ou de delegação legislativa independe de prévia manifestação do Poder Judiciário

Alternativas
Comentários
  • Gab: certo  "Independe = Não depender"

    A respeito do controle político exercido pelo Poder Legislativo(congresso nacional) sobre a Administração, leciona Di Pietro,

    [...]essa atribuição, prevista no art. 49, inciso V, constitui inovação da Constituição de 1988, da maior relevância, porque permitirá ao Poder Legislativo  controlar, mediante provocação ou por iniciativa própria, a legalidade dos atos normativos do Poder Executivo, sustando os seus efeitos independente de prévia manifestação do Poder Judiciário



    Leia mais: http://jus.com.br/artigos/13119/poder-regulamentar-no-sistema-juridico-brasileiro/2#ixzz3Rdz2hPtt 

  • A competência assim conferida ao Congresso Nacional, nos termos do art. 49, V, da Carta da República, manifesta-se como forma de controle político, decorrente da aplicação do sistema de freios e contrapesos (“checks and balances”), visando ao equilíbrio entre os Poderes do Estado (Legislativo, Executivo, e Judiciário). É competência do tipo exclusiva, cujo exercício independe da interveniência do Poder Judiciário.



    GABARITO CERTO
  • Medo de responder estas questões fáceis. 

  • Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: (por meio de decreto legislativo ) 

    [...]

    - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;

     

    Gabarito: Certo

  • Até por que os poderes são independentes.  

  • controle político

  • Referente ao controle da administração pública.é correto afirmar que: A competência do Congresso Nacional para sustar os atos normativos do Poder Executivo que tenham exorbitado do poder regulamentar ou de delegação legislativa independe de prévia manifestação do Poder Judiciário


ID
1412623
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Câmara dos Deputados
Ano
2012
Provas
Disciplina
Direito Administrativo
Assuntos

Julgue o  item  seguinte, referente  ao controle da administração pública.

O administrado pode provocar o reexame de ato praticado pela administração pública por intermédio dos recursos administrativos, independentemente do prévio pagamento de taxa.

Alternativas
Comentários
  • gab: certo 
                                                                                                                                                                                                                        A gratuidade relativa à interposição de recurso na esfera administrativa decorre do direito de petição, previsto no art. 5º, XXXIV, alínea “a”, da Lei Maior, segundo o qual é assegurado a todos, indepententemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos e contra ilegalidade ou abuso de poder. A questão foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal com a edição da Súmula Vinculante 21/STF: "Inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo".

  • Súmula Vinculante nº 21: é inconstitucional a exigência de depósito prévio para interpor recurso administrativo.

  • mas que porra é reexame? nem sabia que essa palavra existia na gramática... deve ser coisa de médico...

  • CF/88,art 5 xxxiv - são a todos assegurados,independentemente de pagamento de taxas:o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.

     

                                                                       PETIÇÕES

    1-REPRESENTAÇÃO:Denúcia de irregularidade

    2-RECLAMAÇÃO:reconhecimento de um direito ou a correção de um ato que cause lesão ou ameaça de lesão.

    3-RECONCIDERAÇÃO:Reexame do ato à própria autoridade que emitiu.

    4-REVISÃO:Reexame de decisão em caso de surgirem fatos novos sucetiveis de mostra sua inocencia.

    5-RECURSO HIERÁRQUICO:Reexame dirigido à autoridade imediatamente superior.

            -PRÓPRIO:Dirigido a autoridade do mesmo órgão.

            -IMPRÓPRIO:Dirigido a autoridade de outro órgão.

  • Súmula Vinculante 21: é inconstitucional a exigência de depósito prévio para interpor recurso administrativo. 

  • Rafael, o termo correto é "ReconSideração"

  • PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO HIERÁRQUICO..."O administrado pode provocar o reexame" É PROVOCADO, POIS A ADM PODENDO FAZER DE OFÍCIO, NÃO VAI DAR ESSE MOLE HAHAHA

  • Gabarito: CORRETO

    Inclusive vale ressaltar o que diz a súmula vinculante nº 21: é inconstitucional a exigência de depósito prévio para interpor recurso administrativo.

  • Recurso em sentindo amplo.
  • Referente ao controle da administração pública.é correto afirmar que: O administrado pode provocar o reexame de ato praticado pela administração pública por intermédio dos recursos administrativos, independentemente do prévio pagamento de taxa.

  • DIREITO DE PETIÇÃO NÃO DEPENDE DO PAGAMENTO PRÉVIO DE TAXA.

  • UM EXEMPLO: A PETIÇÃO.

    PMAL 2021

  • É inconstitucional a exigência de depósito prévio para interpor recurso administrativo.