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Prova FCC - 2008 - TCE-SP - Auditor do Tribunal de Contas


ID
18706
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Constitucional
Assuntos

Suponha que o Governador do Estado ajuíze ação direta de inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, tendo por objeto dispositivos de lei estadual impugnados em face da Constituição da República, e que a ação em questão seja julgada improcedente. Na hipótese relatada,

Alternativas
Comentários

  • CF
    ART. 102
    § 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
  • A modulação dos efeitos temporais ocorre apenas em relação à decisão de procedência. Ela pode ocorrer, de toda forma, por razões de segurança jurídica e excepcional interesse social.
  • a) Art. 103, V.
    Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:
    V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;

    b) Art. 27, Lei 9868/99.
    A modulação dos efeitos só ocorre em decisão procedente.
    Art. 27, Lei 9868/99. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

    c)Art. 102, I, a.
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;

    d) correta.

    e) 102, I, a.
  • Tái... uma dúvida que sempre tive.

    O Governador do Estado ALFA pode ingressar com ADIN questionando norma estadual do Estado BETA em face da CF??????????????
  • respondendo a ultima pergunta...
    sim, pode, desde que a materia da lei do estado beta seja pertinente ao estado alfa.
  • Complementando...Trata-se da denominada pertinência temática.
  • ASSERTIVA D

    a) carece o Governador do Estado de legitimidade para a propositura da ação.   Este, se encontra no art.103 da CF/88 V. entre os legitimados para propositura de ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade.  

    b) poderiam ser modulados os efeitos temporais da decisão, pelo Supremo Tribunal Federal, se presentes razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social.
    Neste caso ocorreu a improcedência do pedido de ADI, e a modulação temporal é cabível quando há a procedência do pedido. Lei nº 9.868/1999 art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o STF, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

    c) é improcedente a pretensão do Governador porque lei estadual não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal. Lei Estadual PODE ser objeto de ADI. CF/88 art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I – processar e julgar, originariamente:
    a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;


    d) a decisão produzirá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, direta e indireta, nas três esferas da federação. Corretíssima! Transcrito axatamente como na CF/88 art. 102 § 2º.

    e) a ação é improcedente porque não se afere a compatibilidade de lei estadual diretamente à Constituição da República, mas sim à Constituição do Estado respectivo. Logicamente que se afere a compatibilidade da lei estadual diretamente com a CRFB. Se trata da compatibilidade vertical das normas da ordenação jurídica do Brasil, onde a CF ocupa o grau máximo na aludida relação hierárquica.


  • Sei que vou levar ruim também mas lá vai
    1 acho que não se deve colocar ruim em dúvidas dos colegas, porque o que pode parecer fácil pra vc, para outros não pode ser...assim como sua dúvida em outras questões pode parecer fácil para outros colegas.
    Respondendo ao colega, um governador pode, sim , entrar com ADIN de lei ou constituição de outro estado...quer um exemplo?
    Vamos supor que um estado da região sudeste resolva baixar a alíquota do IPVA para 0,1%, pensando em trazer os emplacamantos de todos os carros da região para seu estado...é inconstitucional? claro! a atribuiçao de definir a a´liquota mínima é do senado, e não da lei estadual....E vc acha que os governadores de outros estados não podem protestar contra o afronto?claro, via ADIN.
    2 a questão é mais fácil do que parece...porquê? a própria pergunta dz que a ADIN foi julgada improcedente - JULGADA (`mèrito!!!)
    então as alternativas A,C e E não prosperarm, pois se fosse os casos descritos nas alternativas, a ADIN seria simplesmente não conhecida, e não julgada improcedente.
    E a AIDN julgada improcedente quer dizer o que?
    Que a lei é CONSTITUCIONAL!!!!! então ela obriga, sim, toda a máquina buocrática, exceto o próprio STF e o Legislativo.
    E quanto á modulação de efeitos...é óbvio...pra quê vc vai modular os efeitos de uma lei declarada constitucional, se ela já era plenamente observada?Não faz sentido, concorda....
    Espero ter ajudado....uma boa dica é ler a lei 9868
    é uma lei bem curta ( tem 31 artigos) mas muito esclarecedora em matéria de controle de constitucionalidade.
  • Excelente explicação jose moura

  • GABARITO: D

    a) ERRADO: Macete: para facilitar a memorização, eles são divididos em 3 (três) grupos: 1) mesas; 2) pessoas/autoridades; e 3) instituições/entidades. Cada grupo possui 3 (três) integrantes. Desses 3 (três integrantes), o "mais fraco", o "menos importante", de cada grupo é legitimado especial, sendo, portanto, 3 (três) os legitimados especiais. Os demais são legitimados universais. Abaixo, sublinhados, estão os legitimados especiais.  

    1) 3 Mesas:

    1.1) Mesa do Senado Federal (inciso II);

    1.2) Mesa da Câmara dos Deputados (inciso III); 

    1.3) Mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF (inciso IV).

    2) 3 Pessoas/autoridades:

    2.1) Pres. da República (inciso I); 

    2.2) PGR (inciso VI);

    2.3) Governador do Estado ou do DF (inciso V);

    3) 3 Instituições:

    3.1) Conselho Federal da OAB (inciso VII);

    3.2) Partido político com representação no CN (inciso VIII); 

    3.3) Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional (inciso IX). 

    b) ERRADO: Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o STF, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

    c) ERRADO: Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar, originariamente: a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;

    d) CERTO: Art. 102. § 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.  

    e) ERRADO: Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar, originariamente: a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;

  • GABARITO LETRA D

     

    CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

     

    ARTIGO 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

     

    § 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.         

     

    ARTIGO 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:      

        

    I - o Presidente da República;

    II - a Mesa do Senado Federal;

    III - a Mesa da Câmara dos Deputados;

    IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;              

    V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;           

    VI - o Procurador-Geral da República;

    VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

    VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;

    IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.


ID
18709
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Constitucional
Assuntos

Nos termos do artigo 21 da Constituição do Estado de São Paulo, o processo legislativo no âmbito estadual compreende a elaboração de emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, decreto legislativo e resolução. Eventual emenda à Constituição do Estado que acrescesse a esse rol a medida provisória editada pelo Governador seria considerada

Alternativas
Comentários
  • O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que os governadores de estados podem editar Medidas Provisórias, em caso de relevância e urgência, desde que elas sejam convertidas em leis pelas respectivas assembléias legislativas. Mas as Medidas Provisórias devem estar previstas nas Constituições estaduais.

  • Mesma dúvida do colega abaixo. Concordo que a E está certíssima, que as letras A, B e D, erradíssimas; mas e a C ????????
  • O item "C" está incorreto pois a competência suplementar dos Estados se refere aos casos de competência concorrente em que a União tem a competência para editar normas gerais, enquanto Estados e DF são competentes para suplementar as normas gerais editadas pela União. Apenas o item nao tem relação direta com o enunciado da questão. Vide art. 24 §§1 e 2 da CF 1988.
  • O erro da alternativa "C" está no fato de a medida provisória estadual não provir de Competência Legislativa Suplementar, mas sim do Poder Constituinte Decorrente, que é a capacidade de auto-organização conferida pela Constituição Federal aos Estados-Membros e Distrito Federal, para formular e seguir suas próprias constituições e leis, desde que de acordo com a CF/88.

    Competência Legislativa Suplementar: competência dos Estados e do Distrito Federal para formular normas específicas infra-constitucionais (Leis Estaduais), que complementem as normas gerais impostas pela União. Isso não tem nada a ver com a Capacidade dos Estados-membros de formularem e seguirem suas próprias Constituições.

    Ou seja, deu um conceito chamando de outro.
  • GABARITO LETRA E

     

    CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

     

    ARTIGO 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:

     

    I - emendas à Constituição;

    II - leis complementares;

    III - leis ordinárias;

    IV - leis delegadas;

    V - medidas provisórias;

    VI - decretos legislativos;

    VII - resoluções.

     

    =======================================================================

     

    CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

     

    ARTIGO 21 - O processo legislativo compreende a elaboração de:

     

    I - emenda à Constituição;

    II - lei complementar;

    III - lei ordinária;

    IV - decreto legislativo;

    V - resolução.


ID
18712
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Constitucional
Assuntos

Em matéria de financiamento da educação, prevê a Constituição da República que

Alternativas
Comentários

  • CF
    Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.
  • a) Art. 212. § 5º - A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei.

    b) correta. Art. 212 caput.

    c) Art. 212 § 3º - A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, nos termos do plano nacional de educação.

    d) Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei

    e)Art. 212. § 6º As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino.
  • Art.212, paragrafo 1º, CF. A parcela da arrecadação de impostos transferida pela Uniao aos Estados, ao DF e aos Municipios, ou pelos Estados aos respectivos Municipios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir.
  • LETRA A: ERRADA
    A Emenda Constitucional nº 14/1996 modificou o § 5º do art. 212 da CF, que tinha a seguinte redação:
    “Art. 212..........................
    § 5.º O ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida, na forma da lei, pelas empresas, que dela poderão deduzir a aplicação realizada no ensino fundamental de seus empregados e dependentes.”
    Após a emenda, as empresas NÃO poderão deduzir a aplicação realizada no ensino fundamental de seus empregados e dependentes. A EC n° 53/2006 apenas alterou a denominação de “ensino fundamental público” para “educação básica pública”.

    LETRA B: CORRETA
    Art. 212 caput,
    Art. 34, VII, “e”
    Art. 35, III

    LETRA C: ERRADA
    Art. 212 § 3º
    Art. 208 - O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
    I - ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGATÓRIO e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

    LETRA D: ERRADA
    Art. 213, § 1º - Os recursos de que trata este artigo PODERÃO SER DESTINADOS A BOLSAS DE ESTUDO para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade.

    LETRA E: ERRADA
    Art. 212 § 1º - A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, NÃO É CONSIDERADA, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir.
  • Não entendi porque a letra "e" está errada. Tudo bem que "A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir " (CF 212); porém, não se trata de considerar a receita tranferida como "receita do governo que a transferir" mas, pelo contrário, de considerá-la como receita do governo para o qual a receita foi transferida.

    DE OMNIBUS DUBITANDUM!

    Boa sorte a todos.
  • Com relação ao erro na letra E, devemos observar que os impostos sofrem a vinculação para fins educacionais, e o salário-educação não é um imposto, e sim uma contribuição social. Contribuições e taxas devem obedecer ao princípio da não-afetação de receitas, ou seja, não sofrerem vinculação.

  • B:Os dois dispositivos da Constituição relativos à LETRA B são:

    Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.
     
    Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando:
    II - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde
  • Letra E) O que é considerado como receita dos municípios para fins de aplicação mínima na educação está elencado no art. 198, par. 2o, inciso III:

    III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o Art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.

    * Art 156 - Impostos Municipais

    * Art 158 - repasse aos municípios dos impostos estaduais

    * Art 159 - repasse aos municípios dos impostos federais.

    Em nenhum desses artigos consta o salário educação, por isso a assertiva encontra-se ERRADA.

  • Art. 69. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, vinte e cinco por cento, ou o que consta nas respectivas constituições ou leis orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino público.

     

    O artigo da lei é taxativo em dizer que os estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão 25 % (nem mais, nem menos) da receita resultante de impostos. Não há nenhuma menção a "mínimo" ou "máximo".

     

    Não tem porque ser "B" o gabarito.

  • André Gustavo, em primeiro lugar, a prova é para AUDITOR DO TCE, portanto, é necessário muito mais do que decorar.

    Agora, por que a alternativa "b" é a correta? Bem, você deve associar dois artigos da CF/88.; o art. 212 e o art. 34, VII, "e" que trata DA INTERVENÇÃO.

    "Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino."

    "Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:...... VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde."

     

     

    Justamente o que diz a alternativa "b": (art. 212) os Estados deverão aplicar, no mínimo, vinte e cinco por cento da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino, (art. 34) sob pena de intervenção federal.

     

     

  • André Gustavo, a lei diz que: "A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
    vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na
    manutenção e desenvolvimento do ensino."

     

    No mínimo 25% é a mesma coisa que dizer nunca menos que 25%, em nunhum momento a lei fala que será exatamente 25%.

     

    Espero ter ajudado.

  • b) os Estados deverão aplicar, no mínimo, vinte e cinco por cento da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino, sob pena de intervenção federal. (CORRETO)

     

    Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

     

    Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: 

     

    e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

     

  • GABARITO LETRA B

     

    CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

     

    ARTIGO 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:

     

    VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:

     

    a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;

    b) direitos da pessoa humana;

    c) autonomia municipal;

    d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta.

    e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.  

     

    =====================================================================

     

    ARTIGO 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

  • as cotas municipais da contribuição do salário educação e a parcela da arrecadação de impostos transferida pelos Estados aos respectivos Municípios serão consideradas receita dos Municípios para fins da aplicação mínima de recursos na educação. incorreto / correto


ID
18715
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Constitucional
Assuntos

Medida Provisória que estabelecesse a possibilidade de a autoridade policial efetuar buscas e apreensões na casa de indivíduos investigados pela prática de atos de terrorismo, a qualquer hora do dia ou da noite, independentemente de mandado judicial, seria incompatível com a Constituição da República, porque

Alternativas
Comentários
  • CF88, art.5º, XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
  • A- direitos e garantias individuais nao estao na vedaçao de MP. ART. 62, PARAGRAFO 1º.
  • Art.62,paragrafo 1º, CF. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:
    I-relativa a:
    a)nacionalidade, cidadania, direitos politicos, partidos politicos e direito eleitoral;
    b)direito penal, processual penal, processual civil;
    c)organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;
    d)planos plurianuais, diretrizes orçamentárias; orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, paragrafo 3º;
    II- que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;
    III-reservada a lei complementar;
    I-já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da Republica
  • CF88, art.5º, XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

    Casa = local habitado de maneira exclusiva. Ex: residência, escritórios, consultórios, quartos de pensão, quarto de hotel e motel. Obs.: Carro não é extensão de domicílio.

    Atenção! Para ficar ligado se a banca for CESPE.

    Em questões de flagrante delito (perseguição), Hipótese urgente => Ingresso durante o dia ou à noite, o CESPE tem caracterizado como impróprio, e entende como: Hipótese não urgente => Ingresso só durante o dia! Entre a aurora e o crepúsculo.

    Vou procurar saber que doutrina o CESPE adotou, neste caso, e complementarei o comentário.
  • No caso em tela, houve grave inconstitucionalidade na edição da MEDIDA PROVISÓRIA, pois dos fatos narrados subsume-se matéria pertinente à PROCESSO PENAL, matéria expressamente vedada pela CF/88 para disciplinamento por MP...
  • Concordo com vc Osmar. A questão deveria ser anulada. Muito mal elaborada.
  • Não está prevista a hipótese de busca e apreensão em domicílio na vigência do estado de defesa (art. 136, CF), mas somente no estado de sítio:
     
    Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no art. 137, I, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas:
    V - busca e apreensão em domicílio;
     
    Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de:
    I - comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa;
  • As MP's não podem tratar de matéria relativa a Direito Individual, mesmo que não expressa na CF. Haja vista a mesma ter somente eficácia de 60dias + 60.
  • Ao meu ver, se o Presidente edita medida provisória que estabelecesse a possibilidade de a autoridade policial efetuar buscas e apreensões na casa de indivíduos investigados pela prática de atos de terrorismo, a qualquer hora do dia ou da noite, independentemente de mandado judicial ele estará tratando de matéria relativa a Processo Penal! Situação, esta, vedada pelo art. 62,§1º,I,b da CFRB/88

    Deveria ser anulada!
  • A alternativa c) é de materia constitucional. A medida provisória não pode conflitar com a constituição.
  • Ao meu ver essa questão é passível de anulação, pois a MP que estabelesse a possibilidade de a autoridade efetuar buscar e apreensões na casa de indivíduos investigados pela prática de atos de terrorismo, a qualquer hora do dia ou da noite, independentemente de mandado judicial, vai contra a garantia individual prevista no art.5°, XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; Dessa forma não poderia ser objeto de medida provisória pois a CF veda expressamente a existência de medida provisória sobre direitos e garantias individuais.


  • Pessoal, 

    A CF veda a edição de Medida Provisória cujo objeto diga respeito, entre outras matérias, a: nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral (art. 62, § 1.º, I, a). Não há qualquer menção expressa ou implícita no texto constitucional que impeça o Chefe do Executivo disciplinar, por meio de MP, questões relacionadas aos direitos individuais, desde que, evidentemente, materialmente compatíveis com suas próprias normas.

    Provavelmente vocês confundiram com a previsão constitucional semelhante que define os limites materiais da delegação legislativa. De acordo com o art. 68, § 1.º, II, não será objeto de delegação a legislação sobre: nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais.

    Bons estudos a todos!
  • Confundi porque interpretei que tal norma dizia respeito também à cidadania. E não seria? Digo não poderíamos dizer que tal normal se refere à cidadania e portanto matéria vedada às medidas provisórias?

  • Marquei letra "c", conforme art. 62, §1º, a, da CF/88.

  • A questão está correta. Não há nada que ser anulado.

    Item A

    a) medida provisória não pode versar sobre matéria relativa a direitos e garantias individuais, diante da existência de vedação constitucional expressa.



    CF, art. 62 p. 1. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:
    I-relativa a:
    a)nacionalidade, cidadania, direitos politicos, partidos politicos e direito eleitoral;



    Não há vedação sobre direitos e garantias individuais serem regulados por MP. A matéria não se encaixa como cidadania.

  • Mas esse "somente" da letra "C" restringiu a hipotese  do "CONCENTIMENTO DO MORADOR"faltou essa hipotese????

  • GABARITO LETRA C

     

    CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

     

    ARTIGO 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

     

    XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;      


ID
18718
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Constitucional
Assuntos

Nos termos do Código de Processo Penal, aprovado por Decreto-Lei editado em 1941, o serviço de júri será obrigatório àqueles que reúnam as condições respectivas de alistamento. A Constituição brasileira então vigente previa expressamente, dentre as hipóteses de perda de direitos políticos, a de "recusa, motivada por convicção religiosa, filosófica ou política, de encargo, serviço ou obrigação imposta por lei aos brasileiros" (artigo 119, I). Por essa razão, consta expressamente do artigo 435 do Código de Processo Penal que a recusa ao serviço do júri, por razões de convicção política, religiosa ou filosófica, importará a perda dos direitos políticos. Considerada a disciplina da matéria na Constituição da República de 1988, tem-se que o disposto no artigo 435 do Código de Processo Penal é

Alternativas
Comentários
  • CF 88 art. 5º inciso
    VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;

  • Observar a importância do conectivo "E" inserido no texto constitucional, quando exige a subsistência das duas condições como corolário à aplicação da penalidade de perda dos direitos políticos:
    "VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta "E" recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;".

    Ou seja, a privação de direitos somente ocorrerá se, a par de não se sujeitar à obrigação legal imposta a todos, o cidadão se furtar ao cumprimento da prestação alternativa.
  • Art.15, IV, CF. É vedada a cassação de direitos politicos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:
    I-cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
    II-incapacidade civil absoluta;
    III-condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
    IV-recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5, VIII;
    V-improbidade administrativa, nos termos do art. 37, paragrafo 4º.
  • A questão, por sí só, está um pouco confusa, pois na hipótese elencada na questão b, a correta pela banca, não cabe suspenção, mas perda de direitos políticos.


    Esse assunto não é pacificado, havendo jusristas que optam pela suspensão.

    De qualquer modo, a questão pede que se responda com base na constituição vigente.

  • Artigo 5º inc. VIII da CF e art. 438 do CPP.

  • GABARITO LETRA E

     

    CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

     

    ARTIGO 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

     

    VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;

     

    ========================================================================

     

    DECRETO-LEI Nº 3689/1941 (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL)

     

    ARTIGO 435.  A recusa ao serviço do júri, motivada por convicção religiosa, filosófica ou política, importará a perda dos direitos políticos (Constituição, art. 119, b). (=REVOGADO)


ID
18721
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Constitucional
Assuntos

Considere as seguintes afirmações sobre a disciplina constitucional da seguridade social e dos direitos que a compõem:

I. Embora a organização da seguridade social seja de competência do Poder Público, deverá ser observado, em sua administração, caráter democrático e descentralizado, mediante gestão tripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores e do Governo nos órgãos colegiados.
II. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, que poderá, inclusive, participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo, no entanto, preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
III. Diferentemente da previdência social, organizada em regime geral de caráter contributivo e filiação obrigatória, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social.
IV. É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais do empregador incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados à pessoa física que lhe preste serviços, mesmo sem vínculo empregatício.

Está correto o que se afirma APENAS em

Alternativas
Comentários
  • Art. 194, VII
    Item I: é gestão quatripartite
    Art. 195, 11
    Item IV: é vedado....para débitos em montante superior ao fixado em lei complementar.
  • art 194 VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.
  • I)
    Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
    Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:
    VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão QUADRIPARTITE, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.

    II)
    Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
    § 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

    III)
    Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:(..)
    Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:(...)

    IV)
    Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
    I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
    a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
    § 11. É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais de que tratam os incisos I, a, e II deste artigo, para débitos em montante superior ao fixado em lei complementar.
  • I.Art.194.caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.
    II.correta;
    III.
    CORRETA;
    IV,Art.195,. É vedadaa concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais de que tratam os incisos I, a, e II deste artigo, para débitos em montante superior ao fixado em lei complementar.
     

    I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
    a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
    II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201;
     
  • Resposta II e III. 
    Letra D


ID
18724
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Constitucional
Assuntos

Por força da Emenda Constitucional no 52, de 8 de março de 2006, foi dada nova redação ao § 1o do artigo 17 da Constituição da República, estabelecendo-se inexistir obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas dos partidos políticos em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Referido dispositivo foi objeto de impugnação por meio de ação direta de inconstitucionalidade, ao final julgada procedente, pelo Supremo Tribunal Federal, para o fim de declarar que a alteração promovida pela referida emenda constitucional somente fosse aplicada após decorrido um ano da data de sua vigência (ADI 3685-DF, Rel. Min. Ellen Gracie, publ. DJU de 10 ago. 2006). Na hipótese relatada, o Supremo Tribunal Federal procedeu à

Alternativas
Comentários
  • CF-Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.
  • Bem, não houve alteração no texto da emenda citada. Houve tão somente interpretação do novo dispositivo adequando-se a CF.
  • Entendendo que o constituinte reformador (EC n. 52/2006) empreendeu expediente mediante o qual se buscou atingir fim ilícito utilizando-se de meio aparentemente legal, o STF, consagrou o princípio que VEDA qualquer mecanismo ensejador do "ATALHAMENTO DA CONSTITUIÇÃO", (artifício que busca abrandar, suavizar, abreviar, dificultar ou impedir a ampla produção de efeitos dos princípios constitucionais). Desta forma, interpretou a EC 52/2006 como violadora do princípio da ANUALIDADE DO PROCESSO ELEITORAL, sem no entanto, reduzir o texto da referida EC.Fonte: Pedro Lenza. Direito Constitucional Esquematizado. 2009. Capítulo 6, p. 267/268.
  • PROFESSOR: VÍTOR CRUZ - pontodosconcursos:

    "A interpretação conforme a Constituição, ou simplesmente "interpretação conforme" é uma maneira de salvar uma lei aparentemente inconstitucional. Ou seja, fixa-se um interpretação à norma para que o sentido esteja de acordo com o texto constitucional, e impede-se também que a norma seja aplicada de uma forma inconstitucional. Foi isso que aconteceu no caso em tela, fixou-se a interpretação de que se devia esperar um ano para ser aplicável, para que a lei se adequasse ao art. 16 da Constituição."

  • Letra A

    Só complementando que nesse caso, não houve redução do texto...
  • GABARITO: A

    Interpretação conforme sem redução de texto: Nesta espécie o Supremo não suprime do texto nenhuma expressão, conferindo à norma impugnada uma determinada interpretação que lhe preserve a constitucionalidade. São exemplos: Adin 1371 ; ADI 1521-MC; AGA nº 311369/SP.

  • GABARITO LETRA A

     

    CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

     

    ARTIGO 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 4, de 1993)

     

    ========================================================================

     

    ARTIGO 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:        

        

    § 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)


ID
18727
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Constitucional
Assuntos

Em 7 de novembro de 2007, o Presidente da Geórgia decretou estado de exceção restrito à Capital do país, Tbilisi, em virtude de manifestações e protestos capitaneados por oposicionistas ao governo que resultaram em violentos confrontos ao longo de uma semana com a polícia local. Durante o período de vigência do estado de exceção, ficaram proibidos manifestações e motins, assim como incitações à tomada violenta do poder por parte dos meios de comunicação. O estado de exceção foi ratificado pelo Parlamento da Geórgia no prazo de 48 horas estabelecido pela Constituição daquele Estado e em quorum superior ao necessário para tanto, correspondente ao voto de 118 dos 225 Deputados do legislativo georgiano. O Parlamento determinou, ainda, que o estado excepcional ficaria em vigor até o dia 22 de novembro seguinte. Caso não fosse ratificado pelo Parlamento, o estado de exceção decretado pelo Presidente teria imediatamente cessados os seus efeitos.

Considerando os aspectos de decretação e vigência do estado de exceção na Geórgia acima apontados, é correto afirmar que esses se assemelham às previsões, na Constituição brasileira vigente, relativas

Alternativas
Comentários
  • No Estado de Defesa o Presidente decreta, e depois, o Congresso aprecia o decreto em 10 dias. Ocorre restrição do direito de reunião
  • Complementando:

    Art. 21. Compete à União:
    V - decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal;

    Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
    IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas;
    (...)
    Art. 57, § 6º A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á
    I - pelo Presidente do Senado Federal, em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para a decretação de estado de sítio e para o compromisso e a posse do Presidente e do Vice-Presidente- Presidente da República;
    (...)
    Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
    IX - decretar o estado de defesa e o estado de sítio;




  • Estado de Defesa
    + SITUAÇÕES:
    - existência de grave e iminente instabilidade institucional que ameace a ordem pública ou a paz social; ou
    - a manifestação de calamidades de grandes proporções na natureza, que atinjam a ordem pública ou a paz social.

    + REQUISITOS:
    - NÃO EXIGE autorização prévia do CN, o PR decreta e depois submete à aprovação do CN;
    - EXIGE a prévia audiência do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, meramente opinativa, não vinculante;

    + PRAZO: no máximo 30 dias, admitida uma única prorrogação (igual ou menor).

    + ABRANGÊNCIA: locais restritos e determinados. NÃO PODE ter uma amplitude nacional.

    Estado de Sítio
    + SITUAÇÕES:
    - comoção de grave repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa; ou
    - declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.

    + REQUISITOS:
    - EXIGE autorização prévia do CN (maioria absoluta);
    - EXIGE a prévia audiência do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, meramente opinativa, não vinculante;

    + PRAZO: no máximo 30 dias, admitida prorrogações (igual ou menor a 30 dias) sucessivas.

    + ABRANGÊNCIA: locais restritos e determinados ou todo território nacional.
  • Palavras Chaves:
    Estado de defesa: 1)instabilidade institucional; 2) calamidades da natureza. 30 dias + 30 dias
    Estado de sítio: 1)comoção grave de repercussão nacional ou ineficácia do estado de defesa; 2) guerra ou agressão armada estrangeira. 30 dias prorrogáveis, a cada vez, por prazo não superior (caso 1), enquanto perdurar (caso 2).
    Ambos necessitam de apreciação por maioria absoluta do Congreso Nacional.
    Ambos restringem, entre outros, o direito de reunião, o de sigilo de correspondencia e de comunicações.

  • Título V - Da Defesa do Estado e das Instituições
    Democráticas
    Capítulo I - Do Estado de Defesa e do Estado de Sítio
    Seção I - Do Estado de Defesa

    Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades
    de grandes proporções na natureza.
    § 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará,nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes:
    I - restrições aos direitos de:
    a) reunião, ainda que exercida no seio das associações;
    b) sigilo de correspondência;
    c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica;
    II - ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo a União pelos danos e custos decorrentes.
    § 2º O tempo de duração do estado de defesa não será superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.
  • a)Verdadeira.

    b)Falso. O estado de sítio exige autorização prévia. Decisão será por maioria absoluta, no exemplo citado, temos maioria simples.

    c) Falso. Em relação ao tempo de duração (até 30 dias) e a abrangência territorial, assemelha-se ao estado de defesa. Entretanto em relação a restrição à liberdade de imprensa, esta só pode ser cerceada no estado de sítio.

    d) Falso. No estado de sítio a abrangência territorial é definida posteriormente à publicação do decreto. Em relação a ratificação do Legislativo, deverá ser realizada previamente à decretação do estado de sítio.

    e) Falso. Vide anterior.

  • Título V - Da Defesa do Estado e das Instituições
    Democráticas
    Capítulo I - Do Estado de Defesa e do Estado de Sítio
    Seção I - Do Estado de Defesa

    Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades
    de grandes proporções na natureza.
    § 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará,nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes:
    I - restrições aos direitos de:
    a) reunião, ainda que exercida no seio das associações;
    b) sigilo de correspondência;
    c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica;
    II - ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo a União pelos danos e custos decorrentes.
    § 2º O tempo de duração do estado de defesa não será superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.

  • De acordo com o art. 136, da CF/88, o Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. E também: § 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes: I - restrições aos direitos de: a) reunião, ainda que exercida no seio das associações; b) sigilo de correspondência; c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Veja-se ainda: § 4º Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de vinte e quatro horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Portanto, correta a alternativa A.

    Conforme o art. 137, da CF/88, o Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio. Portanto, não basta a ratificação posterior. Incorretas as alternativas B e D. 


    No Brasil, o estado de defesa será estabelecido em locais restritos e determinados e o seu tempo de duração não será superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Não há previsão de restrição da liberdade de imprensa, televisão e radiodifusão. Incorreta a alternativa C.

    Segundo o art. 136, § 7º, da CF/88, rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. No caso do estado de sítio o Chefe de Estado depende da autorização do Congresso Nacional para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação. Incorreta a alternativa E.

    Gabarito: Letra A.


  • De acordo com o art. 136, da CF/88, o Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. E também: § 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes: I - restrições aos direitos de: a) reunião, ainda que exercida no seio das associações; b) sigilo de correspondência; c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Veja-se ainda: § 4º Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de vinte e quatro horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Portanto, correta a alternativa A.

    Conforme o art. 137, da CF/88, o Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio. Portanto, não basta a ratificação posterior. Incorretas as alternativas B e D. 

    No Brasil, o estado de defesa será estabelecido em locais restritos e determinados e o seu tempo de duração não será superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Não há previsão de restrição da liberdade de imprensa, televisão e radiodifusão. Incorreta a alternativa C.

    Segundo o art. 136, § 7º, da CF/88, rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. No caso do estado de sítio o Chefe de Estado depende da autorização do Congresso Nacional para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação. Incorreta a alternativa E.

    RESPOSTA: Letra A


  • GABARITO LETRA A

     

    CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

     

    ARTIGO 21. Compete à União:

     

    V - decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal;

     

    ====================================================================

     

    ARTIGO 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

     

    IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas;

     

    ====================================================================

     

    ARTIGO 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

     

    IX - decretar o estado de defesa e o estado de sítio;

     

    ====================================================================

     

    ARTIGO 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.

     

    § 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes:

     

    I - restrições aos direitos de:

     

    a) reunião, ainda que exercida no seio das associações;

    b) sigilo de correspondência;

    c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica;


ID
18730
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Administrativo
Assuntos

Nas licitações para a contratação de parceria públicoprivada sob a modalidade de concessão patrocinada, NÃO é possível a adoção de critério de julgamento consistente na

Alternativas
Comentários
  • Lei 11079/04
    Art. 12. O certame para a contratação de parcerias público-privadas obedecerá ao procedimento previsto na legislação vigente sobre licitações e contratos administrativos e também ao seguinte:

    I – o julgamento poderá ser precedido de etapa de qualificação de propostas técnicas, desclassificando-se os licitantes que não alcançarem a pontuação mínima, os quais não participarão das etapas seguintes;

    II – o julgamento poderá adotar como critérios, além dos previstos nos incisos I e V art. 15 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, os seguintes:

    a) menor valor da contraprestação a ser paga pela Administração Pública;

    b) melhor proposta em razão da combinação do critério da alínea a com o de melhor técnica, de acordo com os pesos estabelecidos no edital;

    Lei 8.987/95

    Art. 15. No julgamento da licitação será considerado um dos seguintes critérios:

    I - o menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado;
    II - a maior oferta, nos casos de pagamento ao poder concedente pela autorga de concessão;
    III - a combinação dos critérios referidos nos incisos I e II deste artigo.)
    PS: No referido art da lei supracitada não existe inciso v
  • Creio que a alternativa C esteja errada por dizer que NÃO se aplica futura contraprestação a ser paga pelo poder público!!!!!o restante está correto conforme comentário do colega abaixo!!!!
  • eU ENTENDI!Jonathan é que no caso de (...)NÃO se applica a futura contraprestração...creio que é primeiro pelo fato de que no direito brasileiro não existe esse carater de Outorga, e segundo porque como se trata de uma PARCERIA entre esferas(público e privado)e não um regime de Outorga , não haveria um veredito pronto em que obrigasse o Podeer Público a pagar essa contraprestação, ainda que futura, à Titulo de Outorga.E uma questão , como mais uma vez, divergente.Compreendeu?!
  • Só complementando o comentário do Daniel:O inciso IV da Lei 8987 foi incluido pela Lei 9648/98 e diz o seguinte:IV - a melhor proposta técnica, com preço fixado no edital;
  • Na verdade o contrato de outorga feito pela empresa contratada é de direito privado, sendo portanto um acordo bilateral entre as partes do setor privado, não tendo a Administração Pública nenhuma responsabilidade sobre tal transação. Inclusive se o concessionário tiver prejuízo na operação este não poderá pedir compensação pelo prejuízo alferido.

  • De acordo com o inciso II, Art. 15, da Lei 8.987/95, no julgamento da licitação será considerado um dos seguintes critérios:

    II - a maior oferta, nos casos de pagamento ao poder concedente pela autorga de concessão;

    Ou seja, não há previsão legal que nesse caso não se aplica a futura contraprestação a ser paga pelo poder público. Portanto, o poder público pode sim aplicar a tal contraprestação, conforme prevê a própria lei.

    Gabarito: Letra "C".

    O Acre existe!!!


ID
18733
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Administrativo
Assuntos

Relativamente ao regime jurídico dos bens públicos imóveis do Estado de São Paulo, a Constituição Estadual faz depender de autorização da Assembléia Legislativa a

Alternativas
Comentários
  • GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO


    CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
    Artigo 19 - Compete à Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, ressalvadas as especificadas no art. 20, e especialmente sobre:

    IV - autorização para a alienação de bens imóveis do Estado ou a cessão de direitos reais a eles relativos, bem como o recebimento, pelo Estado, de doações com encargo, não se considerando como tal a simples destinação específica do bem;
  • a letra E está genérica, a autorização legislativa é para bens imóveis. 
  • Para quem achou que a alternativa E está genérica, é só atentar ao enunciado da questão, que diz "Relativamente ao regime jurídico dos bens públicos IMÓVEIS do Estado de São Paulo..."


ID
18736
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Administrativo
Assuntos

Quando, em licitação sujeita à Lei no 8.666/93, duas ou mais empresas participam reunidas em consórcio, é

Alternativas
Comentários
  • Lei 8.666, Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas:
    I - comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;
  • São obrigações de licitantes associados em consórcio:
    • Como requisito prévio à participação na licitação, comprovar a
    constituição do consórcio, por meio de compromisso público ou particular,
    subscrito pelos consorciados;
  • É importante lembrar, quando se fala em consórcio público, uma vez que houve alteração nos limites pela Lei nº 11.107/2005, que estipulou em dobro os valores constantes do artigo 23 da lei 8.666/93, quando formado por até três entes da Federação, e o triplo, quando formado por maior número (art. 23, §8º, da Lei 8.666/93).
  • A resposta está de acordo com o art. 33, III da lei de licitações.
  • Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas:
    I - comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;
    II - indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital;
    III - apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, podendo a Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei;
    IV - impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais de um consórcio ou isoladamente;
    V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.
    § 1o No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso II deste artigo.
    § 2o O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I deste artigo.

    Alternativa correta: "B"
  • RESUMIDAMENTE...

    Quando for permitida na licitação a participação de empresas em consórcio:

    1.Constituição do Consórcio: Compromisso PÚBLICO ou PARTICULAR.

    2.Deve ser indicada a EMPRESA RESPONSÁVEL pelo consórcio.

    3.A empresa consorciada NÃO PODE participar da licitação fazendo parte de outro consórcio ou mesmo sozinha.

    4.a responsabilidade é SOLIDÁRIA.

    5.No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a LIDERANÇA caberá, obrigatoriamente, à EMPRESA BRASILEIRA.

    6.Admite-se para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado.

    Obs.: A Administração pode estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% dos valores exigidos para licitante individual, INEXIGÍVEL este acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por ME e EPP.

    Abraços.

  • Art. 33. Quando permitida na licitação a participação deempresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas:I – comprovação do compromisso público ou particularde constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;II – indicação da empresa responsável pelo consórcio quedeverá atender às condições de liderança, obrigatoriamente fixadasno edital;III – apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a31 desta Lei por parte de cada consorciado, admitindo-se, paraefeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativosde cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômicofinanceira,o somatório dos valores de cada consorciado, na proporçãode sua respectiva participação, podendo a Administraçãoestabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trintapor cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigíveleste acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade,por micro e pequenas empresas assim definidas em Lei;IV – impedimento de participação de empresa consorciada,na mesma licitação através de mais de um consórcio ou isoladamente;V – responsabilidade solidária dos integrantes pelos atospraticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na deexecução do contrato.
  • Acredito que alguns colegas estão fazendo confusão com relação ao CONSÓRCIO PÚBLICO constante no §8º do art. 23 da lei 8.666. Nesse caso trata-se do CONTRATANTE.O consórcio de empresas que aparece na questão diz respeito aos partipantes da licitação.
  • a) obrigatória a adoção da modalidade de concorrência. - ERRADO - Em nenhum momento a lei cita ser obrigatória a concorrência para esse caso.
    b) permitido o somatório de quantitativos e/ou valores das empresas participantes, para efeito de qualificação, observados condicionamentos legais. - CERTO - Art. 33, III, Lei 8666/93: (...) admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação (...). 
    c) necessária a constituição do consórcio por meio de instrumento público, arquivado na Junta Comercial. - ERRADO - Art. 33, § 1º, Lei 8666/93: O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I deste artigo (comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados.).
    d) permitida a liderança de empresa brasileira ou de empresa estrangeira, se o consórcio for formado pelas duas. - ERRADO - Art. 33, § 1º, Lei 8666/93: No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira (...).
    e) subjetiva e individual de cada empresa a responsabilidade pelos atos praticados. - ERRADO - Art. 33, V, lei 8666/93: (...) responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

ID
18739
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Administrativo
Assuntos

No regime da Lei no 8.666/93, a decisão de inabilitação de participante em licitação enseja a apresentação, pelo prejudicado, de

Alternativas
Comentários
  • Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:
    I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
    a) habilitação ou inabilitação do licitante;

    Alternativa correta: letra "A"
  • no pregão é o recurso chamado de contra-proposta
  • O art. 109 da Lei 8.666/93 prevê recursos administrativos cabíveis aos atos decorrentes da licitação e do contrato.
    São recursos administrativos cabíveis: recurso (em sentido estrito), representação e pedido de reconsideração.
    O recurso em sentido estrito deve ser apresentado no prazo de 5 dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: Art. 109 da sobredita lei.
    a) habilitação e inabilitação do licitante;


    Nos casos que não cabe recurso, o interessado poderá interpor representação ou pedido de reconsideração.

    Bons estudos a todos!
  • Só completando o que esqueci...
    A representação e o pedido de reconsideração também devem ser interpostos no prazo de 5 dias úteis, igualmente ao Recurso em sentido estrito.

    ok.


  • Gente, conforme a 8.666 cabem:

    I - RECURSO
    Prazo: 5 dias ÚTEIS a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.
    Obs.:Licitações efetuadas na modalidade de "carta convite" o prazo será de 2 dias ÚTEIS.
    Casos:
    a) habilitação ou inabilitação do licitante;
    b) julgamento das propostas;
    c) anulação ou revogação da licitação;
    d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;
    e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei( determinada por ato unilateral e escrito da Administração);
    f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa;

    II - REPRESENTAÇÃO
    Prazo: 5 dias ÚTEIS da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
    Obs.:Licitações efetuadas na modalidade de "carta convite" o prazo será de 2 dias ÚTEIS.

    III - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
    Prazo: 10 dias úteis da intimação do ato.
    Casos: decisão de Ministro de Estado, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso.

    Obs.1: Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

    Infelizmente... decoreba...

    Abraços!
  • Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicaçãodesta Lei cabem:I –---------- recurso,---------- no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimaçãodo ato ou da lavratura da ata, nos casos de:a) habilitação ou inabilitação do licitante;b) julgamento das propostas;c) anulação ou revogação da licitação;d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral,sua alteração ou cancelamento;e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79desta Lei;f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporáriaou de multa.
  • RECURSO HIERÁRQUICO: Por meio do recurso hierárquico, como o próprio termo traduz, a matéria é encaminhada para ser REEXAMINADA POR UMA AUTORIDADE SUPERIOR àquela que produziu o ato. No que tange aos servidores civis federais "o recurso será dirigido À AUTORIDADE IMEDIATAMENTE SUPERIOR à que tiver expedido o atoou proferido a decisão, e sucessivamente em escala ascendente, às demais autoridades". Já a lei que cuida do processo administrativo no âmbito da Administração Pública feederal instatui que "das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito. (...) o recurso administrativo tramitará no máximo por três instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa".
  • Os recursos administrativos, em regra, não terão efeito suspensivo, A NÃO SER QUE HAJA LEI DISPONDO DE MODO CONTRÁRIO, ou, ainda quando houver justo receio de prejuízo ou incerta reparação decorrente da execução, hipóteses em que a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso.Em tese, um recurso pode ter efeito suspensivo ou devolutivo. O efeito devolutivo sempre vai existir, já que é ligado à própria essência da figura recursal, que é devolver a matéria para ser reexamidade por uma autoridade superior.Já o efeito suspensivo, que ocorre de forma excepcional, tem a força de impedir que a decisão produza os efeitos que dela se espera, enquanto não for apreciado o recurso pela autoridade superior.O recurso administrativo com efeito suspensivo produz de imediato duas consequências fundamentais: o impedimento da fluência do prazo prescricional e a impossibilidade jurídica de utilização das vias judiciais para ataque ao ato pendente de decisão.Na apreciação do recurso administrativo, o órgão competente pode confirmar, reformar, anular ou revogar a decisão recorrida. Pode inclusive agravar a situação, mas, em tal caso, antes de aplicar a pena a Administração tem o dever de cientificar o administrado para que apresente suas alegações.
  • E aí, pessoal,

    Dica para guardar os prazos:

    1 - Todos são em dias úteis.


    reCursos - 5

    representaÇão - 5

    reConsideraÇão - 10


    2 - Repare que destaquei as letras C/Ç. É porque cada letra C equivale a 5 dias úteis. Veja: reCurso tem apenas 1 letra C, logo, 5 dias. reConsideraÇão tem 2 letras Cs, logo, 10 dias.


    Bom levar essas diquinhas pro grande dia.


ID
18742
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Administrativo
Assuntos

De acordo com a lei federal de processo administrativo (Lei no 9.784/99), a delegação da prática de atos administrativos tem como característica a

Alternativas
Comentários
  • Art. 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial.
    § 2o O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante.
  • Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.

    Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes.

    Art. 13. Não podem ser objeto de delegação:

    I - a edição de atos de caráter normativo;

    II - a decisão de recursos administrativos;

    III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.

  • Lei 9.784/99 Art.14 § 2o O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante.

    Alternativa correta: letra "E"
  • Delegação se da por ato ou contrato administrativo.
    Outorga faz-se atraves de lei.
  • O que está errado na letra C? Veja este exemplo: Imagine que está tramitando um processo contra um servidor público por utilizar ilegalmente seu computador, o qual pertence à Administração Pública que ele trabalha. Tal orgão não possui capacidade técnica para periciar a máquina para provar que ele está comentendo um ato ilegal, então o que ela faz? Conforme o art.12 ela pode delegar parte de sua competência, que é apurar a ilegalidade, para outro órgão. A Adm.Pública pode enviar a máquina daquele servidor para um órgão da área de informática tecnicamente capacitada e que possui a "expertise" para "vasculhar" a máquina e descobrir se realmente houve alguma ilegalidade. Até ai tudo bem certo? Note que em nenhum ponto a Lei 9.784 menciona que para a Adm.Pública proceder desta maneira precisa de uma lei específica que a autorize. Já pensou se para cada situação houvesse uma lei específica para agir? Teriam que contratar uma pessoa que escrevesse durante séculos para abranger todas as possibilidades.
  • Mario você acabou de responder o porquê da letra C estar errada!

    Realmente,não necessita de autorização expressa de lei específica
  • Lyss Lopes, na letra "C" o que está errado, ao meu entender, é que a questão não faz alusão a que tipo de delegação está se referindo, cabendo ao candidato refletir sobre todos os tipos.
    Vamos ver quais são os tipos de delegações que conhecemos:

    1 - Concessão;
    2 - Permissão;
    3 - Autorização.

    Pronto, a "1" e a "2" necessitam de lei autorizativa, porém a AUTORIZAÇÃO tem como características: precariedade, discricionariedade, sem exigência de licitação, não necessitando de contrato e nem de lei autorizativa, bastando um TERMO DE AUTORIZAÇÃO.
  • Sobre delegação de competência e avocação é importante conhecer o que dispõe a Lei nº 9.784/1999, em seus artigos 11 a 15.
    A leitura desses dispositivos permite apontar os seguintes elementos pertinentes à delegação:
    a) A regra geral é a possibilidade de delegação de competência, a qual somente não é admitida se houver impedimento legal.
    b) A delegação pode ser feita para órgãos ou agentes subordinados, mas ela também é possível mesmo que não exista subordinação hierárquica, nos expressos termos do art. 12 da lei.
    c) A delegação deve ser de apenas parte da competência do órgão ou agente, não de todas as suas atribuições.
    d) A delegação deve ser feita por prazo determinado.
    e) O ato de delegação pode, ou não, conter ressalva de exercício da atribuição delegada. Caso contenha, a atribuição delegada permanecerá podendo ser, também, praticada pelo delegante.
    f) O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante.
    g) O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial.
    h) O ato praticado por delegação deve mencionar expressamente esse fato e é considerado adotado pelo delegado, ou seja, a responsabilidade recai sobre ele.
    É importante conhecer os atos que a própria Lei nº 9.784/1999 proíbe sejam delegados (outras leis específicas podem vedar a delegação de outros atos). Diz o seu art. 13:
    “Art. 13. Não podem ser objeto de delegação:
    I - a edição de atos de caráter normativo;
    II - a decisão de recursos administrativos;
    III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.”

    Fonte
    http://www.pontodosconcursos.com.br/admin/imagens/upload/2091_D.doc
  • Mais informações

    http://www.concursospublicosonline.com/informacao/view/Apostilas/Direito-Administrativo/Modalidades-de-Delegacao/

  • Acredito que a chave da questão está na palavra DEPENDÊNCIA, pois a delegação da prática de atos administrativos não depende de autorização expressa de lei específica, já que pode ser feita sem tal autorização, como explica o colega Daniel Marcos.
  • Para mim o gabarito está errado. A correta é letra D. Não é admissivel a delegação à orgãos superiores, nesse caso seria possivel a avocação pelo orgão superior hierarquicamente mas não a sua delegação.
    e outra:
    a letra E está errada porque diz: "mesmo que concedida por prazo determinado"
    Não é " mesmo se concedida... " ela SEMPRE é concedida por prazo determinado!!!!, como muito bem apontou o colega abaixo Isaac George. LOGO a letra E está errada.
    Resposta correta: letra D
  • A Letra D está incorreta, pois não há necessidade de subordinação para que haja delegação, ela pode ser feita no mesmo nível hierárquico.

    A letra C está incorreta porque não pode haver impedimento legal, e não previsão em lei.

    Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.

  • Bom, pra quem ficou com dúvida no item "c", vai aí uma dica:

    O artigo 11 da lei 9.784/99 dispõe o seguinte: "Art. 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos."


    O que poderia nos levar a crer que somente com autorização legal poderia ocorrer o ato de delegação. Contudo, logo em seguida, no artigo 12, a lei já abre uma "permissão geral" para delegações, ao afirmar que caberá tal conduta se não houver impedimento legal.

    Assim, confrontando os dois dispositivos, temos que a delegação é possível porque há uma permissão geral em lei, que diz ser possível a delegação desde que não haja norma em sentido contrário. Assim sendo, de toda forma, há a permissão legal para atos de delegação, apenas ela não é específica, é sim genérica.

    Bons estudos a todos! :-)
  • R-E

    LEI 9784

    A-ARTIGO 14, P1.

    B-ARTIGO 13, II.

    C-ARTIGO 12, CAPUT.

    D-ARTIGO 12, CAPUT.

    E-ARTIGO, 14, P2.

  • A - ERRADO - HÁ LIMITAÇÕES QUANTO A MATÉRIAS. (decisão de recurso, edição de atos normativos e competência exclusiva)

    B - ERRADO - VIDE ASSERTIVA ''A'', DECISÃO DE RECURSO E EDIÇÃO DE ATOS NORMATIVOS SÃO INDELEGÁVEIS.
    C - ERRADO - DESDE QUE NÃO HAJA IMPEDIMENTO LEGAL.
    D - ERRADO - A DELEGAÇÃO NÃO FAZ DISTINÇÃO DE NÍVEIS HIERÁRQUICOS.
    E - GABARITO.
  • GABARITO: LETRA E

    Art. 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial.

    § 1 O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada.

    § 2 O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante.

    § 3 As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado.

    FONTE:  LEI Nº 9.784, DE 29 DE JANEIRO DE 1999.


ID
18745
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Administrativo
Assuntos

Os consórcios públicos constituídos por dois ou mais municípios

Alternativas
Comentários
  • Segundo a Lei nº 11.107/2005, o consórcio público sempre terá personalidade jurídica, podendo ser de direito público ou privado. Certo é que, em qq caso, pertencerá à Adm. Indireta.
    Conforme, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo em seu livro direito Administrativo (pág.49): "o consórcio público pode ser pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, ou pessoa jurídica de direito público, assumindo, nesse caso, a forma de associação pública (art 1º, § 1º e art. 4º, inciso IV da Lei nº11.107/2005"
  • perfeito o comentário da colega
  • Lei 11.107/2005
    Art. 6º, Parágrafo 1º.
  • desculpem-me mas acredito não ter entendido bem...neste caso a resposta certa naõ seria a letra b?
  • O art. 6o, § 1o , define a questão com relação ao consórcio público com personalidade jurídica de direito público.

    Com relação ao consórcio público com personalidade jurídica de direito privado, se esse não fizesse parte da adm. indireta, da administração direta é que não faria mesmo. Assim, concluiríamos que não faria parte da administração pública, nem da direta nem da indireta, o que seria absurdo. Dessa forma, acredito que as letras B e D estão corretas.

    Art. 6o O consórcio público adquirirá personalidade jurídica:
    (...)
    § 1o O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da Federação consorciados.

  • De acordo com o art. 6 parag. 1 da lei de consórcios - apenas estes integram a adm. púb. indireta. Portanto, o item que responde esse quesito é a letra D.Art. 6o O consórcio público adquirirá personalidade jurídica: I – de direito público, no caso de constituir associação pública, mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções; II – de direito privado, mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil. § 1o O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da Federação consorciados.
  •  o erro da assertiva B está em: "...seja qual for a forma adotada.", apenas os consórcios públicos com personalidade jurídica de direito público integram a administração pública.
  • A lei 11.105/2005 foi omissa em abordar a questão dos consórcios públicos de direito privado, no que tange à sua integração ou não à Adm. Indireta dos entes federados que o compõem. No entanto, a mesma lei foi taxativa, no artigo 6, parágrafo 1, quando expressamente diz que o consórcio público de direito público integra a Adm. Indireta de seus entes.

    Entretanto, conforme Di Pietro, não há como uma pessoa jurídica política (U,E, DF, M) instituir pessoa jurídica administrativa para desempenhar funções do Estado e deixá-la de fora do âmbito de atuação desse mesmo Estado, como se instituida pela inicitaiva privada. 

    Logo, o gabarito correto seria letra B. 

  • Pessoal, dei uma pesquisada na doutrina constatei uma divergência. José Carvalho e Celso Antônio corroboram com a posição de que só o consórcio sob a forma de associação pública integrará a administração indireta dos entes que a compõem. Em posição contrário, em consonância com a lei, Marça Justen Filho que entende que todos participam. A FCC foi sacana e colocou a sua posição. Portanto, a lição é gravem a "jurisprudência" da FCC e bola para frente.
     
  • Campanha: CUSTA ANTES DO COMENTAR COLOCAR expressamente LETRA (alternativa) que foi considerada como correta.
    Oh...pessoal o comentário não é mais importante do que o gabarito ofcial dado pela banca. (em regra)

    A posição majoritária já havia comentado anteriormente. 
    De fato o gabarito da FCC se coaduna com a corrente majoritária ( ou quase predominante), por decorre de uma interpretação gramatical e teleológica da própria lei.
    Correta letra D!!
  • Eu tenho visto isso em qualquer questão da FCC que faço.
    Se existem duas posições sobre determinado assunto, a FCC adota sempre a que privilegiar a literalidade da lei.
    O art. 6º, 1º diz que o consórcio público de natureza pública integra a administração indireta. A lei não é omissa quanto aos consórcios de direito privado pois, intereptação contrariu sensu, as de direito privado não integram. É lógico que isso parece um absurdo, e é.
    Eis a crítica da Di Pietro...
    "(...) o chamado consórcio público passa a constituri-se em nova espécie de entidade da Administração Indireta de todos os entes federads que dele participarem. Embora o artigo 6º. só faça essa previsão com relação aos consórcios constituiídos como pessoas jurídicas de direito público, é evidente que o mesmo ocorrerá com os que tenham personalidade de direito privado. Não há como uampessoa jurídica política (...) instituir uma pessoa jurídica administrativa para desepenhar atividas próprias do ente instituidor e deixá-la de fora do âmbito de atuação do Estado, como se tivesse sido instituída pelao inciativa privada. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo, 20ª ed., p. 442)
  • Sem erros, Letra "d"

    Art. 6o O consórcio público adquirirá personalidade jurídica:

      I – de direito público, no caso de constituir associação pública, mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções;

      II – de direito privado, mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil.

      § 1o O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da Federação consorciados.


  • CONSÓRCIO PÚBLICO COM PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - ASSOCIAÇÃO PÚBLICA (ESPÉCIE DO GÊNERO "AUTARQUIAS")

     

    CONSÓRCIO PÚBLICO COM PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - ASSOCIAÇÃO CIVIL (NÃO INTEGRA FORMALMENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA)

     

     

     

     

     

    Direito Administrativo Descomplicado

  • Direito privado – A lei não menciona nada, porém a DP diz que ela também integra a Adm indireta dos entes consorciados.

     

    Todavia, Tem esse precedente, que é de 2008 da FCC , fiquemos de olho

    "estudem, estudem, estudem, senao soltarei mais um da cadeia"


ID
18748
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Constitucional
Assuntos

Quanto ao regime constitucional dos servidores públicos, considere as afirmativas abaixo.

I. A remuneração por meio de subsídio é realizada em parcela única, vedada a acumulação de qualquer outra parcela remuneratória.
II. O direito à livre associação sindical e o direito à greve são constitucionalmente assegurados, ainda que possam ser regulados por lei.
III. O servidor público é considerado estável após o decurso do prazo de 3 (três) anos, contados a partir da nomeação para o cargo.

Está correto o que se afirma em

Alternativas
Comentários
  • Não basta o decurso do prazo de 3 anos para o servidor adquirir a estabilidade. É necessária a avaliação conforme Art.41 § 4º da CF "Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade."
  • CF, Art. 41. São estáveis após três anos de EFETIVO EXERCÍCIO os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
  • O Prazo é contado a partir da entrada em exercício!
  • 36 meses de efetivo exercício....
  • pessoal, e a alternativa II, está correta? Quanto ao direito de greve não, pode realmente ser regulado por lei, mas e quanto ao Direito à livre associação sindical, pode ser regulado por lei também? Não é isso que aparentemente diz a redação do art. 37 da CF.
    A alternativa II fala que "O direito à livre associação sindical e o direito à greve são constitucionalmente assegurados, ainda que possam ser regulados por lei". Concordo em relação ao direito de greve, mas não em relação ao direito de associação sindical, pois a CF não permite que este último seja regulado por lei. É o que se infere do art 37, inciso VI:

    "VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical"

    Como vemos, a redação do artigo não fala em lei que regulamente o direito à livre associação sindical do servidor público, ao contrário do inciso VII do mesmo artigo, que disciplina o direito à greve:

    "VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica"

    Portanto, a alternativa II está incorreta, razão pela qual acredito ser a resposta da questão a letra A.
    O que vocês acham?
  • I. A remuneração por meio de subsídio é realizada em parcela única, vedada a acumulação de qualquer outra parcela remuneratória.
    II. O direito à livre associação sindical e o direito à greve são constitucionalmente assegurados, ainda que possam ser regulados por lei.
    III. O servidor público é considerado estável após o decurso do prazo de 3 (três) anos, contados a partir da nomeação para o cargo. ERRADA É DO EFETIVO EXERCICIO
  • I - CORRETO: ART. 39, PARAGRAFO 4º:

    o membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exlucivamente por subisídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.
  • Concordo plenamente com a colega Danusa acerca da alternativa nº II. Será que não houve alteração no gabarito?
    O direito à livre associação sindical estabelecido no art. 37 VI é norma de eficácia plena e prescinde de lei que o regulamente, ao contrário do Direito à greve que, segundo josé Afonso da Silva (controvérsias a parte) é norma de eficácia contida. Entendo que está incorreta, portanto, a alternativa II.
  • Concordo plenamente com a colega Danusa acerca da alternativa nº II. Será que não houve alteração no gabarito?
    O direito à livre associação sindical estabelecido no art. 37 VI é norma de eficácia plena e prescinde de lei que o regulamente, ao contrário do Direito à greve que, segundo josé Afonso da Silva (controvérsias a parte) é norma de eficácia contida. Entendo que está incorreta, portanto, a alternativa II.
  • Concordo plenamente com a colega Danusa acerca da alternativa nº II. Será que não houve alteração no gabarito?
    O direito à livre associação sindical estabelecido no art. 37 VI é norma de eficácia plena e prescinde de lei que o regulamente, ao contrário do Direito à greve que, segundo josé Afonso da Silva (controvérsias a parte) é norma de eficácia contida. Entendo que está incorreta, portanto, a alternativa II.
  • As três alternativas estão corretas a alternativa a está previsto nos incisos VI- é garantido ao servidor público e civil o direito a livre associação e VII- o direito a greve este será exercido nos termos e nos limites definidos em lei especifica do art. 37 da CF. No art. 41 da CF regulamenta a estabilidade de servidor público federal.
  • II - está correta - "o direito à greve são constitucionalmente assegurados, ainda que possam ser regulados por lei"

    A constituição assegura o direito à greve, que será exercido por meio de lei específica, mas não fala que precisa de lei específica para garantir o direito à greve.

    Art. 9º CF/88 - É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.
    § 1º - A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

    III. Está ERRADA - "O servidor público é considerado estável após o decurso do prazo de 3 (três) anos, contados a partir da nomeação para o cargo."

    Na questão de estabilidade, é somente contado o tempo de efetivo exercício, isso quer dizer que começa contar a partir do momento em que o servidor entrar em exercício e não da nomeação.

    Art. 41. CF/88 - São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
  • Concordo com a colega danusa sobre a questao. No art 37, VI nao ha lei alguma regulamentando o direito a livre associaçao sindical! Continuaria marcando a letra A!

    ps: texto sem acentos.
  • Em relação ao item II, o fato do direito à livre associação sindical ser norma de eficácia plena, que pode ser usufruído de imediato pelo servidor público, não impede o Poder Público de regular tal direito, impondo limites e condições, pois na Ciência Jurídica é sabido que "nenhum direito ou garantia é absoluto".
    Em nenhum momento a questão deixa transparecer que o servidor não gozará deste direito por falta de regulação, como argúem os colegas abaixo para tentar anular a correção do item.
  • Concordando e complementando o que disse o colega Robson, o fato de a CF não prever expressamente a necessidade de uma lei para regular determinado tema não impede que tal lei venha a existir. Apenas não será Lei Complementar e sim Lei Ordinária.
    A única restrição é de que essa lei não contrarie a Constituição. Nesse caso, que não restrinja o direito à livre associação.
  • Colegas, referente ao ítem I, gostaria de convida-los para pensar um pouco.

    o artigo 39 parágrafo 4° da constituição diz que é vedado acréscimo ao subsídio de qualquer GRATIFICAÇÃO, ADCIONAL,ABONO,PRÉMIO, VERBA DE REPRESENTAÇÃO OU OUTRA ESPÉCIE REMUNERATÓRIA.

    Vejam que em momento algum este parágrafo proibe o acréscimo das INDENIZAÇOES, como ajuda de custo, diárias, transporte, auxílio-moradia.

    Pelo que sei, o servidor que recebe subsídio pode receber indenizações também, fato este que é muito comum, como a percepção de diárias, quando se deslocam a serviço.

    Diante disto surge duas observações:

    - O item I estaria realmente correto?

    - As indenizações ( artigo 51 da lei 8.112) não são consideradas espécie remuneratória?

    Gostaria da participação de todos os colegas concurseiros e concuseiras para elucidarmos estas questões.

    Desde de já agradeço a participação.

    Me enviem recados, se julgarem necessário.



    “Conhece os teus limites, mas nunca os aceites.”
  • federalanderson

    Se o próprio texto constitucional claramente veda qualquer especie remuneratória não tem como se falar no contrário, e o texto fala "QUALQUER OUTRA ESPÉCIE REMUNERATÓRIA"

    Acho que todas as já estão compreedidas no subsidio.

    de acordo com a lei complementar nº127 de 2008
    Art. 5º Aos militares estaduais poderão ser pagas as seguintes vantagens pecuniárias de natureza constitucional ou indenizatória:

    I - ajuda de custo: despesas de mudança de residência para nova sede, decorrente de remoção por interesse de serviço;

    II - ajuda de curso: formação, especialização, habilitação ou aperfeiçoamento de interesse da corporação;

    III - hora-aula: pelo exercício de ensino e instrução ministrada em organizações da segurança pública do Estado;

    IV - diárias: despesas de hospedagem, alimentação e deslocamento para o local de destino;

    V - despesas de fardamento;

    VI - despesas de funeral;

    VII - despesas por invalidez;

    VIII - retribuição: pelo exercício de atribuições inerentes ao cargo ocupado de comando, chefia, direção, coordenação, de responsabilidade material ou assessoramento em atividades de competência exclusiva da Corporação, definido nesta Lei;

    IX - pela substituição de militar estadual nas atribuições especificadas no inciso VIII;

    X - horas de vôo;

    XI - horas de mergulho;

    XII - pelo exercício de função de membro de órgão colegiado e da justiça militar estadual correspondente a um máximo de 16 (dezesseis) sessões ou reuniões por mês, cujo pagamento dar-se-á mediante comprovação de efetiva participação;

    XIII - gratificação natalina;

    XIV - adicional de férias.
  • E cuidado com a casca de banana que me fez errar a questão bobamente, por causa da pressa em responder a questão. Falo da alternativa 3 - O servidor é considerado estável após estágio probatório de 36 meses (e não três anos, que não é a mesma coisa, contados a partir da entrada em exercício ( e não da nomeação para o cargo.)
  • Marília, MUITO CUIDADO!
    A questão fala em regime CONSTITUCIONAL! E, na Constituição Federal está assim ó:

    "Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público."

    Ou seja, o erro está única e exclusivamente no falto destes 3 anos serem contados a partir do efetivo exercício, e não da nomeação.

    Essa história de 36 meses não pode ser aplicada aqui não. Aliás, mesmo não tivesse especificando explicitamente que se refere aos regime constitucional, ainda assim os "3 anos" estariam correto, visto que sempre irá prevalecer o que está na Constituição sob as leis em geral.
  • Essa questão é cabeluda. Muito pano pra manga. Se for na lata, vai na "a". A FCC não costuma sai do esquema copiar e colar. E aqui ela copiou, colou e viajou um pouco.
  • Essa questão é cabeluda. Muito pano pra manga. Se for na lata, vai na "a". A FCC não costuma sai do esquema copiar e colar. E aqui ela copiou, colou e viajou um pouco.
  • Essa questão é cabeluda. Muito pano pra manga. Se for na lata, vai na "a". A FCC não costuma sai do esquema copiar e colar. E aqui ela copiou, colou e viajou um pouco.
  • Essa questão é cabeluda. Muito pano pra manga. Se for na lata, vai na "a". A FCC não costuma sai do esquema copiar e colar. E aqui ela copiou, colou e viajou um pouco.
  • pessoal, acordem, o erro nao ta nos 3 anos, realmente a estabilidade é atingida aos 3 anos, mas sim de efetivo exercício e nao da nomeação este é erro!
  • Casca de banana sacana essa!
  • Tenho uma dúvida, se alguém puder esclarecer ficaria agradecido?
    O Estatuto dos Funcionários Civis do Estado de São Paulo, em seu artigo 243 - XII, dispõe o seguinte: É proibido ainda, ao funcionário, fundar sindicato de funcionários ou deles fazer parte.
    Como se o direito à livre associação sindical é um direito constitucionalmente assegurado?
  • Ué Jarbas, o pessoal tava achando que a 2 estava errada. Essa lei estadual, apesar de ser anterior à Constituição, se em nenhum momento foi declarada inconstitucional, me parece que valida o que se afirma na 2, pois "regula" o direito à livre associação sindical, mas isso não me parece certo, que fique bem claro...
    Concordo que leis posteriores regulem esses direitos de forma mais detalhada, mas não concordo que "RESTRINJAM", como é o caso do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. E o Direito Constitucional é bem claro quanto a isso, não pode restringir, porém, pode regular de forma mais específica.
  • Gabarito Oficial. Alternativa B 


ID
18751
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Administrativo
Assuntos

Determinada concessionária de serviço público, agindo no cumprimento do contrato de concessão, promove desapropriação de terreno urbano, previamente declarado de utilidade pública para essa finalidade pelo poder concedente. Ao fazê-lo, porém, ocupa irregularmente terreno vizinho por acreditar que estava compreendido no âmbito da desapropriação, demolindo construção ali existente. Neste caso, a responsabilidade por danos ao imóvel vizinho é imputável

Alternativas
Comentários
  • A letra E está de acordo com o previsto em nossa Constituição.
    Art. 37 [...]
    § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

  • "ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESPONSABILIDADE
    SUBSIDIÁRIA DO ESTADO.
    1. As regras de Direito Administrativo e Constitucional dispõem que as empresas criadas pelo Governo respondem por danos segundo as regras da responsabilidade objetiva, e , na hipótese de exaurimento dos recursos da prestadora de serviços, o Estado responde subsidiariamente (art. 37, § 6º, da Constituição Federal).
    2. É defeso atribuir o cumprimento de obrigação por ato ilícito contraída por empresa prestadora de serviços públicos a outra que não concorreu para o evento danoso, apenas porque também é prestadora dos mesmos serviços públicos executados pela verdadeira devedora. Tal atribuição não encontra amparo no instituto da responsabilidade administrativa, assentado na responsabilidade objetiva da causadora do dano e na subsidiária do Estado, diante da impotência econômica ou financeira daquela.
    3. Recurso especial provido."
    (STJ, RESP 738026, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 22/08/2007, pag. 452)

  • Gostaria de saber o erro da alternativa A. Até onde sei a desapropriação só pode ser decretada pelo Poder Judiciário.
  • Qual a diferença da letra B pra letra E?! Oo
  • Robson : A letra "A" está errada porque a concessionária pode sim promover a desapropiação por conta própria...o que ela não pode é decreta-lá,pois somente quem decreta a desapropriação é o estado!


    Julia : Acredito que na letra "B" não é necessário a comprovação de que a concessionária tenha agido com dolo ou culpa grave,nesse caso a letra "E" estaria mais certa; e é essa uma das grandes pegadinhas da FCC
  • Julie, se entendi bem a tua pergunta, e se entendi bem a questão, então analise o seguinte:

    B - nessa alternativa a banca está condicionando a responsabilização à comprovação de dolo ou culpa por parte do particular prejudicado, caso de responsabilidade subjetiva do Estado.

    E - nessa alternativa, tem uma pegadinha e deveria está naquela tua outra pasta, rsrsrs, veja bem, ela está questionando se mesmo que a concessionária seja uma pessoa privada, ou seja, não pertencente a administração direita ou indireta, ela teria que ser responsabilizada pelo dano, e nesse ponto, é claro que sim, pois a responsabilidade civil objetiva (art. 37, § 6º, CF/88) - "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa." se aplica ao concessionário que causa prejuízos a terceiros, em decorrência da restação de serviço público;

    RESPOSTA: "E"
  • O erro da alternativa B é a palavra grave, pois basta que se comprove o dolo ou culpa da concessionária, poque o proprietário do terreno vizinho não é usuário do serviço da concessionária (a concessionária responde subjetivamente).
  • ATENÇÃO.....A responsabilidade das concessionárias é OBJETIVA com fulcro na Teoria do Risco Administrativo....Inclusive em recente decisão proferida pelo STF, além da responsabilidade objetiva perante o USUÁRIO, também responderá OBJETIVAMENTE perante o terceiro prejudicado...Bons estudos a todos...
  • a) ERRADO. Lei 8987/95Art 29. Incumbe ao poder concedente:VIII - declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra pública, promovendo as desapropriações, diretamente OU MEDIANTE OUTORGA DE PODERES À CONCESSIONÁRIA, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis;Logo, a responsabilidade é imputável à concessionária, mas não pelo motivo apresentado. c) e d) Estão erradas pelo mesmo artigo da a).b) Lei 8987/95:Art 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por TODOS os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a TERCEIROS, SEM que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue sua responsabilidade.Todos os prejuízos, dolosos ou culposos, e a culpa não precisa ser comprovada grave.e) A única dúvida que esse item me causou, é que para mim concessionárias têm que ser SEMPRE pessoas privadas, não? Ou podem ser pessoas jurídicas de direito público?
  • Pessoal, posso estar enganado, mas, SMJ, na concessão o cessionário sempre será pessoa jurídica ou consórcio de empresas, contudo a permissão admite que o permissionário seja pessoa física ou pessoa jurídica. Ou seja, desta forma o item E) estaria incorreto.... Alguém pode esclarecer minha dúvida?  

  • Tanto a concessão quanto a permissão são formas de contratação com o particular, de sorte que não existe pessoa jurídica de direito público concessionária de serviço público. Basta lembrarmos que quando a Administração Pública outorga serviço público para pessoa jurídica de direito público está promovendo descentralização mediante criação de entidade que pertencerá a Administração Indireta. Entendo que ao afirmar que "... mesmo que se trate de pessoa privada não integrante da Administração.", a questão apenas reforça a qualidade de pessoa jurídica de direito privado da concessionária e não que essa possa existir na forma de pessoa jurídica de direito público.

    Ademais, a A. P. quando promove esse tipo de descentralização chama-se PODER CONCEDENTE e a pessoa jurídica de direito privado que irá lhe realizar chama-se CONCESSIONÁRIA e não cessionária e, sim, essa poderá ser tanto uma pessoa jurídica (de direito privado) quanto um consórcio de pessoas jurídicas.

  • Determinada concessionária de serviço público, agindo no cumprimento do contrato de concessão, promove desapropriação de terreno urbano, previamente declarado de utilidade pública para essa finalidade pelo poder concedente. Ao fazê-lo, porém, ocupa irregularmente terreno vizinho por acreditar que estava compreendido no âmbito da desapropriação, demolindo construção ali existente. Neste caso, a responsabilidade por danos ao imóvel vizinho é imputável

    RESPOSTA: e) à concessionária, mesmo que se trate de pessoa privada não integrante da Administração.

    FUNDAMENTO: Art. 3o, do   Dec.-Lei 3365/41: Os concessionários de serviços públicos e os estabelecimentos de carater público ou que exerçam funções delegadas de poder público poderão promover desapropriações mediante autorização expressa, constante de lei ou contrato. 

    Art. 37, § 6º , da CF: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

    Trata-se de responsabilidade civil objetiva da concessionária, não importa se não houve dolo porque acreditou que o terreno vizinho estava compreendido no âmbito da desapropriação. Bastou o evento demolição de construção em terreno que não fazia parte do decreto desapropriatório; o nexo causal entre a demolição e o dano, e o próprio dano causado ao imóvel vizinho.

  • Eu entendo que a letra "a" estaria correta, no sentido de que a concessionária, para promover a desapropriação, depende do Decreto expropriatório do Poder Executivo. Como só tinha autorização para despropriação do imóvel X e promoveu sozinha a desapropriação do imovel Y, sem o Decreto, ela responderia por este ato ilícito. Mas claro que a letra "E" é mais correta, pq enfatiza a responsablidade objetiva por danos causados a terceiros, conforme artigo 37 §6º da CF/88. Alguém discorda?

  • Na Concessão (concessão comum) e Permissão de Serviços Públicos, os riscos são integralmente das delegatárias.

    Pontuo que no caso das PPP´s (parcerias público privadas - concessão especial), os riscos são divididos entre o parceiro privado e o parceiro público (poder público).


ID
18754
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Financeiro
Assuntos

Sobre a despesa pública e seu processamento, é correto afirmar:

Alternativas
Comentários
  • a) art. 58 da L.4.320/64
    b)art. 60 "
    c) art. 60 §2º "
    d) art. 60 § 3º "
    e) art. 61 da L.4.320/64
  • A) CORRETO. O empenho independe da liquidação (mas o pagamento não, ele DEPENDE de implemento de condição!)B) É VEDADA despesa sem prévio empenho. Porém, em alguns casos, é dispensada a emissão da nota de empenho.C) É permitido (luz, telefone, diárias, p.ex)D) Ambas são permitidasE) É extaída a NOTA DE EMPENHO
  • (Ano: 2010Banca: CESPEÓrgão: TRE-BAProva: Analista Judiciário - Área Administrativa) Apesar de não criar obrigação para o Estado, o empenho assegura dotação orçamentária objetivando garantir o pagamento estabelecido na relação contratual entre a administração pública e seus fornecedores e prestadores de serviços.


    Questão considerada correta, muito embora haja previsão legal em sentido contrário no art. 58, Lei 4.320/64. CESPE seguiu a doutrina e há julgados nesse sentido.


ID
18757
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Financeiro
Assuntos

Tendo em vista a legislação que se refere à dívida fundada ou consolidada, é INCORRETO afirmar:

Alternativas
Comentários
  • LC 101/2000

    29 § 2o Será incluída na dívida pública consolidada da União a relativa à emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil.

    Art. 34. O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida pública a partir de dois anos após a publicação desta Lei Complementar.
  • Como sempre, a questão joga com o conhecimento detalhado de leis: dívida pública consolidada da União a dívida relativa a títulos da dívida pública emitidos pelo Banco Central do Brasil.... NA VERDADE, estes titulos da divida publica do BC são incluidos na DIVIDA PUBLICA MOBILIÁRIA!
  • Olá, pessoal!

    Essa questão foi anulada pela organizadora.


    Justificativa da banca:  http://www.questoesdeconcursos.com.br/concurso/justificativa/39/tce-sp-2007-justificativa.pdf

    Bons estudos!
  • "para" é uma preposição, logo, não existe preposição A para a fusão com o artigo "A"


ID
18760
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Financeiro
Assuntos

Ao se referir à dívida pública e às operações de crédito, a Constituição Federal dispõe que

Alternativas
Comentários
  • Primeiramente, deve-se destacar que a questão é complexa envolvendo vários institutos Jurídicos.
    A alternativa correta é a 'C', na qual descreve o enunciado do inciso VIII do art. 52 da CF, que assim diz:"Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: (...) VIII - dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno."
    Enquanto que, as outras alternativas restaram erradas.
    A alternativa 'A', incidiu em erro ao enunciar que a União intervirá nos Estados para reorganizar as finanças da unidade da Federação que suspender o pagamento da dívida fundada por no mínimo 12 meses consecutivos, quando na verdade, o prazo não é de 12 meses mas sim de 2 anos, conforme pode ser observado do preceito constitucional elencado na alínea 'a' do inciso 'V' do art. 34 da CF.
    A alternativa 'D' trata da lei orçamentária, mais precisamente sobre o princípio da exclusividade estampado no §8º do art. 165 da CF, que diz que a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação de despesa, não se incluindo na proibição a autorização para a contração de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita.
    A abertura de crédito suplementar ou especial conforme a alternativa 'E', descreveu-a de forma errada ao enunciar que é destinado a atender a despesas previsíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra ou calamidade, quando na verdade são vedados a abetura sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes, conforme o comando do inciso V do art. 167 da CF. Além de serem distintos, os creditos adicionais
    suplementares são destinados a reforço da dotação orçamentária, enquanto que os especiais são destinados a despesas para as quis não haja dotação orçamentária específica, segundo a Lei 4320/64, Título 'V'. Impende, ainda, salientar que os créditos extraordinários, estes sim são destinados para as despesas urgentes e imprevisíveis, em caso de guer
  • (A) ... por no mínimo DOIS ANOS consecutivos...(B) compete privativamente ao SENADO FEDERAL ....(C) CORRETO.(D) Operação de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária SEMPRE deve ser autorizada por lei. Seja a LOA, seja a lei de créditos adicionais, seja lei específica.(E) a definição está correnta, mas é a de CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO. (a abertura de crédito suplementar ou especial SEMPRE depende de prévia autorização legislativa).
  • Art 40 da LRF.

  • o que é a dívida MOBILIÁRIA? é a dívida representada pelos títulos da dívida pública emitida pelos Entes federativos.

    No caso da dívida mobiliária da UNIÃO= cabe ao CONGRESSO NACIONAL fixar (por meio de lei).

    X

    No caso da dívida mobiliária dos E/DF e MUNICÍPIOS= cabe ao SENADO FEDERAL fixar (por meio de resolução). (RESOL. 40/2011)

  • Vamos procurar a resposta na Constituição Federal:

    a) Errada. O prazo não é de 12 meses, mas sim de dois anos. Observe:

    Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: (...)

    V - reorganizar as finanças da unidade da Federação que:

    a) suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior;

    b) Errada. Isso é competência privativa do Senado Federal (e não do Congresso Nacional). Confira aqui:

    Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: (...)

    VI - fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

     

    c) Correta, conforme artigo 52, VII:

    Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: (...)

    VII - dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal;

    d) Errada. De acordo com o princípio da exclusividade, a LOA não conterá matéria estranha à previsão da receita e à fixação da despesa. Mas essa é a regra e existem exceções: além da previsão de receitas e fixação de despesas, também poderão estar na LOA: autorização para abertura de créditos adicionais suplementares (só os suplementares);e autorização para contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita orçamentária (ARO).

    Portanto, a autorização para contratação de operações de crédito por ARO não está incluída nessa proibição (como afirmou a questão).

    e) Errada. Os créditos suplementares e especiais precisam sim de autorização legislativa. Confira aqui na Lei 4.320/64:

    Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.

    Na verdade, é vedado abrir crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa, olha só o disposto na CF:

    Art. 167. São vedados:

    V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;

    E os créditos adicionais destinados a despesas previsíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra ou calamidade, são os créditos extraordinários. Confirme isso na Lei 4.320/64:

    Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:

    I - suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;

    II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;

    III - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.

    Gabarito: C

  • Sérgio Machado | Direção Concursos

    06/01/2021 às 17:18

    Vamos procurar a resposta na Constituição Federal:

    a) Errada. O prazo não é de 12 meses, mas sim de dois anos. Observe:

    Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: (...)

    V - reorganizar as finanças da unidade da Federação que:

    a) suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior;

    b) Errada. Isso é competência privativa do Senado Federal (e não do Congresso Nacional). Confira aqui:

    Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: (...)

    VI - fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

     

    c) Correta, conforme artigo 52, VII:

    Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: (...)

    VII - dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal;

    d) Errada. De acordo com o princípio da exclusividade, a LOA não conterá matéria estranha à previsão da receita e à fixação da despesa. Mas essa é a regra e existem exceções: além da previsão de receitas e fixação de despesas, também poderão estar na LOA: autorização para abertura de créditos adicionais suplementares (só os suplementares);e autorização para contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita orçamentária (ARO).

    Portanto, a autorização para contratação de operações de crédito por ARO não está incluída nessa proibição (como afirmou a questão).

    e) Errada. Os créditos suplementares e especiais precisam sim de autorização legislativa. Confira aqui na Lei 4.320/64:

    Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.

    Na verdade, é vedado abrir crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa, olha só o disposto na CF:

    Art. 167. São vedados:

    V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;

    E os créditos adicionais destinados a despesas previsíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra ou calamidade, são os créditos extraordinários. Confirme isso na Lei 4.320/64:

    Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:

    I - suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;

    II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;

    III - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.

    Gabarito: C


ID
18763
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Financeiro
Assuntos

Sobre o princípio da não-vinculação ou não-afetação, a Constituição Federal dispõe:

I. É vedada a vinculação de receita de imposto a órgão, fundo ou despesa, ressalvados os casos previstos em lei complementar.
II. Haverá vinculação de receita de imposto para destinação de recursos para ações e serviços públicos de saúde, para o desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades da administração tributária.
III. É vedada a vinculação de receita de impostos para prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita ou para prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta.

Está correto o que se afirma APENAS em

Alternativas
Comentários
  • CFArt. 167. São vedados:IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo;§ 4.º É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155 e 156, e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e II, para a prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta.
  • I. A ressalva está na CONSTITUIÇÃO FEDERALII. CORRETO.III. É permitida a vinculação de ALGUNS impostos. Alternativa D (Apenas II está correta)
  •  Lembrar que há hipótese de vinculacao de receita tributaria por meio de lei complementar, lrf. 40 parágrafo segundo ,II.

  • No item I, está errado por que não é LEI COMPLEMENTAR, e sim CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

    No item II e III, está explicitado no 

    Art. 167 da CF. São vedados:

    IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, RESSALVADAS a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2o, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)

  • Gabarito D

    I - É vedada a vinculação de receita de imposto a órgão, fundo ou despesa, ressalvados os casos previstos em lei complementar.

    Os impostos não podem ser vinculados por lei infraconstitucional, ao passo que os demais tributos podem.

    O princípio da não-afetação (ou não vinculação) preconiza que é proibida a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa.

    Razão de ser:

    Leandro Paulsen explica que “a razão dessa vedação é resguardar a iniciativa do Poder Executivo, que, do contrário, poderia ficar absolutamente amarrado a destinações previamente estabelecidas por lei e, com isso, inviabilizado de apresentar proposta orçamentária apta à realização do programa de governo aprovado nas urnas” (Curso de Direito Tributário completo. 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2017, p. 154).

    Em outras palavras, os impostos devem servir para custear o programa do governante eleito. Se a arrecadação dos impostos ficar vinculada a despesas específicas, o governo eleito não terá liberdade para definir as suas prioridades.

    Só se refere a impostos

    A vedação do art. 167, IV, da CF “diz respeito apenas a impostos, porque esta espécie tributária é vocacionada a angariar receitas para as despesas públicas em geral. As demais espécies tributárias têm a sua receita necessariamente afetada, mas não a qualquer órgão ou despesa, e sim ao que deu suporte a sua instituição. A contribuição de melhoria será afetada ao custeio da obra; a taxa, à manutenção do serviço ou atividade de polícia; a contribuição especial, à finalidade para a qual foi instituída; o empréstimo compulsório, também à finalidade que autorizou sua cobrança.”

    Exceções

    Esse princípio (ou regra), contudo, não é absoluto e a própria Constituição Federal prevê exceções.

    Vale ressaltar que as exceções elencadas no inciso IV do art. 167 são taxativas (numerus clausus), não admitindo outras hipóteses de vinculação.

    Exceções ao princípio:

    • Repartição constitucional dos impostos;

    • Destinação de recursos para a saúde;

    • Destinação de recursos para o desenvolvimento do ensino;

    • Destinação de recursos para a atividade de administração tributária;

    • Prestação de garantias para: i) operações de crédito por antecipação de receita; ii) a União (garantia e contragarantia); e iii) pagamento de débitos para com esta.

    CAVALCANTE, Márcio André Lopes. É inconstitucional norma estadual que destina recursos do Fundo de Participação dos Estados para um determinado fundo de desenvolvimento econômico. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <>. Acesso em: 01/04/2021


ID
18766
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Financeiro
Assuntos

A respeito da fiscalização e controle do orçamento, a Constituição Federal dispõe que

Alternativas
Comentários
  • A alternativa 'A' está correta em face de repetir o enunciado do § 3° do art. 71 da Constituição Federal, que assim diz:"As decisões do Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo."
    Já, por sua vez, a alternativa 'B' está errada porque as irregularidades ou irregularidades devem ser denunciadas ao Tribunal de Contas da União, conforme preceituo o § 2° do art. 74 da CF.
    Da mesma forma, encontra-se errada a alternativa 'C', uma vez que o Tribunal de Contas encaminhará ao Congresso Nacional e não como constou na alterantiva "Senado Federal", conforme dispões o §4º do art. 71 da CF.
    Assim, também, a alternativa 'D'não corresponde com a realidade, tendo em vista que compete ao Tribunal de Contas da União, conforme o inciso I do art. 71 da CF, apenas apreciar as contas apresentadas pelo Presidente da República, cujo julgamento ficará a cargo do Congresso Nacional.
    Por fim, a alternativa 'E', também está errada, face a proibição da criação de Tribunais de Contas Municipais, pelo +4° do art. 32 da CF.
  • A letra e) é o § 4º do art 31, CF ;)
  • A respeito da fiscalização e controle do orçamento, a Constituição Federal dispõe que * a) as decisões do Tribunal de Contas da União de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. * b) qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidade ou ilegalidade perante o TCU * c) o Tribunal de Contas da União encaminhará ao Senado Federal, TRIMESTRAL E ANUALMENTE, relatório de suas atividades. * d) o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete APRECIAR anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República. * e) Não podem ser criados Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais através de lei complementar.
  • Complementando o comentário da colega a letra c) também está errada, pois os relatórios serão encaminhados ao CONGRESSO NACIONAL e não ao SENADO FEDERAL como afirma a questão.Bons estudos a todos!!!
  • Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

    I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;

    II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;

    III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

    IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;

    V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;

    VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;

    VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;

    VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;

  • IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;

    X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;

    XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.

    § 1º - No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.

    § 2º - Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.

    § 3º - As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.

    § 4º - O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.


ID
18769
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Tributário
Assuntos

O tributo cuja receita não se submete a repartição de natureza constitucional é o imposto sobre

Alternativas
Comentários
  • CF, arts. 157, 158 e 159 - Esses tem que decorar mesmo!!!

    ICMS » 25% para os Municípios
    IPI » 10% para os Estados/DF
    ITR » 50% para os Municípios (pode ser 100% quando o Município fiscaliza e cobra)
    IPVA » 50% para os Municípios
  • Que imposto é esse da letra C?
  • È o II, Imposto de importação.


ID
18772
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Tributário
Assuntos

Os empréstimos compulsórios

Alternativas
Comentários
  • Uma dúvida!!!
    O emprestimo compulsorio, quando instituido com a finalidade de investimento público, se submete mesmo ao principio da anterioridade??
  • A Constituição Federal, nos artigos 150, §1º e 148, inciso I, excluem do princípio da anterioridade, os seguintes tributos:

    “a) imposto sobre a importação de produtos estrangeiros (CF, art. 150, §1º, art. 153, I);

    b) imposto sobre a exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados (CF, art. 150, §1º, art. 153, II);

    c) imposto sobre produtos industrializados (CF, art. 150, §1º, art. 154, IV);

    d) imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários (CF, art. 150, §1º, art. 153, V);

    e) imposto extraordinário lançado na iminência ou no caso de guerra externa (CF, art. 150, §1º, art. 154, II);

    f) empréstimo compulsório para atender as despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência (CF, art. 148, I)”
  • a) são tributos instituídos pela União, pelos Estados e pelo Distrito Federal.

    >>> Somente pela União

    b) podem ser criados por lei complementar com a finalidade de enxugamento da moeda em circulação na economia, desde que sejam restituídos no prazo de dois anos.

    >>> servem para atender à despesas extraordinárias decorrentes de guerra externa, calamidade pública, obra de caráter urgente. O erro aqui é que a CF não fixou prazo para a restituição, este deverá ser determinado na lei complementar que o instituir.

    c) são instituídos por Decreto, para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública ou guerra externa ou sua iminência.

    >>> são instituídos por LEI COMPLEMENTAR.

    d) podem ser cobrados no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os houver instituído em casos de despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública ou guerra externa.

    >>> É exceção quanto ao Princípio da Anterioridade, junto com Imposto sobre importação e exportação, IOF, IPI.

    e) são tributos instituídos pela União, por meio de lei ordinária, observando-se o princípio da anterioridade.

    >>> Não é lei ordinária e sim complementar e NÃO observa o princípio da anterioridade.
  • a) são tributos instituídos SOMENTE PELA UNIÃO.

    b) são criados por lei complementar, mas não para a finalidade mencionada, mas nas seguintes hipóteses:

    I) PARA ATENDER A DESPESAS EXTRORDINÁRIAS, DECORRENTES DE CALAMIDADE PÚBLICA, DE GUERRA EXTERNA OU SUA IMINENCIA.

    II)NO CASO DE INVESTIMENTO PÚBLICO DE CARÁTER URGENTE E DE RELEVANTE INTERESSE NACIONAL.

    c)não são instituídos por decreto, mas por LEI COMPLEMENTAR (quorum de maiora absoluta).

    d)está correta, tendo em vista que na hipótese de despesas extraordinárias, o empréstimo compulsório pode ser cobrado imediatamente após sua instituição, SEM OBEDECER AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE.

    OBS: Já na hipótese de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE.

    e)são tributos instituídos pela União sim, mas por meio de LEI COMPLEMENTAR, e pode ou não observar o princípio da anterioridade, a depender da hipótese (ver item "d")
  • emprestimo compulsorio - lei complementar


ID
18775
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Tributário
Assuntos

Sobre as imunidades tributárias, considere:

I. A imunidade dos templos de qualquer culto compreende todos tributos relacionados com as suas finalidades essenciais.
II. A imunidade das entidades sindicais dos trabalhadores compreende somente os impostos sobre a renda, o patrimônio e os serviços, relacionados com as suas finalidades essenciais.
III. As autarquias e as fundações públicas gozam de imunidade em relação aos impostos sobre a renda, patrimônio e produção, vinculados à exploração de suas atividades econômicas.
 
Está correto o que se afirma APENAS em

Alternativas
Comentários
  • § 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, I.

  • Acredito que a questão possa ser anulada, pois a alternativa dois ao meu ver pode ser considerada errada. O advérbio somente acaba tornando a questão errada, pois existe jurisprudência no sentido de que se por exemplo um sindicato aufere renda decorrente do aluguel de sua sede e essa é aplicada nas suas atividades fins, a referida renda é imune desses impostos sobre patrimônio, renda e serviço, está certo isso?
  • - quesito I - DE ACORDO COM O ART.150, inciso VI, alínea b, C/C O PARÁG. 4o., a I esta errada, pq QUANDO ela se refere a imunidade de templos de qualquer culto, ELA AFIRMA QUE A IMUNIDADE SE ESTENDE A "TODOS" OS TRIBUTOS RELACIONADOS COM SUAS FINALIDADES ESSENCIAIS, quando na realidade, de conformidade com o preceito legal acima já citado, a IMUNIDADE COMPREENDE SOMENTE O PATRIMONIO, A RENDA E OS SERVIÇOS RELACIONADOS COM AS FINALIDADES ESSENCIAIS.

    - o quesito II esta correto de acordo com o ART. 150, inciso VI, letra c, c/c o parág. 4o., CF.

    - o quesito III, esta errado, pq se refere a imunidade das AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS, em relação aos impostos sobre a renda, patrimonio, E "PRODUÇÃO", VINCULADOS " À EXPLORAÇÃO DE SUA ATIVIDADE ECONOMICA", quando na realidade de conformidade com o ART. 150, PARÁG. 2o., a imunidade referida no art 150, inciso VI, alínea a, se estende as AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS, quanto aos impostos sobre a RENDA, PATRIMONIO OU "SERVIÇOS", VINCULADOS " À SUAS FINALIDADES ESSENCIAIS OU ÀS LEIS DECORRENTES".

  • Bem lembrado,
    A imunidade é para impostos. Taxas e contribuições de melhoria podem ser cobradas.
  • I. A imunidade dos templos de qualquer culto compreende todos tributos relacionados com as suas finalidades essenciais. O erro está na palavra "tributos", quando na verdade o dispositivo constitucional refere-se a impostos.
     
    II. A imunidade das entidades sindicais dos trabalhadores compreende somente os impostos sobre a renda, o patrimônio e os serviços, relacionados com as suas finalidades essenciais. 

    Os requisitos exigidos para a precitada imunidade são: (i) 

    Não distribuir qualquer parcela da sua renda ou patrimônio. Por exemplo, uma escola foi montada por determinadas pessoas, e todo ano elas teriam direito a 10% do lucro anualmente – não há mais a imunidade; (ii) Aplicar integralmente no país os recursos da entidade, e (iii) Apresentar escrituração regular. Todas as operações devem estar registradas em Livros próprios. 
    III. As autarquias e as fundações públicas gozam de imunidade em relação aos impostos sobre a renda, patrimônio e produção, vinculados à exploração de suas atividades econômicas. Correta.

  • A IMUNIDADE RELIGIOSA prevista no art. 150, inciso VI, alínea "b" da CRFB/88, consiste em garantia que protege o direito de culto dos cidadãos. Trata-se de imunidade que não se limita aos templos de qualquer culto, mas alcança toda a entidade religiosa. Por se tratar de imunidade condicionada, a vedação compreenderá somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades. É a inteligência do § 4° do art. 150 da CRFB/88 combinado com o art. 14 do CTN que discipllna os requisitos para o gozo da imunidade. São eles:

     

    (I) não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

    (II) aplicarem integralmente, no Pais, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

    (III) manterem escrituração de suas receitas e despesas em
    livros revestidos de formalidades capazes de assegurar
    sua exatidão.

     

    Enfim, vale alertar que a imunidade condicionada também é aplicável a hipótese da alínea "c" do art. 150, inciso VI, que versa sobre a imunidade dos partidos políticos e suas fundações, das entidades sin" clicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social.

     

     

    IMUNIDADE RECÍPROCA  {CF, art. 150, VI, "a" e §§ 2° e 3°). Consiste na vedação constltuclonal de se instituir imposto sobre o patrimônio, renda ou serviços dos entes federativos entre si. Alcança as autarquias e fundações públicas. No entanto, estas só gozam da imunidade se as suas
    atividades estiverem relacionadas com suas finalidades essenclais ou às delas decorrentes.

     

    Em regra, não alcança as empresas públicas e sociedades de economia mista. No entanto, quando estas prestam serviços públicos obrlgatórios, exclusivos do Estado, a imunidade !hes é estendida (RE 407 .099/ RS - caso clássico da imunidade dos Correios - ECT

  • I. A imunidade dos templos de qualquer culto compreende todos tributos relacionados com as suas finalidades essenciais. 

     

    Falso. Compreende apenas IMPOSTOS de partrimônio, renda e serviços. Todavia, Sabbag explica que o STF em seus julgados traz uma interpretação QUALQUER IMPOSTO de aplica apenas aos entes políticos, pois a eles se deve proteger o pacto ferderativo. Além disso, não há hierarquia entre os entes, bem como não há capacidade contributiva - a receita é da coletividade, e não do ente. 


    II. A imunidade das entidades sindicais dos trabalhadores compreende somente os impostos sobre a renda, o patrimônio e os serviços, relacionados com as suas finalidades essenciais. 

     

    Correto. É o art. 150, §4º, CF.


    III. As autarquias e as fundações públicas gozam de imunidade em relação aos impostos sobre a renda, patrimônio e produção, vinculados à exploração de suas atividades econômicas.

     

    Falso. Art. 150, §§ 2º e 3º, CF. Essas entidades possuem imunidade se:

    a. não explorarem atividade econômica;

    b. vinculados aos fins institucionais.

  • Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

    I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

    II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;

    III - cobrar tributos:

    a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;

    b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

    c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

    IV - utilizar tributo com efeito de confisco;

    V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público;

    VI - instituir impostos sobre:

    a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

    b) templos de qualquer culto;

    c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

    d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.

    e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser.

    bons estudos!


ID
18778
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Tributário
Assuntos

A respeito das garantias e privilégios do crédito tributário, é correto afirmar:

Alternativas
Comentários
  • a) CTN, Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a natureza ou o tempo da sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente do trabalho.

    b) CTN, Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.

    c) CTN, Art. 186, § único, III - Na falência, a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados.

    d) CTN, Art. 186, § único, I - Na falência, o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado.

    e) CTN, Art. 188. São extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos no curso do processo de falência.

  • Os créditos extraconcursais são os seguintes:
    I. remunerações devidas ao Administrador Judicial e seus auxiliares, e créditos derivados da legislação do trabalho decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência;
    II. Quantias fornecidas à massa pelos credores;
    III. Despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência;
    IV. Custas judiciais relativas às ações em que a massa falida tenha sido vencida;
    V. Obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do artigo 67 desta Lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a fatos geradores ocorridosapós a decretação da falência, respeitada a ordem estabelecida no artigo 83 desta Lei”.
  • Resposta correta: E de Elefante
  • Um dos objetivos da Lei 11.101/05 é proteger a atividade econômica e os empregos. O problema é que, sem novos financiamentos, dificilmente a empresa consegue evitar a falência. Por conta disso, o Art. 67 estipula que os créditos concedidos após o pedido de recuperação judicial passam a deter status de crédito extraconcursal se decretada a falência.

    Isso quer dizer que deixam de seguir a hierarquia de credores, invertendo a lógica do mundo dos negócios:

    se o crédito é concedido enquanto a empresa ainda é viável e esta acaba por pedir a recuperação judicial, o credor terá que respeitar a hierarquia de credores;

    entretanto se o crédito é concedido já na recuperação judicial, o pior cenário para o credor é a falência, situação em que é um dos primeiros a receber antes mesmo dos funcionários.

    Com o aumento dos pedidos de recuperação judicial durante os anos de crise (2015 e 2016), muitas instituições especializadas passaram a explorar a segunda estratégia.

    https://maisretorno.com/blog/termos/h/hierarquia-de-credores


ID
18781
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Tributário
Assuntos

De acordo com o Código Tributário Nacional, é caso de exclusão do crédito tributário:

Alternativas
Comentários
  • Art. 175. Excluem o crédito tributário:
    I - a isenção;
    II - a anistia.
    Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela conseqüente.
  • a) isenção: EXCLUSÃO: Art. 175, I.
    b) moratória: SUSPENSÃO: Art. 151, I;
    c) transação: EXTINÇÃO: Art. 156, III;
    d) remissão: EXTINÇÃO: Art. 156, IV;
    e) dação em pagamento em bens imóveis: EXTINÇÃO: Art. 156, XI.

  • Código Tributário Nacional
    Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
    I - moratória;
    II - o depósito do seu montante integral;
    III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
    IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
    V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)
    VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)
    Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.
    Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
    I - o pagamento;
    II - a compensação;
    III - a transação;
    IV - remissão;
    V - a prescrição e a decadência;
    VI - a conversão de depósito em renda;
    VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;
    VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164;
    IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
    X - a decisão judicial passada em julgado.
    XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)
    Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.

  • Isenção: Se está isento, deduz-se que o crédito está extinto.
  • GABARITO LETRA A 

     

    LEI Nº 5172/1966 (DISPÕE SOBRE O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E INSTITUI NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO APLICÁVEIS À UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS)

     

    ARTIGO 175. Excluem o crédito tributário:

     

    I - a isenção;

    II - a anistia.


ID
18784
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Penal
Assuntos

A relação de causalidade

Alternativas
Comentários
  • Conditio sine que non: quaisquer das condutas que compõem a totalidade dos antecedentes é causa do resultado, como, por exemplo, a venda lícita da arma pelo comerciante que não tinha idéia do propósito homicida do criminoso do comprador.

    Todavia, nosso Código adota a teoria limitando sua amplitude pelo exame do elemento subjetivo (somente assume relevo a causalidade dirigida pela manifestação da vontade do agente - culposa ou dolosamente).

    Art. 13 CP: O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.

    Fonte: extrato de artigo do juiz Gustavo Henrique Bretas Marzagão, publicado no JusNavigandi.com.br
  • a)Concausa superveniente absolutamente independente excluí o nexo de causalidade, mas o agente será punido pelos crimes já praticados.

    b)A relação de causalidade nos crimes omissivos impróprios é normativa, no art 13 do CP paragrafo 2º.Relevância causal da omissão (crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão)§ 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem:a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância - dever de proteção e assistência para com os filhos (obrigação resultante da lei civil - CC e ECA) - b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado - pode resultar de relação contratual, profissão ou quando, por qualquer outra forma, assumiu a pessoa a posição de garantidora de que o resultado não ocorreria; o dever jurídico não decorre da lei, mas de uma situação fática - c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado -

    c)Os crimes de mera conduta não precisam de resultado, portanto não há nexo causal, que é uma ponte que liga a conduta ao resultado.

    d) relativamente independentes – são aquelas que, por si só, produzem o resultado, mas que se originam na conduta do agente.Por se originarem da conduta do agente não tem o condão de romper o nexo causal. Pois há ponte entre a conduta do agente e o resultado.

    e)Verdadeira
  • Gabarito: Letra E.
    Teoria da Causalidade Adequada ou Temperada.
    É a teoria segundo a qual para que um fato seja considerado como causador, no sentido de responsável de outro, é mister não só que realmente haja sido o motivo da verificação do segundo como que normalmente assim suceda.
  • A relação de causalidade é regulada, em nosso sistema, pela Teoria da Equivalência dos Antecedentes(nome mais utilizado, ou pelo menos mais conhecido). Há outras nomeclaturas utilizadas por outros doutrinadores, a seguir: -Teoria da Equivalência das Condições -Teoria da Condição Simples -Teoria da Condição Generalizadora -Teoria da Conditio sine qua non.(utilizada pelo examinador)Por regra, essa é a teoria adotada pelo nosso código penal, em que causa é todo fato humano sem o qual o resultado não teria ocorrido, quando ocorreu e como ocorreu: Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. No entanto, não esqueçamos que o §1º , por exceção, adota a Teoria da Causalidade Adequada, na qual não basta contribuir de qualquer modo para o resultado, a contribuição deve ser eficaz: § 1º - A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou.Bons estudos!:)
  • "O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido."Ao dispor que causa é a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, nota-se que o Código adotou a teoria da equivalência das condições ou conditio sine qua non. A jurisprudência é pacífica nesse sentido.
  • PERTINENTE A LETRA "e"

    a) ERRADO - Qualquer causa absolutamente independente exclui a imputação e, consequentemente, o nexo causal.

    b) ERRADO - Se há necessidade de nexo causal, então a relação  de causalidade é normativa; entretanto, se não há necessidade, então a relação de causalidade é fática, podendo ocorrer ou não. Nos crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão a relação de causalidade é normativa.

    c) ERRADO - A relação de causalidade é prescindível (dispensável) nos crimes formais.

    d) ERRADO - De acordo com o art. 13, § 1º do CP, mesmo com a imputação excluída por superveniência de causa relativamente independente (nexo causal rompido), os fatos anteriores continuam a serem imputados a quem os praticou.

    e) CORRETO - O art. 13 do CP, ao regular a relação de causalidade, adotou a teoria da equivalência dos antecedentes causais, também chamada de teoria da conditio sine qua non. Essa teoria estabelec que causa é toda circunstância antecendente, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ou seja, toda e qualquer contribuição para o resultado é considerada causa.

  • Alternativa correta: letra E.

     

    Art. 13, CP - Teoria da equivalência dos antecedentes ou teoria da conditio sine qua non.

    Art. 13, parágrafo único, CP - teoria da causalidade adequada.

  • .

    CONTINUAÇÃO A LETRA E...

     

     

    A crítica que se faz à teoria da equivalência dos antecedentes causais é no sentido de que, havendo necessidade dessa regressão em busca de apontar todas as causas que contribuíram para o resultado, chegaríamos a uma regressão ad infinitum.

     

    No caso de um crime de homicídio, ainda no exemplo transcrito supra, formulado por Damásio, atribuiríamos o resultado, em virtude da mencionada regressão, até mesmo ao proprietário da empresa encarregada da produção do revólver. Não ficariam livres nem mesmo o pai ou a mãe do agente, uma vez que, se não o tivessem gerado, não teria ele cometido o delito.

     

     

    Contudo, para que seja evitada tal regressão, devemos interromper a cadeia causal no instante em que não houver dolo ou culpa por parte daquelas pessoas que tiveram alguma importância na produção do resultado. Frank, citado por Fragoso, ‘procurando estabelecer limitações à teoria, formulou a chamada proibição de regresso (Regressverbot), segundo a qual não é possível retroceder além dos limites de uma vontade livre e consciente, dirigida à produção do resultado. Não seria lícito considerar como causas do resultado as condições anteriores’. No caso em estudo, se o agente adquiriu legalmente o revólver utilizado na prática da infração penal, não há como responsabilizar o proprietário da casa de comércio em que a arma fora vendida e entregue àquele. Aqui, interrompe-se a cadeia causal, uma vez que não houve dolo ou culpa na conduta do proprietário da casa de armas ao vender ao agente o revólver por ele utilizado como instrumento do crime.” (Grifamos)

  • .

    e) é regulada, em nosso sistema, pela teoria da conditio sine qua non.

     

    LETRA E – CORRETA -  Segundo o professor Rogério Greco ( in Curso de direito penal. 17ª Ed. Rio de janeiro: Impetus, 2015. págs. 278 e 279):

     

    “Pela teoria da equivalência dos antecedentes causais, de von Buri, adotada pelo nosso Código Penal, considera-se causa a ação ou a omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Isso significa que todos os fatos que antecedem o resultado se equivalem, desde que indispensáveis à sua ocorrência. Verifica-se se o fato antecedente é causa do resultado por meio de uma eliminação hipotética. Se, suprimido mentalmente o fato, vier a ocorrer uma modificação no resultado, é sinal de que aquele é causa deste último.

     

     Pela análise do conceito de causa concebido pela teoria da conditio sine qua non, podemos observar que, partindo do resultado, devemos fazer uma regressão almejando descobrir tudo aquilo que tenha exercido influência na sua produção.

     

     Vejamos o exemplo de Damásio:

     

    ‘Suponhamos que A tenha causado a morte de B. A conduta típica do homicídio possui uma série de fatos, alguns antecedentes, dentre os quais poderíamos sugerir os seguintes: 1º) produção do revólver pela indústria; 2º) aquisição da arma pelo comerciante; 3º) compra do revólver pelo agente; 4º) refeição tomada pelo homicida; 5º) emboscada; 6º) disparos dos projéteis na vítima; 7º) resultado morte. Dentro dessa cadeia, excluindo-se os fatos sob os números 1º a 3º, 5º e 6º, o resultado não teria ocorrido. Logo, dele são considerados causa. Excluindo-se o fato sob o número 4 (refeição), ainda assim o evento teria acontecido. Portanto, a refeição tomada pelo sujeito não é considerada como sendo causa do resultado.’

     

     Contudo, existe falha na teoria da equivalência dos antecedentes causais quando estamos diante da chamada causalidade cumulativa, isto é, de fatos que, isoladamente, teriam plenas condições de produzir o resultado. Conforme aduz José Cerezo Mir,

     

    ‘se A e B proporcionam, independentemente, a C uma dose mortal de veneno, na mesma comida, abstraindo-se a conduta de A, o resultado concreto teria ocorrido também como consequência da conduta de B. A mesma conclusão chegaríamos se fizéssemos a abstração da conduta de B (causalidade cumulativa). Para resolver estes casos, Welzel propõe a seguinte fórmula: ‘Se existem várias condições das que cabe fazer abstração de modo alternativo, mas não conjuntamente, sem que deixe de produzir-se o resultado, cada uma delas é causal para a produção do resultado.’

  • ....

     

     

    c)é imprescindível nos crimes de mera conduta.

     

     

    LETRA C – CORRETA -  Segundo o professor Cleber Masson (in Código Penal Comentado. 2° Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014. P. 344):

     

    Âmbito de aplicação

     

     

    Prevalece na doutrina brasileira o entendimento de que a expressão “o resultado”, constante no início do art. 13, caput, do Código Penal, alcança somente o resultado naturalístico, isto é, a modificação externa provocada pela conduta praticada por alguém.

     

     

    Destarte, o estudo da relação de causalidade tem pertinência apenas aos crimes materiais. Nesses delitos, o tipo penal descreve uma conduta e um resultado naturalístico, exigindo a produção desse último para a consumação. É aí que entra em cena o nexo causal, para ligar a conduta do agente ao resultado material.

     

     

    Nos crimes de atividade, o resultado naturalístico pode ocorrer (formais) ou não (de mera conduta). De qualquer forma, é dispensável, pois se consumam com a simples prática da conduta ilícita.” (Grifamos)

     

     

     

     

    d) é excluída pela superveniência de causa relativamente independente que, por si só, produz o resultado, não se imputando também ao agente os fatos anteriores, ainda que típicos.

     

     

     

    LETRA D – ERRADO – “CP, ART. 13, § 1º - A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou.” (Grifamos)

     

     

  • ....

    b) não é normativa, mas fática, nos crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão.

     

     

    LETRA B – ERRADA -  Segundo o professor Cleber Masson (in Código Penal Comentado. 2° Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014. P. 150 e 151):

     

    Teoria adotada: O art. 13, § 2º, do CP, no tocante à natureza jurídica da omissão, acolheu a teoria normativa, pela qual a omissão é um nada, e “do nada, nada surge”. Não é punível de forma independente, ou seja, não se pune alguém pelo simples fato de ter se omitido. Só tem importância jurídico-penal quando presente o dever de agir. Daí a preferência pela teoria normativa. A omissão somente interessa ao Direito Penal quando, diante da inércia do agente, o ordenamento jurídico lhe impunha uma ação, um fazer.”(Grifamos)

  • ....

    a) não é excluída por concausa superveniente absolutamente independente.

     

     

     

    LETRA A – ERRADA – Seja qual for a concausa absolutamente independente (preexistente, concomitante, superveniente) rompe-se o nexo causal, devendo o agente responder apenas pelos atos praticados. Nesse sentido, o professor Cléber Masson (in Direito penal esquematizado: parte geral  – vol. 1. 9ª Ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015. Pág.350 e  351):

     

     

    “Causas absolutamente independentes

     

    São aquelas que não se originam da conduta do agente, isto é, são absolutamente desvinculadas da sua ação ou omissão ilícitaE, por serem independentes, produzem por si sós o resultado naturalístico. Constituem a chamada ‘causalidade antecipadora’, pois rompem o nexo causal.

     

    Dividem-se em preexistentes (ou estado anterior), concomitantes e supervenientes.

     

     

    Superveniente

     

     

    É a que se concretiza posteriormente à conduta praticada pelo agente. Exemplo: “A” subministra dose letal de veneno a “B”, mas, antes que se produzisse o efeito almejado, surge “C”, antigo desafeto de “B”, que nele efetua inúmeros disparos de arma de fogo por todo o corpo, matando-o.”

     

     

     

    Efeitos jurídicos das causas absolutamente independentes

     

    Em todas as modalidades (preexistentes, concomitantes e supervenientes), o resultado naturalístico ocorre independentemente da conduta do agente. As causas surgem de forma autônoma, isto é, não se ligam ao comportamento criminoso do agente. E, por serem independentes, produzem por si sós o resultado material.

     

    Por corolário, devem ser imputados ao agente somente os atos praticados, e não o resultado naturalístico, em face da quebra da relação de causalidade. De fato, suprimindo mentalmente sua conduta, ainda assim o resultado teria ocorrido como ocorreu. Respeita-se a teoria da equivalência dos antecedentes ou conditio sine qua non, adotada pelo art. 13, caputin fine, do Código Penal. Nos exemplos mencionados, o agente responde somente por tentativa de homicídio, e não por homicídio consumado.” (Grifamos)

  • gab E

    Art. 13 CAPUT . TEORIA DA EQUIVALÊNCIA DOS ANTECEDENTES CAUSAIS OU CONDITIO SINE QUANON

    art. 13 pragrafo 1º. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA.

  • Só eu que curto esse nome? ''conditio sine qua non''...

    vou tatuar!

  • Relação de causalidade

    Artigo 13- O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se a causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.

    O nosso código, no tema relação de causalidade, aditou em regra, a teoria da equivalência dos antecedentes causais (Conditio sine qua non)

  • Nosso CP adotou a teoria da equivalência ou teoria da conditio sine qua non, e nessa teoria causa é a condição sem a qual o crime não teria ocorrido.


ID
18787
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Penal
Assuntos

O princípio constitucional da legalidade em matéria penal encontra efetiva realização na exigência, para a configuração do crime, de

Alternativas
Comentários
  • Princípio da legalidade: Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal (CF Art.5º, XXXIX e Art. 1º do CP).
    Este princípio, por sua vez comprende o princípio da reserva legal, que sob seu aspecto formal comporta a taxatividade (necessidade da lei de descrever o crime em todos os seus pormenores).
    Assim, a tipicidade, que é o enquadramento da conduta concretizada pelo agente dentro da norma penal concretiza a aplicação do princípio da legalidade.
  • Tipicidade para caracterizar o ilícito penal cometido pelo agente dentro da lei.
  • Gabarito: "b"

    O princípio da legalidade é uma garantia que temos em face do Estado, quando fala que não há crime sem lei (tipicidade).

  • "Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal "

  • CORRETO A ASSERTIVA "b"

    A tipicidade é a incidência da conduta do autor ao medelo abstrato da norma (lei). Ou seja, a tipicidade observa a seguinte fórmula:

    TIPICIDADE = CONDUTA + LEI

  • O princípio da legalidade, ante o descrito no inciso XXXIV do art. 5ª da CF, prevê que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominção legal.
    Além disso, é cabível salientar que no preceito primário do tipo incrimandor dever ter uma definição precisa da conduta, sendo proibida a criação de tipos que contenham conceitos vagos ou precisos, devendo ser a lei taxativa

  • "não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal"

    PRINCÍPIO LEGALIDADE = ANTERIORIDADE ("anterior"; "prévia") + RESERVA LEGAL ("lei"; "cominação legal")
  • Essas questões de completar o pensamento do examinador são decepcionantes.. Parece jogo de advinha o que eu tô pensando..

  • a) culpabilidade: diz respeito aos aspectos subjeitvos do indivíduo e não ao fato criminoso em si

    b) tipicidade: é a previsão de que uma determinada conduta como crime. Assim, quando se faz a subsunção de uma norma penal incriminadora a uma conduta ocorrida  no mundo físico, diz-se que está a fazer um juízo de tipicidade da conduta, a fim de se verificar se sobre ela recai previsão legal.

    c) punibilidade: é a existência de um poder conferido ao Estado para aplicar a sanção penal no caso concreto. Não basta a previsão legal, pois deve haver a prática de uma conduta que nela se enquadre para que surja o poder-dever de punir, o jus puniendi.

    d) ilicitude: é a contratiedade da conduta ao direito.

    e) imputabilidade: liga-se à possibilidade de se aplicar ao agente, ou não, no caso concreto, a lei penal, em razão de fatores relacionados à sua capacidade de se comportar conforme o direito.

    FONTE: estratégia concursos

  • Para dar uma luz... 

    A) Posso ter CRIME sem CULPABILIDADE (ex: Embriaguez proveniente de caso fortuito);

    B) Correta. Nāo há hipótese de CRIME sem TIPICIDADE, pois é na tipicidade que estāo inseridos os próprios elementos da estrutura do crime (CONDUTA-RESULTADO-NEXO CAUSAL). Então se falta QUALQUER dos elementos da tipicidade, NÃO EXISTE CRIME. (Ex: Eu queria matar fulano, mas ele infartou antes. Faltou a CONDUTA;

    C) Posso ter CRIME sem PUNIBILIDADE (Ex: Prescriçāo);

    D) Posso ter crime sem ILICITUDE (Ex: Matar alguém em Legítima Defesa);

    E) Posso ter crime sem IMPUTABILIDADE (Ex: Menoridade - menor comete ATO INFRACIONAL, jamais crime).

     

    Não desista! Seu dia vai chegar!

     

  • Professor Renan Araújo | Estratégia Concursos

     

    A) Culpabilidade
    ERRADA: A culpabilidade está afeta a aspectos subjetivos do indivíduo, e não ao fato criminoso em si, à conduta prevista na lei.

     

    B) Tipicidade
    CORRETA: A tipicidade é a previsão de uma determinada conduta como crime. Assim, quando se faz a subsunção de uma norma penal incriminadora a uma conduta ocorrida no mundo físico, diz-se que se está a fazer o juízo de tipicidade da conduta, a fim de se verificar se sobre ela recai previsão legal incriminadora.

     

    C) Punibilidade
    ERRADA: A punibilidade é a existência de um Poder conferido ao Estado para aplicar a sanção penal no caso concreto. Deriva da conjugação de dois fatores: legal e fático. Não basta a previsão legal, pois deve haver a prática de uma conduta que nela se enquadre para que surja o Poder-dever de punir, o jus puniendi;

     

    D) Ilicitude
    ERRADA: A ilicitude é a contrariedade da conduta ao direito. Uma conduta pode ter previsão legal incriminadora(tipicidade) mas, no caso concreto, não ser contrária ao Direito, por estar acobertada por uma causa excludente da ilicitude.

     

    E) Imputabilidade
    ERRADA: A imputabilidade está ligada à possibilidade, ou não, de se aplicar ao agente, no caso concreto, a lei penal, em razão de fatores relacionados à sua capacidade de entendimento da ilicitude da conduta e de sua possibilidade de se comportar conforme o direito.

  • a)   ERRADA: A culpabilidade está afeta a aspectos subjetivos do indivíduo, e não ao fato criminoso em si, à conduta prevista na lei.

    b)  CORRETA: A tipicidade é a previsão de uma determinada conduta como crime. Assim, quando se faz a subsunção de uma norma penal incriminadora a uma conduta ocorrida no mundo físico, diz−se que se está a fazer o Juízo de tipicidade da conduta, a fim de se verificar se sobre ela recai previsão legal incriminadora. Portanto, a alternativa está correta;

    c)   ERRADA: A punibilidade é a existência de um Poder conferido ao Estado para aplicar a sanção penal no caso concreto. Deriva da conjugação de dois fatores: legal e fático. Não basta a previsão legal, pois deve haver a prática de uma conduta que nela se enquadre para que surja o Poder−dever de punir, o jus puniendi;

    d)  ERRADA: A ilicitude é a contrariedade da conduta ao direito. Uma conduta pode ter previsão legal incriminadora(tipicidade) mas, no caso concreto, não ser contrária ao Direito, por estar acobertada por uma causa excludente da ilicitude, que estudaremos mais à frente;

    e)   ERRADA: A imputabilidade está ligada à possibilidade, ou não, de se aplicar ao agente, no caso concreto, a lei penal, em razão de fatores relacionados à sua capacidade de entendimento da ilicitude da conduta e de sua possibilidade de se comportar conforme o direito.

    Portanto, a ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA B.

  • LETRA B.

    b) Certo. Veja que o tipo penal é o responsável por formalizar a conduta proibida no texto de lei. E que o princípio da legalidade determina que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Em outras palavras, segundo o princípio da legalidade, para ser crime o fato deve estar devidamente previsto em uma lei (ou seja, deve ser estruturado um fato típico para criminalizar uma conduta). Com isso, é claro que a efetiva realização do princípio da legalidade está na tipicidade, ou seja, no alinhamento entre a conduta praticada e um tipo penal previsto na lei!
     

    e) Errado. Veja que o tipo penal é o responsável por formalizar a conduta proibida no texto de lei. E que o princípio da legalidade determina que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Em outras palavras: segundo o princípio da legalidade, para ser crime, o fato deve estar devidamente previsto em uma lei, ou seja, deve ser estruturado um fato típico para criminalizar uma conduta. Com isso, é claro que a efetiva realização do princípio da legalidade está na tipicidade, ou seja, no alinhamento entre a conduta praticada e um tipo penal previsto na lei, e não na imputabilidade, como afirmou o examinador!

    Questão comentada pelo Prof. Prof. Douglas de Araújo Vargas
     

     

  • Tirado da aula do professor Douglas Vargas, da Gran Cursos:

    "Veja que o tipo penal é o responsável por formalizar a conduta proibida no texto de lei. E que o princípio da legalidade determina que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.

    Em outras palavras: segundo o princípio da legalidade, para ser crime, o fato deve estar devidamente previsto em uma lei, ou seja, deve ser estruturado um fato típico para criminalizar uma conduta. 

    Com isso, é claro que a efetiva realização do princípio da legalidade está na tipicidade, ou seja, no alinhamento entre a conduta praticada e um tipo penal previsto na lei"

  • Tipicidade. É a conformidade do fato praticado pelo agente com a descrição de cada espécie de infração contida na lei penal incriminadora. Assim, para um fato ser considerado típico precisa adequar-se (subsumir-se) a conduta abstratamente descrita na lei penal.

  • E na tipicidade que o direito penal encontra a fórmula legal para punir o agente infrator que comete uma conduta criminosa; tipicidade é o enquadramento da conduta a uma norma positiva.

  • Com 4 caras e 3 coroas, você acerta a questão.

    O enunciado diz "O número de coroas existentes sobre a mesa é":

    b) 3


ID
18790
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Penal
Assuntos

A conduta do funcionário público que, em razão da função exercida, solicita vantagem indevida para deixar de lançar tributo configura

Alternativas
Comentários
  • Lei nº 8.137, de 27 de Dezembro de 1990

    Dos crimes praticados por funcionários públicos

    Art. 3° Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal (Título XI, Capítulo I):

    II - exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida; ou aceitar promessa de tal vantagem, para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-los parcialmente. Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.
  • Corrupção passiva

    Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

    Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

    § 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

    § 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:

    Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.
  • Corrupção passiva Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003) § 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. § 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.
  • Lei nº 8.137/90 ----> Define crimes contra a ordem tributária.


    Seção II
    Dos crimes praticados por funcionários públicos

    Art. 3° Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal (Título XI, Capítulo I):

    I - extraviar livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento, de que tenha a guarda em razão da função; sonegá-lo, ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, acarretando pagamento indevido ou inexato de tributo ou contribuição social;

    *** II - exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida; ou aceitar promessa de tal vantagem, para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-los parcialmente. Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.

    III - patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário público. Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.



  • Pra mim isso é corupção passiva. Só não é por causa do "lançar tributos"? Só seria corrupçao passiva se ele ficasse com algum valor?
  • Não,
    é por causa da especialidade. Já que o crime é contra ordem tributaria é a lei especial que prevalece
  • Sempre que existir um crime praticado por funcionário público contra a ordem tributária - LEIA-SE: Tributo!!! - O Crime CONTRA O TRIBUTO afasta a incidência dos outros crimes. Pois tem uma pena maior!!!Ou seja, Seção II Dos crimes praticados por funcionários públicos Art. 3° Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal (Título XI, Capítulo I): AFASTA INCIDÊNCIA DO 314 - EXTRAVIO, SONEGAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO I - extraviar livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento, de que tenha a guarda em razão da função; sonegá-lo, ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, acarretando pagamento indevido ou inexato de tributo ou contribuição social; AFASTA ART. 316 E 317 - CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA II - exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida; ou aceitar promessa de tal vantagem, para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-los parcialmente. Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. AFASTA ART. 321 - ADVOCACIA ADMINISTRATIVA III - patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário público. Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
  • acredito que para ser mais claro:lei especial,revoga a geral.
  • Art. 3° Constitui crimefuncional contra a ordem tributária, além dos previstos no Decreto-Lei n° 2.848, de 7de dezembro de 1940 - Código Penal (Título XI, Capítulo I):

            I - extraviar livrooficial, processo fiscal ou qualquer documento, de que tenha a guarda em razão dafunção; sonegá-lo, ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, acarretando pagamentoindevido ou inexato de tributo ou contribuição social;

            II - exigir, solicitar oureceber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ouantes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida; ou aceitarpromessa de tal vantagem, para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuiçãosocial, ou cobrá-los parcialmente. Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, emulta.

            III - patrocinar, diretaou indiretamente, interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se daqualidade de funcionário público. Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, emulta.

  • Colega, lei especial não revoga lei geral. No caso, aquela apenas especifica uma conduta, o que não significa que a lei geral foi revogada porque excluiria todas as outras situações que não estão na lei especial. No máximo, pode-se dizer que ela deve ser aplicada pelo princípio da especialidade.

    Além disso, temos que uma lei geral superveniente da União suspende lei estadual anterior naquilo em que for contrário àquela. Ou seja, já seria uma exceção considerável à sua afirmação.

  • COM RAZÃO A ALTERNATIVA "d"

    O enunciado da questão descreve um tipo penal semelhante ao da corrupção passiva (art. 317 do CP). Porém, quando esta conduta está relacionada com o objeto de suprimir ou reduzir tributo, temos que observar o art. 3º da Lei 8.137/90, que trata dos crimes funcionais contra a ordem tributária.

    Dessa forma, não só a corrupção passiva é semelhante a um crime funcional contra a ordem tributária. Veja:

    Art. 314 do CP: extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento ____________art. 3º, I, da lei 8.137;

    Art. 316 do CP: Concussão___________art. 3º, II, 1ªparte, da lei 8.137;

    Art. 317 do CP: Corrupção passiva___________art. 3º, II, 2ªparte, da lei 8.137;

    Art. 321 do CP: Advocacia Administrativa___________art. 3º, III, da lei 8.137.

  • Lei nº 8.137, de 27 de Dezembro de 1990 Dos crimes praticados por funcionários públicos
    Art. 3° Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal (Título XI, Capítulo I): II - exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida; ou aceitar promessa de tal vantagem, para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-los parcialmente. Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.

    Acredito que se trata de um conflito aparente de normas penais entre o Artigo 3º da lei acima citada e o Art. 317 do CP que se resolve pelo princípio da especialidade da norma penal (Norma especial prevalece sobre Norma geral, ou seja, lei 8.137/90, neste caso concreto, prevalece sobre o CP).

    Rogério Greco ensina que: "Em determinados tipos penais incriminadores há elementos que os tornam especiais em relação a outros, fazendo com que, havendo uma comparação entre eles, a regra contida no tipo especial se amolde adequadamente ao caso concreto, afastando, desta forma, a aplicação da norma geral ".
     
  • Pessoal, LEX ESPECIALIS DERROGAT LEX GENERALIS.

    Quando se tratar de crime contra a ordem tributária prevalece a lei específica. Pois nesse caso específico temos um bem juridico tutelado mais relevante do que aquele similar previsto no CP.  
    Crime contra a ordem tributária vc está metendo a mão no bolso do governo..

    Bons estudos.
  • Como a resposta está na lei 8.137/90, entendo que a questão está mal classificada quanto ao assunto.
    É pra estar em Crime contra a Ordem Tributária.
  • Gabarito D

    Dos crimes praticados por funcionários públicos

    Art. 3° Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no :

    II - exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida; ou aceitar promessa de tal vantagem, para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-los parcialmente. Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.

  • Embora a conduta de "solicitar" nos remeta à corrupção passiva, esta se transformou em crime funcional contra a ordem tributária, porque a finalidade era a deixar de lançar o tributo

    Gab D


ID
18793
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Penal
Assuntos

Nos crimes relacionados às licitações,

Alternativas
Comentários
  • A) art 84 Parágrafo 2º Lei 8666/93 - A pena imposta será acrescida da terça parte, qdo. autores dos crimes previstos nesta Lei forem ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança em órgão da Adm. direta, autarquia, empresa púb., soc. de economia mista, fundação púb., ou outra entidade controlada direta ou indiretamente pelo Poder Público.
    B)Vide art 83 da Lei 8666/93
    C)Vide art 99 parágrafo 2º
    D)
  • Art. 83. Os crimes definidos nesta Lei, ainda que simplesmente tentados, sujeitam os seus autores, quando servidores públicos, além das sanções penais, à perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo.lei 8666/93, art. 83
  • Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta Lei consiste no pagamento de quantia fixada na sentença
    e calculada em índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente.
    § 1º Os índices a que se refere este artigo não poderão ser inferiores a 2% (dois por cento), nem superiores a 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com dispensa ou inexigibilidade de licitação.
    § 2º O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o caso, à Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal.
    lei 8666/93
  • Para "matar" essa questão bastaria saber que:

    CP, Art. 327 § 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. (Incluído pela Lei nº 6.799, de 1980)

    abraços,
    Klotz
  • D)INCORRETA ART 84 $1º EQUIPARA-SE A SERVIDOR PÚBLICO PARA OS FINS DESTA LEI,QUEM EXERCE CARGO,EMPREGO OU FUNÇÃO EM ENTIDADE PARAESTATAL,ASSIM CONSIDERADAS ALÉM DAS FUNDAÇÕES,EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA,AS DEMAIS ENTIDADES SOB CONTROLE,DIRETO OU INDIRETO,DO PODER PÚBLICO
  • E) INCORRETA Quanto à pena de multa, a Lei nº 8.666/93 estabeleceu um critério de fixação quantitativa diferente daquele estabelecido no Código Penal. Para efeito de crimes em licitações, a pena de multa possui um regramento próprio definido no art. 99 da Lei de licitações, e que, segundo a jurisprudência, deve ser aplicada, razão pela qual deve ser fixada entre 2% e 5% do valor do contrato, e não entre 10 e 360 dias-multa, tal como prescreve o art. 49 do Código Penal.
  • Art. 3° Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal (Título XI, Capítulo I): I - extraviar livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento, de que tenha a guarda em razão da função; sonegá-lo, ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, acarretando pagamento indevido ou inexato de tributo ou contribuição social; II - exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida; ou aceitar promessa de tal vantagem, para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-los parcialmente. Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. III - patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário público. Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
  • Art. 83. Os crimes definidos nesta Lei, ainda que simplesmente tentados, sujeitam os seus autores, quando servidores públicos, além das sanções penais, à perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo.

    Art. 84. Considera-se servidor público, para os fins desta Lei, aquele que exerce, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, cargo, função ou emprego público.

    § 1o Equipara-se a servidor público, para os fins desta Lei, quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, assim consideradas, além das fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, as demais entidades sob controle, direto ou indireto, do Poder Público.

    § 2o A pena imposta será acrescida da terça parte, quando os autores dos crimes previstos nesta Lei forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de confiança em órgão da Administração direta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública, ou outra entidade controlada direta ou indiretamente pelo Poder Público.

    Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta Lei consiste no pagamento de quantia fixada na sentença e calculada em índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente.

    § 1o Os índices a que se refere este artigo não poderão ser inferiores a 2% (dois por cento), nem superiores a 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com dispensa ou inexigibilidade de licitação.

    § 2o O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o caso, à Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal.


  • A multa nos crimes previstos na lei de licitações não seguirão o critério de dias-multa do CP. Será estabelecida de acordo com a  vantagem auferida ou sua provável auferição, impondo-se um percentual sobre ela.

    A maioria dos delitos da lei de licitações são formais, não necessitando de resultando para sua consumação. 

    Poderá reverte-se á fazenda estadual, distrital ou municipal, dependendo da esfera licitante.

    Via de regra nos delitos da lei de licitação, para os efeitos desta lei, segue-se o previsto no art. 327 CP. 

  • Resolução:

    A) Art. 84.  §2º Lei 8666/93 - A pena imposta será acrescida da terça parte, quando os autores dos crimes previstos nesta Lei forem ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança em órgão da Administração direta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública ou outra entidade controlada direta ou indiretamente pelo Poder Público.


    B) Art. 83. Os crimes definidos nesta Lei, ainda que simplesmente tentados, sujeitam os seus autores, quando servidores públicos, além das sanções penais, à perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo.

    C) Art. 99. § 2o O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o caso, à Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal.


    D) Art. 84. Considera-se servidor público, para os fins desta Lei, aquele que exerce, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, cargo, função ou emprego público.

    § 1o Equipara-se a servidor público, para os fins desta Lei, quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, assim consideradas, além das fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, as demais entidades sob controle, direto ou indireto, do Poder Público.

     

    e) Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta Lei consiste no pagamento de quantia fixada na sentença e calculada em índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente.

    § 1o Os índices a que se refere este artigo não poderão ser inferiores a 2% (dois por cento), nem superiores a 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com dispensa ou inexigibilidade de licitação.

     

    Gabarito: A


ID
18796
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Penal
Assuntos

O crime de advocacia administrativa previsto no art. 321 do Código Penal

Alternativas
Comentários
  • ADVOCACIA ADMINISTRATIVA

    Art. 321 - Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário:

    Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

    Parágrafo único - Se o interesse é ilegítimo:

    Pena - detenção, de três meses a um ano, além da multa.

  • 1. Sujeito ativo. Deve ser funcionario publico, mas responde tambem pelo delito o particular que o auxilia, atuando com "testa-de-ferro". Apesar do nome do delito (advocacia adminstrativa), nao eh necessario que seja cometido por advogado.

    sinopses juridicas.
    dos crimes contra os constumes aos crimes contra a administracao. pag 141
  • o grande detalhe é que na advocacia adm nao tem que ser contra a adm fazendaria.
  • É importante observar que não se exige que o patrocínio ocorra no mesmo órgão da Administração em que o funcionário está lotado. Ex: funcionário do Ministério da Cultura que defende interesse particular perante o Ministério da Defesa, devido às amizades que lá mantém.
  • Não entendo porque a letra b está errada, se é exatamente a letra da lei. O fato de admitir o concurso de pessoas é o detalhe da questão, não a sua definição. Qual é a casca de banana aí, pessoal?
  • Não entendo porque a letra b está errada, se é exatamente a letra da lei. O fato de admitir o concurso de pessoas é o detalhe da questão, não a sua definição. Qual é a casca de banana aí, pessoal?
  • Marília,atente para o fato que a questão está restringindo o crime apenas a Administração fazendária,quando na verdade a lei diz:"...perante a administração pública...".
    Essa então seria a tal "casca da banana" que vc procurava!
    Bons estudos,sucesso!
    Abraço
  • Complementando o comentário anterior,quando o crime for praticado contra a administração fazendária,aplicar-se-á a Lei 8137/90, que trata dos crimes contra a ordem tributária.
  • essa letra c, concurso de particulares, é que intriga. ela quis dizer que não existe a participação de um funcionário público, mas só de particulares? acho pouco provável, já que a qualidade de funcionário público é necessária, ao menos para um dos agentes, não se configurando o crime se só existisse particulares envolvidos. Sendo necessária a participação de pelo menos um funcionário, a questão deveria se referir a concurso "com" particulares e não "de" particulares.
  • poxa, caí na casca de banana da letra "B", saco!! =/
  • Lei nº 8.137/90 ----> Define crimes contra a ordem tributária.Seção IIDos crimes praticados por funcionários públicosArt. 3° Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal (Título XI, Capítulo I):I - extraviar livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento, de que tenha a guarda em razão da função; sonegá-lo, ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, acarretando pagamento indevido ou inexato de tributo ou contribuição social;II - exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida; ou aceitar promessa de tal vantagem, para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-los parcialmente. Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.---------->>>>> III - patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário público. Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
  • Na doutrina prevalece a idéia de que pode haver a participação de particulares aliando-se ao agente público na prática do crime previsto no art. 91 da Lei n. 8.666/93, aplicando-se as normas descritas nos art. 29 e 30 do Código Penal. Paulo José da Costa Junior entende que "o particular poderá participar do delito, auxiliando o intraneus na prática ilícita, induzindo-o ou instigando-o a ela".
  • a) errada: o agente precisa ser funcionário público, nos termos da lei penal, não necessitando ser advogado;

    b) errada: refere-se à toda Administração Pública, e não apenas à fazendária;

    c) correta;

    d) errada: descreve crime previsto na lei 8.666 (licitações);

    e) errada: o interesse pode ser legítimo ou ilegítimo, mas, neste caso, haverá agravamento da pena.

  • CORRETO A ASSERTIVA "c"

    a) ERRADO - O sujeito ativo pode ser qualquer funcionário público.

    b) ERRADO - Quando o interesse privado é patrocinado mediante a administração fazendária, estamos diante de um crime funcional contra a ordem tributária nos termos do art. 3º, III da Lei 8.137/90.

    c) CORRETO - Por ter como condição elementar a necessidade de ser praticado por funcionário público, nos termos do art. 30 do CP, é admissível o concurso de agente público com particular caso este conheça a condição daquele.

    d) ERRADO - Quando o interesse privado patrocinado der causa à instauração de licitação ou celebração de contrato administrativo e o mesmo vier a ser invalidado pelo Judiciário, estamos diante de um crime praticado contra as licitações e os contratos administrativos, nos termos do art. 91, da Lei 8.666/93.

    e) ERRADO - O interesse pode ser tanto legítimo como ilegítimo.

  • Alternativa A - Incorreta - "Pratica o crime apenas o funcionário público,assim considerado quem exerce o cargo, emprego ou função pública. Indispensável, por isso, que tenha entrado no exercício da função, não bastando a nomeação ou a posse";

    Alternativa B - Incorreta - "Se o patrocínio do interesse privado se realiza perante a administração fazendária, pode ocorrer o crime previsto no art. 3º, III, da Lei nº 8.137/90 (art. 3º. Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal (Título XI, Capítulo I): (...) III - patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário público)";

    Alternativa C - Correta - "Coautor é o particular que colabora na conduta do funcionário, estendendo-se àquele a circunstância elementar, nos termos do artigo 30 (art. 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime). Comum, aliás, é apresentar-se o particular como testa de ferro do funcionário na advocacia administrativa. É partícipe também o particular em benefício de quem atua o funcionário desde que, ciente da ilicitude de seu procedimento, solicita o patrocínio";

    Alternativa D - Incorreta - "Se o patrocínio do interesse privado dá causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário, o crime é o descrito no art. 91 da Lei n. 8.666/93 (art. 91. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a Administração, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato, cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário : pena...)

    Alternativa E - Incorreta - "Pode o interesse privado ser legítimo ou ilegítimo. Nesta hipótese, a pena é maior, já que sofre maior dano a administração pública com a defesa de interesses ilegais ou indevidos. Exige-se para a caracterização da qualificadora que o sujeito ativo tenha ciência da ilegitimidade do interesse";


    MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal. 25. ed. rev. e atual São Paulo. Atlas, 2011
  • Já é a 2 questão da FCC que o termo FAZENDÁRIA me quebra..Pior que eu sei disso, mas a falta de atenção me fez errar! Muita mitagem pegadinha assim :p
  • Em 08/04/20 às 17:17, você respondeu a opção A.!Você errou!

    Em 15/04/20 às 19:30, você respondeu a opção B.!Você errou!

    A próxima acerto.. kkkk

  • Sobre a Letra A (Errado):

    Não se exige que o funcionário público seja bacharel em Direito, nem que esteja inscrito na OAB. Mas é absolutamente necessário que se trata de funcionário público.

    O sujeito ativo pode ser qualquer funcionário público. 


ID
18799
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Civil
Assuntos

O Código Civil de 2002 estabelece no artigo 2.035: "A validade dos negócios e demais atos jurídicos, constituídos antes da entrada em vigor deste Código, obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas no art. 2.045, mas os seus efeitos, produzidos após a vigência deste Código, aos preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes determinada forma de execução". Essa disposição

Alternativas
Comentários
  • Correta a alternativa 'C', uma vez que o art. 2.035 do CC estabelece que os atos e negócios jurídicos que se constituíram antes da entrada em vigor da nova lei, serão regidos pelas regras vigentes na época de sua constituição.

    Assim, não há incompatibilidade com o art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil que estabelece: "A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada".

    Com efeito, para gerar direito adquirido, o ato ou negócio jurídico deveria ter sido constituído e produzido efeitos durante a vigência da lei anterior. Se, contudo, estiver em curso de formação, em face da entrada em vigor da nova lei, esta aplicar-se-á. Todavia, se celebrado sob a égide da lei antiga e não estiver produzindo efeitos, que só ocorrerão depois da entrada em vigor da nova lei, os contratantes terão direito de tê-lo cumprido nos termos da lei nova, salvo se estipulado certa forma de execução, sem, contudo, contrariar preceito de ordem pública.
  • ALTERNATIVA B

    Trata-se da aplicação da Teoria Objetivista para resolução de conflitos das leis no tempo.
    Segundo tal teoria, o conflito de leis no tempo se resolve através da identificação da lei vigente no momento em que os efeitos dos fatos são produzidos. Os efeitos já produzidos antes da entrada emm vigor da nova norma fazem parte do domínioo da lei antiga e são intocáveis. A lei nova determinará os efeitos jurídicos que se produzirão após a sua entrada em vigor.

    A referida Teoria é a adotada tanto no art. 6o da LICC quanto no dispositivo do CC transcrito na questão.

    BONS ESTUDOS!!!!
  • trata-se da clasificação instituída por maria helena diniz

    retroatividade máxima, média e mínima.

    o cc adotou a mínima que é expressada exatamente pelo texto da questão

  • o parágrafo 2 do artigo 1 da LICC foi revogado pela lei 12.036 de 1/10/2009 e dessa forma a questão está desatualizada.

  • REGRAS DE IRRETROATIVIDADE
     
    ·          RETROATIVIDADE:
    o         Máxima(restituitória):
    §          a lei nova prejudica a coisa julgada (sentença irrecorrível) ou os fatos jurídicos já consumados.
    o         Média:
    §          a lei nova atinge as prestações exigíveis mas não cumpridas antes da sua vigência. Exemplo: uma lei que diminuísse a taxa de juros e se aplicasse aos já vencidos mas não pagos.
    o         Mínima(temperada ou mitigada):
    §          a lei nova atinge apenas os efeitos dos fatos anteriores, verificados após a data em que ela entra em vigor.
    o         OBS: o STF entende que as normas constitucionais do constituinte originário têm, em regra, retroatividade mínima.
  • "Tendo o contrato sido celebrado na vigencia do CC/16, aplicam-se, em principio, as regras deste. Todavia, em se tratando de normas e ordem publica, é pefeitamente possivel a retroatividade da lei nova, consoante regra de transição disposta no art. 2.035 do Código Civil de 2002". TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. p.29.


ID
18802
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Civil
Assuntos

Os direitos da personalidade, com exceção dos casos previstos em lei, são

Alternativas
Comentários
  • CC:
    Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.
  • OPA!!!!
    Já se entende que é possível sim haver uma limitação ao exercício de direito da personalidade. Vejam o enunciado n° 4, CJF:

    4 – Art.11: o exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral.
  • É necessária uma releitura do art. 11/CC para se adequar ao entendimento da doutrina mais moderna, onde se encontra, por exemplo, Nelson Rosenvald:

    art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, PODENDO o seu exercício sofrer limitação voluntária, DESDE QUE NÃO HAJA VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA.
  • Ainda que se possa fazer uma releitura de certos artigos em face à Constituição, aconselho nas provas da FCC jamais fazer isso. As respostas das questões são geralmente cópia idênticas da lei. Não há espaço para interpretação sistemática nas provas dessa instituição. Lamentável!
  • É verdade, colegas. Infelizmente, em se tratando de FCC, devemos sempre observar a literalidade da lei, pois é assim cobrada nas provas.De qqr maneira fica o agradecimento á minha amiga Germana pelo cuidado em nos dar essa preciosa informação.
  • A informação postada pela colega é muito importante principalmente pq não temos só a FCC! Então ai vai parte de "um" dos textos sobre este tema da jornada CJF:A transmissibilidade dos direitos da personalidade somente pode ocorrer em casos excepcionais, como naqueles envolvendo os direitos patrimoniais do autor, exemplo sempre invocado pela doutrina. De qualquer forma, não cabe limitação permanente e geral de direito da personalidade, como cessão de imagem vitalícia, conforme reconhece o enunciado nº 4, também aprovado na I Jornada CJF, nos seguintes termos:“Art.11: o exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral”.Exemplificando, se fosse celebrado em nosso País, não teria validade o contrato celebrado pelo jogador Ronaldo com a empresa esportiva Nike, eis que nesse negócio, pelo menos aparentemente, há uma cessão vitalícia de direitos de imagem. Fonte: OS DIREITOS DA PERSONALIDADE NO NOVO CÓDIGO CIVIL - FLÁVIO TARTUCE
  • Exemplificando o que nossa colega Germana disse, podemos citar o BBB, onde há uma suspensão de direito intransmissível e irrenunciável, que é o direito a intimidade e privacidade. No direito, a norma sempre sofrerá, em algum momento, os efeitos da relativização para adequação a evolução dos conceitos sociais.
  • Os direitos da personalidade, com exceção dos casos previstos em lei, são
    d) intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Trata-se do art. 11° cc. Como se pode notar, o dispositivo determina que os direitos da personalidade não podem sofrer limitação voluntária, o que gera o seu suposto caráter absoluto.  Entretanto, por uma questão lógica, tal regra pode comportar exceções, havendo, eventualmente, relativização desse caráter ilimitado e absoluto.
    PREVÊ O ENUNCIADO N. 4° DO CJF/STJ, APROVADO NA I JORNADA DE DIREITO CIVIL, QUE "O EXERCÍCIOS DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE PODE SOFRER LIMITAÇÃO VOLUNTÁRIA, DESDE QUE NÃO SEJA PERMANENTE, NEM GERAL".
    Em complemento, foi aprovado um outro enunciado n.139, III jornada..., pelo qual " os direitos da personalidade podem sofrer limitação voluntária, ainda que não especificamente previstos em lei, não podendo ser exercidos com abuso de direito do seu titular, contrariando a boa-fé objetiva e os bons costumes".


  • GABARITO: D

    Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.

  • Para a FCC letra da lei - portanto alternativa correta D. Entretanto, esse entendimento foi relativizado pelo enunciado 4º da CJF. Logo, para a maioria das bancas os direitos de personalidade podem ser relativizados, contrariando a tese de serem absolutos. Ex: direitos a imagem (Reality Shows), esportes de artes marciais (MMA), etc.

  • d) Intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.

    Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.

    • Intransmissíveis - Os direitos da personalidade não se transmitem com a morte, ou seja, não fazem parte da herança.

    • Irrenunciáveis ou Indisponíveis: O titular do direito da personalidade não pode renunciar, dispor ou abrir mão de um direito da personalidade. (Em regra).

    Excepcionalmente poderá haver disposição desses direitos.

    Exemplos: doação de órgãos, exposição da imagem, cessação de direito ao uso da imagem. O limite para dispor de direitos da personalidade deve ser a dignidade da pessoa humana.

  • CC:

    Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.

    Essa limitação, entretanto, é relativa, porquanto pode ser flexibilizada (caso do BBB que permite a exposição da intimidade e da imagem), mas essa restrição não poderá:

    1) Ser permanente (deve ser por período determinado);

    2) Ser genérica (deve incidir sobre ato específico);

    3) Violar a dignidade da pessoa humana, ainda que o titular aceite


ID
18805
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Civil
Assuntos

Será possível distinguir uma associação de uma sociedade se aquela

Alternativas
Comentários
  • Diretamente do Codigo Civil:
    Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados.

    Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos.
  • c) for instituída por dotação de bens mediante escritura pública ou testamento e esta por um contrato.-> FUNDAÇÃO é criada através de escritura pública ou testamento;
  • Letra E.Associação sempre sem fins econômicos. Questão típica da FCC. Sempre que tiver Associação, marque a opção que fala de fins não econômicos.
  • Diferenciando as P. Juridicas de D. Privado: basta perguntar.

    PESSOA  J. de D. PRIVADO

    Quanto aos Fins:

    Com fins economicos? SOCIEDADE

    Sem fins econômicos? Fundação ou Associação

    União de

    1) Bens? Fundação!

    2) Pessoas? Associação e Sociedade!

    pronto! =)

    Ps: A  coesão e semântica textual da questão não é lá essas coisas: fica subentendido que é possível ter o inverso. Já que ele posiciona a afirmação utilizando,  "se", fato condicional o que é conceitualmente incorreto.
  • AS$OCIAÇÃO - S$

  • A alternativa A mostra a diferença entre ASSOCIAÇÕES x FUNDAÇÕES.

  • Quando se trata de associação, podemos ler o final do art. 53, CC (constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos), da seguinte maneira: "...fins não lucrativos"

    É o que estabelece o Enunciado 534 do CJF: As associações podem desenvolver atividade econômica, desde que não haja finalidade lucrativa.

  • A) Pessoas físicas OU jurídicas


ID
18808
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Civil
Assuntos

Sobre a invalidade dos negócios jurídicos, considere:

I. Os negócios simulados são nulos e aqueles praticados mediante erro de direito são anuláveis.
II. Os negócios praticados em fraude contra credores e os contratos celebrados em estado de perigo são anuláveis.
III. São nulos os negócios celebrados pelos pródigos e anuláveis os celebrados por menor entre dezesseis e dezoito anos.
IV. A pretensão para se declarar a nulidade dos negócios jurídicos firmados por pessoa absolutamente incapaz, bem como dos que tiverem objeto ilícito, prescreve em dez anos.
V. Os negócios jurídicos anuláveis sujeitam-se a prazos decadenciais e os negócios nulos se sujeitam a prazos prescricionais.

Está correto o que se afirma APENAS em

Alternativas
Comentários
  • III - prodigo possui incapacidade relativa, portanto será anulável

    IV e V- Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.
  • I) Art.167 do CC: É NULO o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.
    O negócio jurídico praticado mediante erro de direito (error juris)é ANULÁVEL, desde que não e objetive, com a sua alegação, descumprir a lei ou subtrair-se à sua força impetrativa e seja o motivo único ou principal do negócio jurícico (art.139,III, CC)

    II) O art. 171, II, do CC, declara ANULÁVEL o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, ESTADO DE PERIGO e FRAUDE CONTRA CREDORES.

    III) O art. 171, I, do CC, menciona que é ANULÁVEL o negócio jurídico por incapacidade relativa do agente. Tanto o pródigo, quanto o menor entre 16 e 18 anos são tratados, no art. 4º do CC, como relativamente incapazes.

    IV) Aduz o art.198, I, do CC, que Não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes.

  • Letra A.
    I. Correta. Os negócios simulados são nulos e aqueles praticados mediante erro de direito são anuláveis.

    CC, Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

    CC, Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:
    II –  por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.-> não entra a simulação.


    II. Correta. Os negócios praticados em fraude contra credores e os contratos celebrados em estado de perigo são anuláveis.

    CC, Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:
    II – por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.
     
    III. Incorreta. São nulos os negócios celebrados pelos pródigos e anuláveis os celebrados por menor entre dezesseis e dezoito anos.
    CC, Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer:
    IV – os pródigos.
     
    CC, Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:
    I – por incapacidade relativa do agente;

    IV e V. Incorretas. A nulidade absoluta é incurável, pois as partes não podem sanar o vício, objetivando a validação do negócio e perpétua, pois é imprescritível, ou seja, não convalesce pelo decurso do tempo.
    CC, Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.

    A nulidade relativa, por outro lado, é provisória, pois está sujeita a decadência, convalidando-se pelo decurso de tempo.
  • GABARITO: Está correto o que se afirma APENAS em: a) I e II.



ID
18811
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Civil
Assuntos

A indenização por ato ilícito

Alternativas
Comentários
  • Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
  • É válida a leitura do citado art. 186 juntamente com o art. 927:
    Art. 927, CC: "aquele que, por ato ilicito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

    Agora, sinceramente, eu achei a alternativa D um pouco estranha em razão da ressalva feita pelo PU do art. 927.
  • A alternativa "D" restringe a reparação só aos casos de dolo ou culpa, já no Parágrafo Único do art.927 temos: "Haverá obrigação de reparar o dano, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem."
    Ou seja, o parágrafo em comento trata da responsabilidade objetiva.
  • art.927 c/c art.186, ambos do CC
  • TÍTULO III
    DOS ATOS ILÍCITOS

    Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, AINDA QUE EXCLUSIVAMENTE MORAL, comete ato ilícito.


    CORRETA LETRA C.

    ^^
  • Resposta C.

    Mais uma vez a FCC com texto de lei...
  • Gabarito: letra C
  • Resposta letra C
    Art.186 CC Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
  • nao entendi o erro da B. O abuso de direito é ato ilícito, mas sem dano, gera dever de indenizar ? Indenizar o q ? 

  • Abuso de Direito independe de dano para ser caracterizado! O que necessita do dano, no abuso de direito, é para fins de responsabilização!

    Abraços!


ID
18814
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Processual Civil - CPC 1973
Assuntos

Sobre as nulidades dos atos processuais é correto afirmar:

Alternativas
Comentários
  • O artigo 244 do CPC descreve que QUANDO A LEI PRESCREVER DETERMINADA FORMA, SEM COMINAÇÃO DE NULIDADE, O JUIZ CONSIDERARÁ VÁLIDO O ATO SE, REALIZADO DE OUTRO MODO, LHE ALCANÇAR A FINALIDADE.
  • a)Art. 247. As citações e as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das prescrições legais.
    b)Art. 154. Os atos e termos processuais não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.
    d)Art. 245. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
    e)CORRETA Art. 244. Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.
  • A alternativa "e" consagra o princípio do "pas de nulité sans grief", no Brasil conhecido como o princípio de que "não há nulidade sem prejuízo", expressamente previsto no CPC, conforme comentários abaixo.
  • Nas preciosas lições de Cândido Rangel Dinamarco, estamos diante do PRINCIPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, o qual traduz que a existência do ato processual não é um fim em si mesmo, mas instrumento utilizado para se atingir determinada finalidade. Assim, ainda que com vício, se o ato atinge sua finalidade sem causar prejuízo às partes não se declara sua nulidade.

  • Gabarito E

    Conforme o NCPC:

    Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.

    Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.




ID
18817
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Processual Civil - CPC 1973
Assuntos

São condições da ação, a

Alternativas
Comentários
  • Art.3.ºpara propor oncontestar ação é necessário ter interesse e legitimidade.
    Art.4.º o interesse do autor pode limitar-se à declaração:
    I- da existência ou da inexitência de relação jurídica.


  • Condições da Ação: legitimidade para a causa, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido.



    O Código de Processo Civil, em seu Art. 3º estabelece que:



    “Art. 3º. Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade.”





  • Para ajudar na memorização: CLIP
    C - Condições da Ação
    L - Legitimidade das Parte
    I - Interesse Processual
    P - Possibilidade Jurídica do Pedido
  • Legitimidade da parte, Interesse de agir e Possibilidade jurídica do pedido.
  • As condições da ação são três:

    1. possibilidade jurídica do pedido: o pedido deduzido deve ser viável em face do direito positivo em vigor.
    a) pedido imediato: refere-se à tutela jurisdicional requerida ao Estado;
    b) pedido mediato: refere-se à providência de direito material requerida contra o réu.
    2. interesse de agir: refere-se à necessidade e utilidade da concessão do provimento jurisdicional para o alcance do bem da vida pretendido pela parte.
    3. legitimidade de parte : refere-se à legitimação dos sujeitos, de acordo com a lei, para atuarem no processo como partes.
  • São condições da ação:

    a) Legitimidade:

    O autor deve ser o titular da ação (legitimação ordinária) e o réu o que resiste ao pedido. Exceção, Art. 6º CPC (casos de legitimação extraordinária)

    b) Possibilidade jurídica do pedido:

    Ausência de vedação legal que impeça o pedido do autor. (pretenção processual)

    c) Interesse de agir:

    Necessidade => Deve demonstrar que sem o judiciário o réu não satisfará sua pretenção

    Adequação => O autor elegerá a via processual que dará fim à lide

  • A: citação e competência são condiçoes do processo;
    B: competência é condição do processo e interesse é condição da ação;
    C: legitimidade e possibilidade são condições da ação (CORRETA);
    D: possibilidade é condição da ação e imparcialidade é condição do processo;
    E: competência é condição do processo e interesse é condição da ação.

ID
18820
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Processual Civil - CPC 1973
Assuntos

NÃO dependem de prova os fatos

Alternativas
Comentários
  • Conforme o 334 do CPC NÃO dependem de provas os fatos: I- notórios;II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;III - admitidos, no processo, como incontroversos;IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
  • a opção E é a mais absurda, fere a imparcialidade do juiz...
  • Fatos que independem de prova:

    a) Fatos axiomáticos ou intuitivos: São aqueles que não carecem de prova, pois o fato é evidente e a convicção está formada.

    b) Fatos notórios: Aqueles que fazem parte da cultura, são do saber de todos. Exemplo, não se precisa provar que no dia 7 se setembro se comemora a Independdência da República.

    c) Presunções legais: são conclusões decorrentes da própria lei, podendo ser absolutas (juris et de juri) ou relativas (juris tantum). Exemplo, a acusação não poderá provar que um um menor de 18 anos tinha plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato, pois a legislação presume sua incapacidade (inimputabilidade) de modo absoluto (juris et de juri), sem sequer adimiti prova em contrário. Etc.

    d) Fatos inúteis: São os fatos, verdadeiros ou não, que não influenciam na solução da causa, na apuração da verdade real... Exemplo, a testemunha afirma que o crime se deu em momento próximo ao jantar, e o juiz quer saber quais os pratos foram servidos durante tal refeição.

    Tendo isto em vista, podemos depreender que a resposta que melhor está completa e correta, é a alternativa "a".

    Fonte:
    http://programadeapoioaoestudantededireito.blogspot.com.br/2009/05/fatos-que-independem-de-prova.html
  • Não depende de prova que NAsCI PeLado


    N: notório

    A C: Afirmado e Confessado

    I: Incontroverso

    P L: Presunção Legal



    criei agora achei massa kkkkkk



ID
18823
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Processual Civil - CPC 1973
Assuntos

Denomina-se coisa julgada material a eficácia

Alternativas
Comentários
  • Art. 467 CPC:
    - Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário .
  • Art. 467. Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário.

    Complementando:
    Coisa julgada material é o efeito da sentença transitada em julgado que, torna-se definitiva e imutável.
    Há dois tipos de coisa julgada: formal e material: a coisa julgada formal torna imutável a decisão apenas no processo, servindo também de pressuposto para a coisa julgada material. A coisa julgada material torna a decisão imutável, impedindo seu reexame, e que a mesma causa seja objeto de novo exame em outro juízo.
  • Atualizando a resposta

    Nos termos do novo CPC determina o artigo 502- Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.


ID
18826
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Processual Civil - CPC 1973
Assuntos

São ações constitutivas as que

Alternativas
Comentários
  • São ações constitutivas aquelas que visam criar ou extinguir um fato novo, ou seja, aquelas que inovam o mundo jurídico.
  • Segundo o ensinamento de Maria Helena Diniz, a ação constitutiva "é a ação de conhecimento que tem por fim a criação, modificação ou a extinção de uma relação jurídica, sem estatuir qualquer condenação do réu ao cumprimento de uma prestação, produzindo efeitos ex tunc ou ex nunc. Por exemplo, são ações desse tipo as que visam anulação de um negócio jurídico, por apresentar vício de consentimento (erro, dolo ou coação) ou vício social (simulação e fraude), ou a separação judicial litigiosa, dissolvendo a sociedade conjugal".
  • AÇÕES CONSTITUTIVAS e SENTENÇAS CONSTITUTIVAS

    Têm por fim a criação, a modificação ou a extinção de um estado ou de uma relação jurídica. Visa modificar uma situação jurídica existente, criando uma situação nova.

    SENTENÇAS

    Diz-se daquela que modifica um estado anterior ou uma relação jurídica, criando uma situação ou um estado jurídico novo, ou extinguindo um estado anterior.
  • As ações de Conhecimento dividem-se em: Condenatórias, Declaratórias e Constitutivas. As nomenclaturas ajudam na distinção. As condenatórias visam uma condenação; as declaratórias, a declaração da existência ou inexistência de uma determinada relação jurídica (exemplo: investigação de paternidade) e, por fim, as ações de conhecimento da espécie constitutivas visam criar, modificar ou extinguir uma determinada relação jurídica (exemplo: ação de divórcio).
  • a) contenham preceito mandamental = MANDAMENTAL (explicada na letra “d”);___________________________________________________________________b) visam declarar a invalidade dos negócios nulos = DECLARATÓRIA, é aquela que visa reconhecer a existência ou inexistência de relação jurídica ou ainda a autenticidade ou veracidade de um documento;___________________________________________________________________c) visam a condenação do réu ao cumprimento de uma obrigação pecuniária = CONDENATÓRIA, que além de ter carga declaratória, visa fixar uma sanção, obrigação ao demandado. A sentença não se basta, é instrumental. Aqui aplica-se a multa do 457-J, CPC;___________________________________________________________________d) visam a condenação do réu ao cumprimento da obrigação de fazer = MANDAMENTAL, é aquela que fixa uma sanção, mas também estipula uma ordem com possibilidade de multa e até mesmo de prisão. Em regra nas OBRIGAÇÕES DE FAZER OU NÃO FAZER e no mandado de segurança. Aplica-se a multa ASTREINTE;___________________________________________________________________e) visam anular o negócio jurídico viciado por dolo = CONSTITUTIVA, que além de ter carga declaratória, visa constituir, modificar ou extinguir relação jurídica;

  • Definição:

    Ação constitutiva -  É a ação de conhecimento que tem por fim a criação, modificação ou a extinção de uma relação jurídica, sem estatuir qualquer condenação do réu ao cumprimento de uma prestação, produzindo efeitos ex tunc ou ex nunc. Por exemplo, são ações desse tipo as que visam anulação de um negócio jurídico, por apresentar vício de consentimento (erro, dolo ou coação) ou vício social (simulação e fraude), ou a separação judicial litigiosa, dissolvendo a sociedade conjugal. Como as demais ações que compõem o processo de conhecimento, são ações cujas sentenças de procedência exaurem a atividade jurisdicional, tornando impossível ou desnecessária qualquer atividade subsequente tendente à realização de seu próprio enunciado. As sentenças constitutivas prescindem de uma ação executória posterior para realizarem completamente a pretensão requerida pelo autor. Se o autor pedir a rescisão do contrato, ou a anulação do negócio jurídico, a sentença de procedência dirá que o autor tem direito a obter tais resultados e, desde logo, na própria sentença, decretará a rescisão ou a anulação pretendida pelo demandante.

    Fonte:
    saberjuridico.com.br

  • É constitutiva pois altera uma relação juridica.
  • A ação constitutiva relaciona-se aos chamados direitos potestativos. O direito potestativo se efetiva no mundo jurídico das normas, não no mundo dos fatos. O direito ao divórcio tem esta natureza, já que o outro cônjuge não pode se opor. F. Didier cita como exemplo o direito de anular uma escritura, que se dá com a decisão judicial, sem que haja a necessidade material de destruí-la.
  • As ações declaratórias prestam-se ao reconhecimento judicial da existência ou da inexistência de uma relação jurídica ou da autenticidade ou falsidade de um documento que preexiste à propositura da ação (art. 4º, I e II, CPC/73). É por meio dela que se busca, por exemplo, o reconhecimento da nulidade de determinado negócio jurídico.

    As ações constitutivas, por sua vez, têm por escopo a constituição ou a desconstituição de uma relação jurídica, a efetivação de um direito potestativo. É o caso de anulação de negócio jurídico viciado.

    As ações condenatórias, por fim, objetivam ao reconhecimento da existência de um direito a uma prestação, o qual, uma vez reconhecido, constará na sentença (título executivo judicial) e poderá ser executado. Um exemplo simples é a ação cujo objeto é o cumprimento de uma obrigação de fazer.

    Resposta: Letra E.

ID
18829
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Administrativo
Assuntos

A situação em que o agente público pratica ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência, caracteriza, nos termos da definição legal, o vício dito

Alternativas
Comentários
  • Atos Administrativos

    Pressuspostos de validade

    - Finalidade (para quê?): objetivo. O ato administrativo só pode ter um fim público.
    Havendo vício neste elemento, será chamado de desvio de finalidade ou de poder;

    - Motivo ou causa (por quê?): é o fundamento de fato e de direito que justifica a edição de um ato;

    > Teoria dos motivos determinantes: apresentado o motivo, este deverá ser válido para que o ato tenha validade. Todo ato vinculado deve ser motivado.


    Deus Nos Abençoe!!!
  • Só complementando o que o colega disse...O ato discricionário também será motivado.
    Dos requisitos do ato(competência, finalidade, forma, motivo e objeto), apenas os dois últimos poderão ser discricionários. Se apenas um desses dois for discrionário, já torna todo o ato discrionário.
    Os três primeiros são serão sempre vinculados e para o ato ser considerado vinculado,os cinco requisitos terão que ser vinculados.
  • Em um ato vinculado ele tem que ter todos os requisitos(competência,finalidade,forma,motivo e objeto), já os discricionários é necessário ter apenas competência, finalidade e forma.Porém uma vez exposto o motivo,este será vinculado ao ato,teoria do motivo determinante.
  • Todo ATO, seja ele DISCRICIONÁRIO OU VINCULADO, terá os cinco requisitos (Competência, Forma, Finalidade, Objeto e Motivo), o que ocorre é que no VINCULADO, os cinco virão especificados na lei; já no caso do DISCRICIONÁRIO, o mesmo tb terá os cinco requisitos, mas nesse caso, a ESCOLHA do Motivo e do Objeto, ficarão a critério do Agente. Observe que o que ficará a critério do Agente é a ESCOLHA do Motivo e do Objeto, e não a opção de ter ou não ambos.

    Quanto a MOTIVAÇÃO (QUE NÃO SE CONFUNDE COM MOTIVO), também não será levado em conta se o Ato é DISCRICIONÁRIO OU VINCULADO, pois a Lei 9.784/99 em seu Art. 50*, especifica quando que o Ato terá que ser motivado.

    *Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

    I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

    II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;

    III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;

    IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;

    V - decidam recursos administrativos;

    VI - decorram de reexame de ofício;

    VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;

    VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.
  • "A situação em que o agente público pratica ato visando A FIM DIVERSO daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência..."

    Segundo a doutrina, o fim almejado de todo ato administrativo é o interesse público. Esta finalidade, por ser vinculada de qualquer ato administrativo, por estar expressa ou, o que é de mais comum, implícita na lei.

    O que importa é que não existe qualquer liberdade do administrador, e a busca por fim diverso do estabelecido na lei implica nulidade do ato por desvio de finalidade.
  • Pessoal, não poderia deixar de comentar essa questão pq, assim como a maioria das questões da FCC, é texto literal de lei. Vejam: Lei 4.717/65 (lei da Ação popular):
    Art. 2º, paragrafo ùnico, "e": 'o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica ato visando a fim diverso daquele presvisto, explicita ou implicitamente, na regra de competencia'.

  • O desvio de finalidade é um assunto um pouco sutil. Se o administrador utiliza uma verba prevista para promover um encontro de prefeitos, e, em vez disso, faz uso dessa verba para reformar um hospital, já ocorreu o desvio de finalidade, mesmo que o interesse público estivesse sendo melhor atendido por conta desse desvio.
  • O gênero Abuso de Poder, engloba as espécies Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (ou de poder). O excesso de poder ocorre quando o agente pública excede os limites de sua competência. O desvio de finalidade, de que trata a questão, ocorre quando o agente pratica o ato com finalidade diversa da que decorre implícita ou explicitamente da lei.
  • FINALIDADE

    É o objetivo de interesse público a atingir. A finalidade do ato é aquela que a lei indica explícita ou implicitamente. Os atos serão nulos quando satisfizerem pretensões descoincidentes do interesse público.
  • GABARITO: B

    O desvio de finalidade ou de poder é, assim, a violação ideológica da lei, ou, por outras palavras, a violação moral da lei, colimando o administrador público fins não queridos pelo legislador, ou utilizando motivos e meios imorais para a prática de um ato administrativo aparentemente legal. Tais desvios ocorrem, p. ex., quando a autoridade pública decreta uma desapropriação alegando utilidade pública mas visando, na realidade, a satisfazer interesse pessoal próprio ou favorecer algum particular com a subsequente transferência do bem expropriado; ou quando outorga uma permissão sem interesse coletivo; quando classifica um concorrente por favoritismo, sem atender aos fins objetivados pela licitação; ou, ainda, quando adquire tipo de veículo com características incompatíveis com a natureza do serviço a que se destinava.

  • GABARITO: LETRA B

    ACRESCENTANDO:

    Abuso de Poder: Gênero

    Espécies:

    Excesso de poder: vício de competência ou de proporcionalidade. Ex: interdição de mercado por ter dois pacotes de biscoito vencidos ( desproporcional: poderia impor a penalidade de destruição dos produtos impróprios).

    Desvio de poder: vício de finalidade (desvio de finalidade). Ex: desapropriação para beneficiar ou prejudicar alguém; remoção de servidor para puni-lo.

     

    FONTE: Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino – Direito administrativo Descomplicado, Método, 24ª Ed. 2016.


ID
18832
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Processual Civil - CPC 1973
Assuntos

Conforme a lei que disciplina a matéria, não tem legitimidade para propor uma ação civil pública

Alternativas
Comentários
  • LEI No 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985.
    Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, e dá outras providências.
    Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:
    I - o Ministério Público;
    II - a Defensoria Pública;
    III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
    IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista;
    V - a associação que, concomitantemente:
    a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;
    b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

    § 1º O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei.

    § 2º Fica facultado ao Poder Público e a outras associações legitimadas nos termos deste artigo habilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes.

    § 3º Em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público assumirá a titularidade ativa.

    § 3° Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa.

    § 4.° O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.

    § 5.° Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei.

    § 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais,mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial
  • Resolvi essa questão por exclusão:

    Pois, um CIDADÃO, no gozo de seus direitos políticos, não utiliza AÇÃO CIVIL PÚBLICA, mas sim, AÇÃO POPULAR.
    (Artigo 5º, LXXIII, da Constituição Federal).
  • "mesmo os entes públicos despersonalizados, como por exemplo o procon, têm personalidade judiciária, podendo ajuizar ACP, autorizados pelo CDC, art. 82, III" (CPC comentado do Nelson Nery Junior)
  • Conforme a lei que disciplina a matéria, não tem legitimidade para propor uma ação civil pública um cidadão, no gozo de seus direitos políticos, pois ele utiliza AÇÃO POPULAR.Alternativa correta letra "C".
  • QUESTÃO CAFÉ COM LEITE.....
  • Gabarito C

    Art. 5 Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:            

    I - o Ministério Público; 

    II - a Defensoria Pública;      

    III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;      

    IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista;     

    V - a associação que, concomitantemente:     

    a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;     

    b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.       

    Ao cidadão cabe Ação Popular.


ID
18835
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Administrativo
Assuntos

É regra estranha ao regime da Lei Federal no 8.429/92, dita Lei da Improbidade Administrativa, a

Alternativas
Comentários
  • A Lei nº 8.429/92 prevê, em exata oposição ao item incorreto, a possibilidade da cumulação de sanções das esferas penais, civis e administrativas.
    Embora seu texto seja um dos melhores diplomas legais já editados, não se observa, do ponto de vista prático, a possibilidade de reparação do erário nas hipóteses da Lei nº 8.009/90 (bem de família), ficando a Administração, muitas vezes, com um crédito que não pode cobrar, pois a Lei 8.009 impede a penhora de bens de família quando o agente é condenado por atos de improbidade, de natureza civil. O permissivo legal se aplica somente para os casos advindos e condenação criminal, o que demanda uma reforma da Lei nº 8.009/92.
  • a)Art.7º da Lei 8.429/92;
    b)Art 8º;
    c)Art. 2º;
    d)ERRADA Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas, previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações:
    I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;
    II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;
    III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
    Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente;
    e)Art. 1º Parág. Único
  • A dificuldade, que acaba por tomar mais tempo que o necessário, é processar a dupla negativa da opção correta. Assim como "não é uma inverdade" ou "não está errado afirmar que".
  • Um macete sobre improbidade administrativa:

    * O agente público que incorre em improbidade administrativa é SUPER IRRESponsável:
    SUspensão dos direitos políticos
    PERda da função pública
    Indisponibilidade dos bens
    RESsarcimento ao erário.
  • Resolvi essa questão da seguinte maneira:

    1º - Li a alternativa com MENOS PALAVRAS (alternativa D)


    LEMBREI do seguinte:

    (Lei 8.112) Art. 125. As SANÇÕES civis, penais e administrativas PODERÃO cumular-se, sendo independentes entre si.


    * Nem tive o trabalho de ler as demais alternativas !
  • Lei 8429/92 Art. 12:"INDEPENDENTE das sanções penais, civis e administrativas, previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES:..."


  • A questão quer saber o item INCORRETO.

    Letra A – CORRETO. Nos termos do art. 7º da LIA.

           "Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado."

    Letra B – CORRETO. O item está perfeito (art. 8º da LIA).

            "O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança."

    Letra C– CORRETO. Nos termos do art. 2º da LIA.

            "Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.”

    Letra D  –  INCORRETO. Apesar de a LIA ser de natureza civil, não se afasta a cumulação  entre as esferas penal e administrativa, daí a incorreção do item. Atentar para o art. 12º

            “Independentementedas sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente.

    Letra  E  –  CORRETO. Nos temos do parágrafo único do art. 1º,  parágrafo único, da LIA.

                    "Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos."
  • Atenção, galera.

    Notícia muito importante.

    Copie e cole para que várias pessoas do QC saibam.

    A lei complementar número 157/2016 alterou a lei 8429/1992 (lei da improbidade administrativa).

    "A Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa), passa a vigorar com as seguintes alterações:

    “Seção II-A - Dos Atos de Improbidade Administrativa Decorrentes de Concessão ou Aplicação Indevida de Benefício Financeiro ou Tributário

    Art. 10-A.  Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõem o caput e o § 1º do art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.”

    Leiam MAIS -> LEI COMPLEMENTAR 157/2016. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm

  • GABARITO LETRA D

     

    LEI Nº 8429/1992 (DISPÕE SOBRE AS SANÇÕES APLICÁVEIS AOS AGENTES PÚBLICOS NOS CASOS DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NO EXERCÍCIO DE MANDATO, CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, INDIRETA OU FUNDACIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS) 

     

    ARTIGO 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
     


ID
18838
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Legislação Estadual
Assuntos

Nos termos da Constituição estadual paulista, o Tribunal de Contas do Estado

Alternativas
Comentários
  • ART°.36 da Constituição Estadual de São PauloO Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Prestará suas contas, anualmente á Assembléia Legislativa, no prazo de sessenta dias, a contar da abertura da sessão legislativa.
  • o   Gabarito: B.

    .

    Artigo 36 - O Tribunal de Contas prestará suas contas, anualmente, à Assembleia Legislativa, no prazo de sessenta dias, a contar da abertura da sessão legislativa.


ID
18841
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Legislação dos Tribunais de Contas (TCU, TCEs e TCMs) e Ministérios Públicos de Contas
Assuntos

É matéria estranha à competência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos de sua Lei Orgânica,

Alternativas
Comentários
  • A alternativa errada é a letra "A", pois o TCE-SP não tem competência para julgar as contas do governador, apenas pode emitir parecer prévio, uma vez que quem julga é a assembléia legislativa de São Paulo, titular do controle externo no estado.
    As outras alternativas estão todas corretas.
  • "Artigo 33 da Constituição Estadual de SP - O controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete:I - APRECIAR as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado, mediante PARECER PRÉVIO que deverá ser elaborado em sessenta dias, a contar do seu recebimento;"Portanto, quanto as contas do Governador, não há de se falar em JULGAMENTO pelo TCE.
  • Competência de apreciar e não de julgar as contas do governador. 

  • LEI COMPLEMENTAR Nº 709, DE 14 DE JANEIRO DE 1993

    Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas

    Artigo 2º - Ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos da Constituição Estadual e na forma estabelecida nesta lei, compete:

    I - apreciar e emitir parecer sobre as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado;

  •  b) acompanhar a arrecadação da receita dos Poderes Públicos sobre os quais tenha jurisdição. Art. 2º, IV

    c) apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos concessórios de aposentadoria, reforma ou pensão, ressalvada melhoria posterior que não altere o fundamento legal da concessão .Art. 2º, VI 

    d) julgar convênios, aplicação de auxílios, subvenções ou contribuições concedidos pelo Estado e pelos Municípios a entidades particulares de caráter assistencial ou que exerçam atividades de relevante interesse público. Art. 2º, XVII

    e) apreciar e emitir parecer sobre a prestação anual de contas da administração financeira dos Municípios, excetuada a do Município de São Paulo. Art. 2º, II   

    Lei 709-1993

  • Quem julga as contas do Governador é a Assembleia Legislativa

  • Apenas aprecia e emiti parecer sobre as contas prestadas pelo Governador do Estado.

  • Artigo 2º - Ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos da Constituição Estadual e na forma estabelecida nesta lei, compete:

    I -  apreciar e emitir parecer sobre as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado

     

    Bons estudos 

    Fiquem com Deus 

     


ID
18844
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Contabilidade Geral
Assuntos

Nos procedimentos de correção monetária integral, são considerados como itens não monetários:

Alternativas
Comentários
  • Não sei se vale, mas achei essa instrução da CVMInstrução CVM 191Art. 6º - Para fins desta Instrução, consideram-se itens não-monetários:I - os elementos do ativo permanente e do patrimônio líquido;II - os estoques e os almoxarifados;III - as despesas antecipadas e os resultados de exercícios futuros;IV - os investimentos temporários em ouro e ações; eV - os demais direitos e obrigações a serem saldados em bens e/ou serviços.

ID
18847
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Contabilidade Geral
Assuntos

São evidenciados na Demonstração de Resultado do Exercício como item não operacional:

Alternativas
Comentários
  • PPPRI é uma conta retificadora de participações permanentes do Ativo não Circulante - Investimentos. Deve ser constituída no encerramento do exercício social quando nas empresas investidas há perdas de difícil ou improvável recuperação. Sua contabilização é da seguinte forma:
    D - Despesa com PPPRI (despesa não operacional)
    C - PPPRI
    Bons estudos e espero ter contribuído de alguma forma.   
  • Esta questão está desatualizada, uma vez que não existe mais a segregação de Operacional e Não Operacional..


ID
18850
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Contabilidade Geral
Assuntos

Formam o conjunto das demonstrações contábeis consolidadas, que devem ser apresentadas ao final de cada exercício social, além do Balanço Patrimonial, as Demonstrações de

Alternativas
Comentários
  • "Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:

    I - balanço patrimonial;

    II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;

    III - demonstração do resultado do exercício; e

    IV – demonstração dos fluxos de caixa; e (Redação dada pela Lei nº 11.638,de 2007)

    V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. (Incluído pela Lei nº 11.638,de 2007)"

    Não entendi o porquê da letra B. Para mim poderia ser D ou E.

  • Concordo com a colocação do comentarista anterior.
    Mesmo na época do concurso em que constou a questão, a Lei das S.A. estabelecia a obrigatoriedade de elaborar e publicar: BP, DRE, DLPA e DOAR, sendo esta última exigida apenas para as S.A. de grande porte.
    A Lei 11.638/07 eliminou a obrigatoriedade de apresentação da DOAR e tornou obrigatória a apresentação da Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC) e a Demonstração de Valor Adicionado (DVA) – esta última apenas para as S.A.Abertas.
  • Dois comentários

    1) O examinador usou uma lei desatualizada... lamentável se for isso

    2) Conforme comentários, poderia se aceitar outra resposta. Adiciono, ainda, que poderia ser letra A. Em nenhum momento o examinador fez referência à lei 6404/76; os CPCs (adequados às normas internacionais) tem exigências diferentes. Por exemplo, substitui-se a DPLA pela DMPL, afinal a DPLA já é contemplada pela DMPL, ou seja, é desnecessária se for publicada esta..
  • Pessoal, o enunciado fala em demonstrações contábeis consolidadas. A alternativa B é a correta.
  • As demonstrações consolidadas constam no art. 249 e 250 da lei 6404. Entretanto, tais artigos naõ descrevem expressamente quais demonstrações são agrupadas sobre a denominação de "consolidadas".
  • Conforme instrução CVM 247/96:
    Art. 22 - Demonstrações contábeis consolidadas compreendem o balanço patrimonial consolidado, a demonstração consolidada do resultado do exercício e a demonstração consolidada das origens e aplicações de recursos, complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados consolidados.
  • NBC T 8 – DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

    8.1.1 - Demonstrações Contábeis Consolidadas são aquelas resultantes da agregação das demonstrações contábeis, estabelecidas pelas Normas Brasileiras de Contabilidade, de duas ou mais entidades, das quais uma tem o controle direto ou indireto sobre a(s) outra(s).

    8.1.8 - As demonstrações contábeis consolidadas compreendem o balanço patrimonial consolidado, a demonstração consolidada do resultado do exercício e a demonstração consolidada das origens e aplicações de recursos, complementados por notas explicativas e outros quadros analíticos necessários ao esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados consolidados.


ID
18853
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Contabilidade Geral
Assuntos

Na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, não afetam o valor total do patrimônio

Alternativas
Comentários
  • Não alteram o valor total do PL:
    a)econhecimento de ajustes de exercícios anteriores - se houve ajuste de exerc é pq haverá modificação no resultado/PL, alterando o valor total do PL para + ou para -.
    b)valor relativo aos dividendos distribuídos no período - é PL contra passivo, altera para - o PL.
    c)reversões de reservas patrimoniais para a conta de resultado - sai do PL contra o resultado, que também é convertido em PL pelo lucro líquido. Assim, não altera o PL (resp correta).
    d)reconhecimento das doações e subvenções recebidas -antes da 11.638 o reconhecimento era no PL contra disponível, agora é resultado contra disponível, mas tanto faz, pois o resultado será convertido em PL, altera o PL!
    e)registro de prêmio recebido na emissão de debêntures o prêmio recebido é um valor maior do que a obrigação assumida, a valor presente! esse valor é resultado/PL contra disponível, altera o PL!
  • GAB: LETRA C

    Complementando!

    Fonte: Gilmar Possati - Estratégia

    Para fixar!

    Fatos Contábeis que alteram o PL

    Aumentam o PL

    ---> Lucro Líquido do Exercício;

    ---> Ajustes de Avaliação Patrimonial (credor);

    ---> Doações e subvenções para investimentos recebidos;

    ---> Subscrição e integralização de capital;

    ---> Recebimento de valor que exceda o valor nominal das ações integralizadas ou o preço de emissão das ações sem valor nominal;

    ---> Valor da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição;

    ---> Prêmio recebido na emissão de debêntures;

    ---> Ajuste de Exercícios Anteriores (credor).

    ===

    Reduzem o PL

    ---> Prejuízo Líquido do Exercício;

    ---> Dividendos propostos (a distribuir);

    ---> Ações próprias adquiridas;

    ---> Ajuste de Exercícios Anteriores e de Avaliação Patrimonial (devedor).

    ===

    Fatos Contábeis que NÃO alteram o PL

    ---> Aumento de capital com utilização de lucros e reservas;

    ---> Apropriações do lucro líquido do exercício reduzindo a conta Lucros Acumulados para formação de reservas;

    ---> Reversões de reservas patrimoniais para a conta de Lucros ou Prejuízos acumulados;

    ---> Compensação de Prejuízos com Reservas.


ID
18856
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Contabilidade Geral
Assuntos

Na elaboração da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, são itens que não afetam o Capital Circulante Líquido:

Alternativas
Comentários
  • Lembrando CCL = Ativo circulante - Passivo circulante!
    a) Desp de depreciação - Resultado e ativo não circulante (não altera CCL); JCP declarados - D resultado e C passivo circulante (altera CCL)
    b) Result MEP - C/D resultado e C/D ativo não circulante invest (altera o CCL) nem precisa ver o segundo (pode ser ou pode não ser, depende de como ele recebeu o recurso e se a obrig é de CP ou LP - geralmente empréstimo é recebido em dinheiro e financiamento em bens e etc.).
    c)Aumento CS com incorp de reservas - D PL e C PL (não altera CCL) dividendos declarados - igual ao JCP (altera CCL)!
    d)gastos com itens diferidos - C disponível D diferido (altera CCL)amortizações de empréstimos de longo prazo - D passivo não circulante e C disponível (altera CCL)
    e)aumento de capitais com imobilizados - D Ativo não circulante C PL (não altera CCL)conversão de exigíveis a longo prazo em capital - esquisito! mas seria D Passivo não circulante e C PL (não altera CCL)

    o único item cujas duas operações não alteram o CCL é o "E".
  • despesa de depreciação do exercício (não altera CCL)

    juros sobre o capital próprio declarados (altera o CCL)

    resultados de equivalência patrimonial de investimentos em controladas (altera CCL)

    empréstimos obtidos no período (altera o CCL)

    aumentos de capital com utilização de reservas de lucros (não altera CCL)

    dividendos declarados (altera o CCL) (passivo)

    gastos com itens diferidos (altera o CCL) (saiu dinheiro do caixa)

    amortizações de empréstimos de longo prazo (altera o CCL) (saiu dinheiro do caixa)

    aumento de capitais com imobilizados (não altera CCL) (mexeu no PL)

    conversão de exigíveis a longo prazo em capital (não altera CCL) (mexeu no PL)


ID
18859
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Contabilidade Geral
Assuntos

Na elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa, são classificados como itens das atividades de financiamentos:

Alternativas
Comentários
  • Comentário objetivo:

    O Colega Leonardo Figueira se equivocou quanto à alternativa A, classificando o pagamento de parte de financiamentos de imobilizados como Atividade Operacional, quando na realidade se trata de uma Atividade de Investimento.

    Analisando todas as alternativas:

    a) pagamentos de parte de financiamentos de imobilizados (INVESTIMENTO) e aquisições de títulos patrimoniais de outras empresas (INVESTIMENTO).

    b) a venda de ações emitidas (FINANCIAMENTO) e o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio (FINANCIAMENTO).

    c) aquisições de bens não de uso (INVESTIMENTO) e o valor obtido com a venda de ativos fixos utilizados na produção (INVESTIMENTO).

    d) os ingressos relativos a dividendos decorrentes da participação no patrimônio de outras empresas (OPERACIONAL).

    e) as despesas relativas às depreciações anuais (OPERACIONAL) e à aquisição de itens classificáveis como bens não de uso (INVESTIMENTO).

  • CPC 03 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA


    Atividades de financiamento

    17. A divulgação separada dos fluxos de caixa advindos das atividades de financiamento é importante por ser útil na predição de exigências de fluxos futuros de caixa por parte de fornecedores de capital à entidade. Exemplos de fluxos de caixa advindos das atividades de financiamento são:

    (a) caixa recebido pela emissão de ações ou outros instrumentos patrimoniais;

    (b) pagamentos em caixa a investidores para adquirir ou resgatar ações da entidade;

    (c) caixa recebido pela emissão de debêntures, empréstimos, notas promissórias, outros

    títulos de dívida, hipotecas e outros empréstimos de curto e longo prazos;

    (d) amortização de empréstimos e financiamentos; e

    (e) pagamentos em caixa pelo arrendatário para redução do passivo relativo a arrendamento

    mercantil financeiro.


    Juros e Dividendos

    34A. Este Pronunciamento encoraja fortemente as entidades a classificarem os juros, recebidos ou  pagos, e os dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos como fluxos de caixa das atividades operacionais, e os dividendos e juros sobre o capital próprio pagos como fluxos de caixa das atividades de financiamento. Alternativa diferente deve ser seguida de nota evidenciando esse fato.


    gab: B

  • GAB: LETRA B

    Complementando!

    Fonte: Gilmar Possati - Estratégia

    O caixa recebido pela emissão de ações, ou seja, a venda de emissões emitidas e o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio são classificados como itens das atividades de financiamento.

    =-=

    DICA:

    Juros Recebidos ou pagos: Atividades Operacionais

    Dividendos e Juros sobre o capital próprio recebidos: Atividades operacionais

    Dividendos e Juros sobre o capital próprio pagos: Atividades de financiamento

    =-=

    INDO MAIS FUNDO!

    Segundo o CPC 03, a entidade deve apresentar seus fluxos de caixa advindos das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento da forma que seja mais apropriada aos seus negócios

    Atividades operacionais -> Principais atividades geradoras de receita da entidade

    • (a) recebimentos de caixa pela venda de mercadorias e pela prestação de serviços;
    • (b) recebimentos de caixa decorrentes de royalties, honorários, comissões e outras receitas;
    • (c) pagamentos de caixa a fornecedores de mercadorias e serviços;
    • (d) pagamentos de caixa a empregados ou por conta de empregados;
    • (e) recebimentos e pagamentos de caixa por seguradora de prêmios e sinistros, anuidades e outros benefícios da apólice;
    • (f) pagamentos ou restituição de caixa de impostos sobre a renda
    • (g) recebimentos e pagamentos de caixa de contratos mantidos para negociação imediata ou disponíveis para venda futura.

    Atividades de investimento -> relacionam-se normalmente com o aumento (aquisição) e diminuição (venda) dos ativos de longo prazo (não circulantes).

    • (a) pagamentos em caixa para aquisição de ativo imobilizado, intangíveis e outros ativos de longo prazo.
    • (b) recebimentos de caixa resultantes da venda de ativo imobilizado, intangíveis e outros ativos de longo prazo
    • (c) pagamentos em caixa para aquisição de instrumentos patrimoniais ou instrumentos de dívida de outras entidades e participações societárias em joint ventures
    • (d) recebimentos de caixa provenientes da venda de instrumentos patrimoniais ou instrumentos de dívida de outras entidades e participações societárias em joint ventures
    • (e) adiantamentos em caixa e empréstimos feitos a terceiros 
    • (f) recebimentos de caixa pela liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos a terceiros
    • (g) pagamentos em caixa por contratos futuros, a termo, de opção e swap
    • (h) recebimentos de caixa por contratos futuros, a termo, de opção e swap

    Atividades de financiamento -> relacionam-se com os empréstimos de credores e investidores à entidade.

    • (a) caixa recebido pela emissão de ações ou outros instrumentos patrimoniais;
    • (b) pagamentos em caixa a investidores para adquirir ou resgatar ações da entidade;
    • (c) caixa recebido pela emissão de debêntures, empréstimos, notas promissórias, outros títulos de dívida, hipotecas e outros empréstimos de curto e longo prazos;
    • (d) amortização de empréstimos e financiamentos; e
    • (e) pagamentos em caixa pelo arrendatário para redução do passivo relativo a arrendamento mercantil financeiro.

ID
18862
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Contabilidade Geral
Assuntos

De acordo com os princípios contábeis emanados pelo Conselho Federal de Contabilidade, o reconhecimento como acréscimo de situação líquida decorrente da geração natural de novos ativos independentemente de intervenção de terceiros está contido no princípio contábil da

Alternativas
Comentários
  • RESOLUÇÃO CFC N.º 774/942.6 – O PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA“Art. 9º As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento§ 3º As receitas consideram-se realizadas:III - pela geração natural de novos ativos independentemente da intervenção de terceiros;
  • tal CPC foi retificado

  • O PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA

    O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento. Parágrafo único. O Princípio da Competência pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas.

    http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/principiosfundamentais.htm


ID
18865
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Contabilidade Geral
Assuntos

Na identificação dos itens componentes do Patrimônio Líquido, os valores recebidos que não transitaram pelo resultado como receita são classificados como Reservas

Alternativas
Comentários
  • RESERVAS DE CAPITAL SÃO ACRESCIMOS AO PATRIMONIO LIQUIDO ORIGINADOS NORMALMENTES DE TERCEIROS, OU SEJA, NÃO SE ORIGINAM DAS OPERAÇÕES NORMAIS DA EMPRESA, TAIS COMO: AGIO COBRADO NAS EMISSÕES NOVAS AÇÕES, DOAÇÕES E SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTO ETC.

    OBRIGADO!
  • AS RESERVAS DE CAPITAL SÃO CONSTITUIDAS COM VALORES RECEBIDOS PELA EMPRESA E QUE NÃO TRANSITAM PELO RESULTADO POR NÃO SE REFERIREM A CONTRAPRESTÃO A ENTREGA DE BENS OU SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA. EXEMPLOS:
    CORREÇÃO MONETARIA, ALIENAÇÃO DE PARTES BENEFICIÁRIAS E BONUS DE SUBSCRIÇÃO E DOAÇÕES E SUBVENÇOES
  • As reservas de capital são constituídas com valores recebidos pela empresa e que não transitam pelo resultado, por não se referirem à entrega de bens ou serviços pela empresa.

    Respectivas reservas devem refletir, essencialmente, as contribuições feitas pelos acionistas que estejam diretamente relacionadas à formação ou ao incremento do capital social.


    Fonte: http://www.portaldecontabilidade.com.br


ID
18868
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Auditoria
Assuntos

A empresa Avançada S.A. contratou empréstimo no exterior em banco que atende a sua matriz. O valor do empréstimo foi de US$ 1.000.000,00, sendo os recursos liberados em 01.10.2007, data em que foi feita a conversão para reais. Naquele momento, o US$, em relação ao R$, estava cotado em R$ 1,76. Em 30.10.2007, a cotação era de R$ 1,70 e a empresa não registrou a variação cambial, alegando atender ao princípio do conservadorismo. Com relação a esse procedimento, é correto afirmar que

Alternativas
Comentários
  • A questão foi anulada no certame por apresentar duas alternativas de resposta. Tanto a B quanto a D satisfazem ao enunciado.
    RM
  • Comentário objetivo:

    Para ilustrar o porquê da anulação da questão:

    Na data da contratação do empréstimo:

    D - CAIXA
    C - EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR        R$ 1.760.000,00

    Registro da Variação Cambial não registrada:

    D - EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR
    C - VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA                R$ 60.000,00

    Com esses lançamentos, verificamos duas situações:

    (1) O saldo da conta de empréstimos está superavaliada, pois apresenta saldo de R$ 1.760.000,00 quando deveria apresentar saldo de R$ 1.700.000,00
    (2) O resultado do período está menor do que deveria, pois o registro da Variação Cambial Ativa elevaria o resultado em R$ 60.000,00

    Portanto, gabarito B e D (questão anulada pela banca)

  • Olá, pessoal!

    Essa questão foi anulada pela organizadora.


    Justificativa da banca:  http://www.questoesdeconcursos.com.br/concurso/justificativa/39/tce-sp-2007-justificativa.pdf

    Bons estudos!
  • Assistam o vídeo da Prof Camila Sá sobre este conteúdo, super indico a todos

    https://youtu.be/rKnttHnvVJA


ID
18871
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Auditoria
Assuntos

O auditor, no decorrer dos trabalhos, ao constatar a existência de fraudes deve

Alternativas
Comentários
  • NBC T 11:
    11.1.4 – FRAUDE E ERRO
    11.1.4.1 – Para os fins destas normas, considera-se:
    a) fraude, o ato intencional de omissão ou manipulação de transações, adulteração de documentos, registros e demonstrações contábeis; e
    b) erro, o ato não intencional resultante de omissão, desatenção ou má interpretação de fatos na elaboração de registros e demonstrações contábeis.
    11.1.4.2 – Ao detectar erros relevantes ou fraudes no decorrer dos seus trabalhos, o auditor tem a obrigação de comunicá-los à administração da entidade e sugerir medidas corretivas, informando sobre os possíveis efeitos no seu parecer, caso elas não sejam adotadas.
    11.1.4.3 – A responsabilidade primária na prevenção e identificação de fraude e erros é da administração da entidade, através da implementação e manutenção de adequado sistema contábil e de controle interno.
    Entretanto, o auditor deve planejar seu trabalho de forma a detectar fraudes e erros que impliquem efeitos relevantes nas demonstrações contábeis.

  • NA AUDITORIA INTERNA:

    A Auditoria Interna deve avaliar a necessidade de emissão de relatório parcial, na hipótese de constatar impropriedades/irregularidades/

    ilegalidades que necessitem providências imediatas da administração da entidade, e que não possam aguardar o final dos exames, considerando o disposto no item


ID
18874
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Auditoria
Assuntos

O auditor externo NÃO deve considerar na avaliação do ambiente de controle interno existente na empresa

Alternativas
Comentários
  • NBC T 11:
    11.2.5.2 – O auditor deve efetuar o estudo e avaliação do sistema contábil e de controles internos da entidade, como base para determinar a natureza, oportunidade e extensão da aplicação dos procedimentos de auditoria, considerando:
    a) o tamanho e complexidade das atividades da entidade;
    b) os sistemas de informação contábil, para efeitos tanto internos quanto externos;
    c) as áreas de risco de auditoria;
    d) a natureza da documentação, em face dos sistemas de informatização adotados pela entidade;
    e) o grau de descentralização de decisão adotado pela administração da entidade; e
    f) o grau de envolvimento da auditoria interna, se existente.

  • Aqui trata-se de uma distinção entre a avaliação do ambiente de controle e a avaliação dos procedimentos
    de controle.

    No ambiente de controle avalia-se:

    11.2.5.5 – A avaliação do ambiente de controle existente deve
    considerar:
    a) a definição de funções de toda a administração;
    b) o processo decisório adotado na entidade;
    c) a estrutura organizacional da entidade e os métodos de delegação
    de autoridade e responsabilidade;
    d) as políticas de pessoal e segregação de funções; e
    e) o sistema de controle da administração, incluindo as atribuições
    da auditoria interna, se existente.
  • Pessoal, vcs estão confundindo: a questão é sobre avaliação do ambiente de controle interno e está no item abaixo. Com base neste texto (item d), acredito que o gabarito esteja errado...

    11.2.3.3 – Para determinar o risco da auditoria, o auditor deve avaliar o ambiente de controle da entidade, compreendendo:
    a) a função e envolvimento dos administradores nas atividades da entidade;
    b) a estrutura organizacional e os métodos de administração adotados, especialmente quanto a limites de autoridade e responsabilidade;
    c) as políticas de pessoal e segregação de funções;
    d) a fixação, pela administração, de normas para inventário, para conciliação de contas, preparação de demonstrações contábeis e demais informes adicionais;
    e) as implantações, modificações e acesso aos sistemas de informação computadorizada, bem como acesso a arquivos de dados e possibilidade de inclusão ou exclusão de dados;
    f) o sistema de aprovação e registro de transações;
    g) as limitações de acesso físico a ativos e registros contábeis e/ou administrativos; e
    h) as comparações e análises dos resultados financeiros com dados históricos e/ou projetados.
  • Ao avaliarmos atentamente o enunciado da questão: "O auditor externo NÃO deve considerar na avaliação do ambiente de controle interno existente na empresa", percebemos que a resposta esta realmente no item 11.2.5.5 da NBC 11, pois está sendo pedido os itens a serem considerados na avalição do ambiente de controle interno existente e não para aferição de risco de auditoria.11.2.5.5. A avaliação do ambiente de controle existente deve considerar: a) a definição de funções de toda a administração; b) o processo decisório adotado na entidade; c) a estrutura organizacional da entidade e os métodos de delegação de autoridade e responsabilidade; d) as políticas de pessoal e segregação de funções; e e) o sistema de controle da administração, incluindo as atribuições da auditoria interna, se existente.Portanto, o gabarito está correto.
  • Muito se fala nos comentários e não diz a alternativa correta, perda de tempo, uma vez que sempre ficamos na dúvida em 2 alternativas. Para os amigos não assinantes a letra é D

  • AO MEU VER:

    AS NORMAS P/ ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS não estão ligadas ao controle interno , pois ela são estipuladas por lei.

    As outras alternativas são de faculdade da adm , por isso, devem ser analisadas pelo auditor


ID
18877
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Auditoria
Assuntos

Em relação aos papéis de trabalho, o auditor externo deve

Alternativas
Comentários
  • NBC T 11:
    11.1.3.1 – Os papéis de trabalho são o conjunto de documentos e apontamentos com informações e provas coligidas pelo auditor, preparados de forma manual, por meios eletrônicos ou por outros meios, que constituem a evidência do trabalho executado e o fundamento de sua opinião.
    11.1.3.2 – Os papéis de trabalho são de propriedade exclusiva do auditor, responsável por sua guarda e sigilo.

  • NBCT-11
    11.2.7.4 – Quando o auditor se utilizar de análises, demonstrações ou quaisquer outros documentos fornecidos pela entidade, deve certificar-se da sua exatidão.
  • Exatidão: Registro no sistema + documentação suporte.

    De nada adianta o auditor somente ver no sistema que o valor/conta que foi registrada. Tem que obter a documentação que evidencie os registros.

  • Se a alternativa "C" está errada, quer dizer que o auditor NÃO DEVE aceitar os documentos apresentados (papéis de trabalho), visto que a empresa declara por meio da carta de conforto sua responsabilidade em relação às informações prestadas??


ID
18880
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Auditoria
Assuntos

Os exames realizados pelo auditor externo na avaliação das estimativas contábeis devem

I. fundamentar matemática e estatisticamente os procedimentos utilizados pela entidade na quantificação das estimativas.
II. verificar a coerência das estimativas com o comportamento da entidade em períodos passados.
III. avaliar a conjuntura econômica existente no momento e suas projeções para períodos futuros.

Está correto o que se afirma em

Alternativas
Comentários
  • NBC T 11:
    11.2.11.3 – O auditor deve se assegurar da razoabilidade das estimativas, individualmente consideradas, quando estas forem relevantes. Tal procedimento inclui, além da análise da fundamentação matemático estatística dos procedimentos utilizados pela entidade na quantificação das estimativas, a coerência destas com o comportamento da entidade em períodos anteriores, as práticas correntes em entidades semelhantes, os planos futuros da entidade, a conjuntura econômica e suas projeções.

  • Complementando o comentário do colega, o dispositivo é o 11.13.1.5 e a NBC T 11 foi aprovada pela Resolução CFC 1130/2005
  • Corrigindo de novo.O item é o 11.13.1.5 mesmo. Mas está na Resolução CFC nº 1.038, de 26-08-05. Aprova a NBC T 11.13 – Estimativas Contábeis
  • Acredito que há uma impropriedade de significo no item I da questão, pois a norma diz que o Auditor, na avaliação de estimativas, deve analisar a fundamentação matemática e estatística dos procedimentos..., e não fundamentar matematica e estatisticamente os procedimentos... Este detalhe com certeza conduz o concurseiro a equivocos na hora de apontar a alternativa correta.
  • Concordo plenamente com o Kasulo.

ID
18883
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Contabilidade Pública
Assuntos

A análise do Balanço Patrimonial e da Demonstração das Variações Patrimoniais das entidades governamentais de administração direta pressupõe o conhecimento dos procedimentos contábeis adotados em relação aos bens públicos. Sobre esse assunto, considere:

I. As despesas com construção de bens de uso comum do povo não provocam mutação patrimonial, uma vez que tais bens não são registrados como ativo permanente.
II. A alienação de um bem móvel, registrado como ativo permanente, provoca uma mutação patrimonial passiva resultante da execução orçamentária.
III. O registro da depreciação dos bens móveis e imóveis componentes do ativo permanente segue as mesmas regras adotadas pelas entidades privadas.
IV. Os bens de almoxarifado são avaliados pelo preço médio ponderado das compras ou pelo valor de reposição de tais bens, dos dois o menor.

Está correto o que se afirma APENAS em

Alternativas
Comentários
  • Não entendi essa questão. Independentemente de ser bem de uso comum do povo ou não, a despesa deverá ser registrada, afetando a situação líquida patrimonial, certo?
  • Caio, realmente a despesa deverá ser registrada e ela afetará a situação líquida patrimonial (no caso, diminuirá a situação líquida patrimonial). Contudo, o item I afirma, acertadamente, que este fato não provocará mutação patrimonial, já que as mutações patrimoniais são os ditos fatos permutativos, ou seja, aqueles que não alteram a situação líquida patrimonial (exemplo de uma mutação patrimonial: compra de um veículo de 20.000 reais. Se por um lado o ente público gastou 20.000 na compra, por outro ele apropriou-se de um veículo cujo valor também é de 20.000. Então, é lançado um Débito de 20.000 e um Crédito de 20.000 no Balanço Patrimonial. Resumindo: fica "elas por elas"). O mesmo não ocorre no exemplo do item I (por exemplo: digamos que o ente público construiu numa praça pública uma fonte no valor de 20.000. Se por um lado ele gastou 20.000 para construir a fonte, por outro, como a praça "não existe" no seu ativo permanente, ele não terá como registrar a construção dessa fonte. Portanto, terá contabilizado uma despesa de 20.000 sem poder compensar esse gasto com a inclusão da fonte no seu ativo)
  • Mudança na Legislação, Resolução CFC 1.137:

    ***divulgadaspelo DOU de 21 de novembro de 2008, a qual trata, dentre outros, deassuntos relacionados com os bens de uso comum.

     

    A NBC T nº 16.10, trata de Avaliação e Mensuração do Ativo Imobilizado, na qual se destaca o seguinte:

    30– Os bens de uso comum que absorveram ou absorvem recursos públicos, ouaqueles eventualmente recebidos em doação, devem ser incluídos no ativonão circulante  de entidade responsável pela sua administração ou controle, estejam ou não afetos a sua atividade operacional.

    31– A mensuração dos bens de uso comum será efetuada, sempre quepossível, ao valor de aquisição ou ao valor de produção e construção


    Portanto Hoje a afirmativa I estaria incorreta!
  • II - A alienação de bens é receita de capital, sendo assim gera uma mutação passiva, pois há permutação no patrimõnio.

     

    III - A depreciação deve ser registrada assim:
    D - Var passiva extraorçamentária - decréscimos patrimoniais - insubsist do ativo
    C - depreciação acumulada

    IV - Conforme estabelece a Lei nº 4.320/64, em seu art. 106, item III, os bens de almoxarifado deverão ser avaliados pelo
    preço médio ponderado das compras. Isso significa que a cada nova compra o valor unitário médio dos estoques
    existentes poderá ser alterado.
    Não há previsão legal para a utilização dos demais métodos de apuração de custo de estoques (Preço Específico,
    UEPS ou PEPS).


ID
18886
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Administração Financeira e Orçamentária
Assuntos

No processo de avaliação do orçamento-programa, a análise custo-benefício pode ser usada para determinar o resultado econômico esperado de um dado programa governamental, o qual pode ser apurado pela diferença entre o valor

Alternativas
Comentários
  • No orçamento-programa é dado valor ao programa em si e não ao gasto. Por isso, a resposta b é a mais correta.O custo-benefício de a dotação ser empregada em programa que garanta mais benefícios diretos e indiretos.
  • A construção de uma obra pública pode trazer em si benefícios indiretos que não são pecebíveis a primeira vista. Exemplo, na construção de uma praça num terreno baldio antes frequentado por traficates, vindo posteriomente a se transformar num espaço de lazer trás mas benefícios que o simples aspecto da infroestrutura, dai  o custo de oportunidade nesta obra seja menor do que a da pavimentação de uma rua no mesmo local, no mesmo momento com os mesmos recursos.

  • Gabarito b).
    Essa questão exige mais conhecimento em economia do que em orçamento público. Como o enunciado fala em "determinar o resultado econômico", tem-se que relacionar o custo de oportunidade (ao invés do custo contábil) com o valor dos benefícios, pois trata-se da análise do custo-benefícil. Existem dois tipos de custos, os custos econômicos e os custos contábeis. Custos são os preços e remunerações dos fatores de produção (capital, mão-de-obra, terra, etc.) de um determinado bem. O custo econômico leva em conta o custo de oportunidade do fator de produção, ou seja, suponha que uma empresa utiliza instalações próprias para a sua produção e não pague alguel; pelo conceito contábil, não haverá custo, porque a empresa não desembolsa nenhum valor, nem adquire obrigações a respeito de aluguéis. Por outro lado, pelo conceito econômico, esta empresa poderia ter recebido um aluguel por este espaço caso decidisse não utilizá-lo como parte de suas instalações. É justamente esse aluguel não recebido que se refere aos custos de oportunidade (o que se deixa de ganhar) de utilização do espaço, devendo ser incluído como parte dos custos econõmicos das atividades da empresa.
                                                                       Prof. Heber Carvalho
  • Muito bom seu comentário Franciso, só agora entendi a questão.
  • Muito bem, Francisco.

  • A análise custo-benefício determina uma expectativa econômica (resultado econômico esperado) de custo econômico [do qual é espécie o custo de oportunidade] que considera o que se deixa de ganhar com os usos para certas atividades menos os benefícios.

  • O examinador quer, na verdade, o conceito de eficácia no que toca ao orçamento público, presente na obra Gestão Econômica dos Programas Sociais Municipais:

     

    Sob o enfoque econômico, a prefeitura municipal é eficaz quando o valor econômico dos benefícios gerados por seus programas é maior do que o custo de oportunidade das atividades e/ou projetos que compõem tais programas;

     

    E relacionando esse conceito com o texto trazido pelo nobre examinador temos que a análise custo-benefício é apurada pela diferença entre o valor dos benefícios diretos e indiretos do programa e o custo de oportunidade dos recursos a serem empregados na prestação dos serviços.

     

    Gabarito: alternativa B.

     

    Comentário Professor Marcus Aurélio


ID
18889
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Administrativo
Assuntos

No Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, divulgado em 1995, um dos objetivos gerais era limitar a ação do Estado àquelas funções que lhes são próprias, reservando, em princípio, os serviços não-exclusivos para a propriedade pública não-estatal. De acordo com a Lei Ordinária no 9.637/98, em relação às parcerias a serem firmadas entre Poder Público e Organizações Sociais é correto afirmar que

Alternativas
Comentários
  • Comentando os itens:

    a) o art. 6º da Lei nº 9.637/98 disciplina que "O contrato de gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade supervisora e a organização social, discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público e da organização social".

    b) O art. 1º da Lei nº 9.637/98 preconiza que "O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta Lei".

    Dessa forma, as entidades dedicadas às áreas de segurança e moradia não estão entre as passíveis de ser qualificadas como organizações sociais.

    c) O art. 12 da Lei nº 9.637/98 dispõe que "Às organizações sociais poderão ser destinados recursos orçamentários e bens públicos necessários ao cumprimento do contrato de gestão".

    e) o art. 8º da Lei nº 9.637/98 preceitua que "A execução do contrato de gestão celebrado por organização social será fiscalizada pelo órgão ou entidade supervisora da área de atuação correspondente à atividade fomentada".

    O item "d" está correto. [ ]s,
  • Clique no mapa abaixo. Resumo dos conceitos e definições envolvidos no tema de contrato de gestão.

  • ALTERNATIVA "D" CORRETA:

    Art. 7o Na elaboração do contrato de gestão, devem ser observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e, também, os seguintes preceitos:

    I - especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a estipulação das metas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução, bem como previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de qualidade e produtividade;



  • A) o contrato de gestão deve ser elaborado unilateralmente pelo órgão ou entidade supervisora e discriminar as atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público e da organização social. Lei 9.637/98, Art. 6º: "O contrato de gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade supervisora e a organização social, discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público e da organização social"

    B) as atividades abrangidas são aquelas dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura, à saúde, à segurança e à moradia. Não há citação dessas atividades no Art. 1º da Lei 9.637/98.

    C) a destinação de bens públicos às organizações sociais para o cumprimento das suas responsabilidades e obrigações é expressamente vedada. Art. 12: "Às organizações sociais poderão ser destinados recursos orçamentários e bens públicos necessários ao cumprimento do contrato de gestão".

    D) o contrato de gestão deve conter especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a estipulação das metas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução. Art. 12

    E) a execução do contrato de gestão será fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União que encaminhará à autoridade supervisora relatório conclusivo sobre a avaliação. Art. 8: "A execução do contrato de gestão celebrado por organização social será fiscalizada pelo órgão ou entidade supervisora da área de atuação correspondente à atividade fomentada".


ID
18892
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Contabilidade de Custos
Assuntos

Com o objetivo de diminuir a repetência e a evasão escolar decorrentes de problemas de audição dos alunos do ensino fundamental, a Secretaria de Educação do Município X propôs o desenvolvimento de uma atividade para diagnosticar os alunos com tais problemas e, posteriormente, encaminhá-los para tratamento médico. Para isso, a secretaria estabeleceu uma parceria com uma organização social, definindo um repasse de R$ 1,00 por diagnóstico realizado nas dependências da organização social, além disso, a prefeitura se comprometeu a enviar os formulários necessários ao diagnóstico. A atividade seria realizada sob a supervisão de um funcionário da Secretaria da Educação. Supondo que a Prefeitura do Município X utilize o método de custeio variável, o custo unitário do produto "diagnóstico realizado" seria composto pelo valor

Alternativas
Comentários
  • Essa questão, que versa sobre Contabilidade de Custos, requer conhecimento sobre a diferença entre custos variáveis e custos fixos.

    O Sistema de Custeio Variável é vedado pela legislação tributária (que exige o Custeio por Absorção), mas é muito útil à administração da entidade. Tal sistema considera apenas o valor dos custos variáveis (os custos fixos são tratados como despesa, não alterando o lucro operacional).

    Assim, o repasse de R$ 1,00 por diagnóstico realizado constitui custo variável (varia diretamente na proporção dos diagnósticos), a exemplo dos formulários necessários ao diagnóstico.

    A supervisão de um funcionário (cujo valor não depende do número de diagnósticos) é um custo fixo e, por isso, não entra no sistema de custeio variável.
  • É importante saber, para resolução desta questão, que Custos Variáveis são aqueles custos que variam em função da quantidade produzida.Por exemplo, a quantidade de matéria-prima varia de acordo com o volume de produção. Já o valor do aluguel da fábrica é indiferente ao volume produzido. Isso se dá porque o aluguel é um exemplo de Custo Fixo, ou seja, custo que não varia de acordo com o número de unidades produzidas.
  • Comentário Objetivo:

    Custos envolvidos para a Prefeitura:

    Repasse do diagnóstico: CUSTO VARIÁVEL
    Envio dos formulários: CUSTO VARIÁVEL
    Salário do funionário: CUSTO FIXO (não varia com a quantidade produzida/prestada)

    No custeio variável, somente são apropriados aos produtos/serviços os custos variáveis. Os custos fixos são lançados diretamente no resultado do exercício, ou seja, seu tratamento contábil é idêntico ao das despesas.

    Portanto, Gabarito (E).


ID
18898
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Administração Geral
Assuntos

Segundo o modelo de Eficácia Gerencial de William Reddin (citado por Idalberto Chiavenato, Administração ? Teoria, processo e prática), o bom gerente deve combinar

Alternativas
Comentários
  • O autor apresenta a teoria 3-D de Eficácia Gerencial, cuja característica é uma estrutura conceitual relativa ao desenvolvimento de três habilidades gerenciais básicas: a sensibilidade situacional (habilidade de avaliar uma situação), a flexibilidade de estilo (habilidade em adequar a abordagem gerencial à situação) e a gestão situacional (habilidade em mudar uma situação com rapidez).
  • III – Teoria 3-D da eficácia gerencial de Reddin: nesse modelo, a eficácia seria alcançada através do desenvolvimento de três habilidades gerenciais básicas:

    a) Sensitividade situacional: para diagnosticar situações e as forças jogam na situação;
    b) Flexibilidade de estilo: para se adequar às forças em jogo, uma vez analisadas e diagnosticadas;
    c) Destreza de gerência situacional: é a habilidade de gestão situacional, ou seja, a capacidade de modificar uma situação, que precisa ser modificada.
    Chiavenatto
  • Para a teoria 3D, o comportamento gerencial é composto de dois elementos básicos: a tarefa de realizar as relações com as pessoas. Os gerentes podem enfatizar a tarefa ou as relações com as pessoas. Há o gerente ''orientado para a tarefa'' (OT) e o gerente orientado para as relações (OR). A teoria 3D tem quatro estilos básicos, a saber: relacionado, separado, integrado e dedicado. O RESEINDE. O estilo relacionado caracteriza-se por exclusiva orientação para as relações, enquanto o estilo dedicado por exclusiva orientação para as tarefas. O estilo separado caracteriza-se por ser deficiente tanto na orientação para as tarefas, como para as relações. O estilo dedicado caracteriza-se por uma orientação integrada tanto para as relações como para a tarefa. Os quatro estilos básicos  têm um equivalente mais efetivo ou menos efetivo, dando lugar assim a oito estilos gerenciais, que constituem uma utilização mais eficas ou menos eficaz dos quatro estilos básicos.

    Habilidades Gerenciais Básicas - A teoria 3D visa desenvolver três habilidades gerencias básicas, a saber:

    Sensitividade situacional - É a habilidade para diagnosticar as situações e as forças que jogam na situação.

    Flexibilidade de estilo - É habilidade de se adequar as forças em jogo, devidamente analisadas e diagnosticadas.

    Destreza de gerência situacional - É a habilidade de gestão situacional, ou seja, a capacidade de modificar a situação que deve ser modificada.

    Fonte: Idalberto Chiavenato - Administração Geral e Pública.

  • Julyana, o Questões de Concursos é um site que cobra uma mensalidade tão acessível... pq vc não se associa? Quem é membro realmente não lembra de colocar o gabarito...
    Sei que nós concurseiros temos muitos gastos, mas te digo que vale muito a pena se associar! Eu demorei um pouquinho pra pagar e confesso que me arrependo, pq como sócios podemos fazer questões ilimitadamente!
    Que tal?
  • Outra da FCC:

     

    QUESTÃO CERTA: As principais fontes literárias dividem os conceitos sobre liderança em diferentes abordagens, entre as quais a comportamental e a situacional. Constitui exemplo desta segunda abordagem a Teoria 3-D, segundo a qual a eficácia do gerente é mensurada proporcionalmente ao quanto ele é capaz de adequar o próprio estilo às situações de mudança.

     

    Fonte: Qconcursos

     

    Resposta: Letra A. 

  • Comentário

    Segundo Chiavenato, a Teoria 3D de Reddin defende que, para ser um bom gerente, o líder deve possuir 3 (três) habilidades:

    a) Sensitividade situacional: diagnosticar situações;

    b) Flexibilidade de estilo: para se adequar às forças em jogo, uma vez analisadas e diagnosticadas;

    c) Destreza de gerência situacional: a capacidade de modificar uma situação que precisa ser modificada.

    Assim, nossa resposta é a letra a).

    Gabarito: A

  • Prezados, gabarito letra A. Vejamos definições:

    A ideia central da Teoria 3-D é desenvolver três habilidades gerenciais básicas:

    a) sensitividade situacional: a habilidade para diagnosticar situações;

    b) flexibilidade de estilo: a habilidade de se adaptar às demandas do contexto;

    c) destreza de gerência situacional: a habilidade de transformar uma dada realidade.

    (REDDIN, 1989)

    Bons estudos.


ID
18901
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Administração Geral
Assuntos

Segundo os novos modelos das organizações na chamada Sociedade do Conhecimento, constituem as principais características das empresas:

Alternativas
Comentários
  • Embora os outros itens possam ser corretamente relacionados a novas competências organizacionais necessárias, o que mais se relaciona com o conceito de Sociedade do Conhecimento é aquele ligado à gestão do conhecimento, ou seja, a alternativa C é a que mais tem a ver com o questionamento.
  • A alternativa B está correta e engloba muitas questões sobre a sociedade do conhecimento. Era pós-industrial.
    Sobre a alternativa C, não concordo com aumento da qualificação formal, pelo contrário, a informalidade, no caso, os relacionamentos interpessoais menos formais, estão se tornando mais comuns nas empresas brasileiras.
  • A alternativa B é a correta, pois ela é a que mais se aproxima das características que algumas empresas brasileiras possuem e as outras buscam alcançar.
  • A C) está errada justamente por mencionar "melhorias salariais", este é um conceito antigo da Teoria Científica, do "homo economicus"
  • Sociedade do conhecimento

    A noção de “sociedade do conhecimento” (knowledge society) surgiu no final da década de 90. É empregada, particularmente, nos meios acadêmicos como alternativa que alguns preferem à “sociedade da informação”.A partir disso, então, define-se que a sociedade do conhecimento tem como ponto central o “saber”, pois “o conhecimento, enquanto força de produção, representa o ponto nevrálgico entre os países centrais e periféricos” (Carvalho & Kaniski, 2000). Portanto, o conhecimento tem como conseqüência a geração de riqueza para quem o possui.
    importante é a diferenciação do termo "Sociedade da Informação" de "Sociedade do Conhecimento". A informação pode ser encontrada em objetos inanimados e na Internet, por exemplo. Porém conhecimento somente é encontrado nas pessoas, que usam a informação como matéria-prima para formar significados e conseqüentemente torná-la útil através de ações. Buscando na Internet, podemos achar uma quantidade quase infinita de informação; mas, ela é inútil se não for gerado nenhum significado para algum leitor.
    A Sociedade do Conhecimento não mais se baseia no capital físico, mas sim no capital humano, representado na capacidade de realização de serviços. Seguindo leis de mercado, o trabalho intelectual é muito mais valorizado; este é medido pela competência do seus trabalhadores, em transformar informação em conhecimento, em desenvolver e projetar intelectualmente produtos, em vez de manufaturá-los. Com a globalização, o trabalho intelectual passa a ser desenvolvido em países de primeiro mundo, enquanto que o trabalho braçal passa a ser realizado em países mais pobres. Neste contexto é que se percebe a necessidade estratégica da educação, que visa preparar cidadãos, especialmente em novas tecnologias - um letramento científico tecnológico que visa adaptá-los a novos modos de produção de conhecimento.

ID
18904
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Administração Geral
Assuntos

O Planejamento Estratégico

I. enfatiza metas precisas que podem ser alcançadas em curto prazo, tendo em vista reduzir a incerteza que predomina em ambientes competitivos.
II. tem como foco central a relação entre a análise ambiental externa e a análise organizacional interna, tendo em vista a formulação de objetivos de longo prazo.
III. visa obter um efeito de sinergia entre as capacidades e as potencialidades da organização, envolvendo-a como um todo.
IV. pressupõe a separação entre fatores ambientais externos e internos, enfatizando os comportamentos estratégicos reativos das pessoas dentro da organização.
V. deve envolver de forma exclusiva a alta gerência da organização, por enfatizar a relação entre conhecimento técnico e capacidade de previsão.

Está correto o que se afirma APENAS em

Alternativas
Comentários
  • O planejamento estratégigo:
    I - é voltado para o longo prazo e não curto prazo.
    IV - articula as variáveis internas e externas, pois supõe que a organização funciona como um sistema integrado.
    V - deve envolver todos os níveis e pessoas da organização.
  • 44) LETRA C. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO É LONGO PRAZO, VISÃO GLOBAL.
  • O conceito de Sinergia está mais ligado à Teoria dos Sistemas, a qual não trata do Planejamento Estratégico, por isso achei que a III poderia estar incorreta.
  • Essa questão é daquelas pra você não sair zerado na prova. Pelas proposições I (errada) e II (certa) você mata a questão.
  • Conforme Matos (1999, p.30), o planejamento estratégico apresentacinco características fundamentais:a. O planejamento estratégico está relacionado com a adaptação daorganização a um ambiente mutável. Ou seja, sujeito à incerteza a respeito dos eventos ambientais. Por se defrontar com a incerteza tem suas decisões baseadas em julgamentos e não em dados concretos. Reflete uma orientação externa que focaliza as respostas adequadas às forças e pressões que estão situadas do lado de fora daorganização.b. O planejamento estratégico é orientado para o futuro. Seu horizonte de tempo é o longo prazo. Durante o curso do planejamento, aconsideração dos problemas atuais é dada em função dos obstáculos ebarreiras que eles possam provocar para um almejado lugar no futuro.c. O planejamento estratégico é compreensivo.Ele envolve a organização como uma totalidade, abarcando todos os seus recursos,no sentido de obter efeitos sinergísticos de todas as capacidades e potencialidades da organização. A resposta estratégica da organizaçãoenvolve um comportamento global, compreensivo e sistêmico. A participação das pessoas é fundamental nesse aspecto, pois o planejamento estratégico não deve ficar apenas no papel, mas na cabeça e no coração de todos os envolvidos. São eles que o realizam e o fazem acontecer.d. O planejamento estratégico é um processo de construção deconsenso.Devido à diversidade dos interesses e necessidades dosparceiros envolvidos, o planejamento deve oferecer um meio de atendera todos na direção futura que melhor convenha para que a organizaçãopossa alcançar seus objetivos.e. O planejamento estratégico é uma forma de aprendizagem organizacional. Por estar orientado para a adaptação da organização ao contexto ambiental, o planejamento constitui uma tentativa constante de aprender a ajustar-se a um ambiente complexo, competitivo esuscetível a mudanças.http://w3.ufsm.br/revistacontabeis/anterior/artigos/vIn02/a08vIn02.pdf
  • Características do Planejamento Estratégico:
    - adaptação ao ambiente interno e externo;
    - orientado para o futuro;
    - visa o longo prazo;
    - tem que envolver todos os membros da organização;
    - sussetibilidade a mudanças.
  • O planejamento pode ser:
    1. Estratégico - é focado nos objetivos a longo prazo.
    2. Tático - focado em determinado setor ou unidade; objetiva otimizar uma determinada área, e não a organização como um todo.
    3. Operacional - focado nos objetivos a curto prazo.

  • I - metas são partições dos objetivos a serem alcançados no curto prazo e permitem avaliar o nível de realização dos mesmos(FCC Analista Judiciário/Área Administrativa/TRT-SC/2013)), e não para reduzir incertezas, pois ao se defrontar com a incerteza tem suas decisões baseadas em julgamentos e não em dados concretos.Conforme Matos (1999, p.30).

  • Beira 100% o item que tratar sobre o planejamento estratégico e ter "curto" ou "médio" prazo estar errado.

    Quanto a sinergia, o item beira 100% de estar certo. Quer uma prova? Veja: Q303887


ID
18907
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Administração Geral
Assuntos

Inclui-se como princípio central da gestão da qualidade:

Alternativas
Comentários
  • pra concurseiro: foco no cliente
  • Todas as alternativas estão corretas, mas a e) é que dá o enfoque central. É baseada na teoria da Qualidade de Juran: Adequação ao Uso. Òtima questão!
  • Os sistemas de gestão da qualidade têm por foco principal a obtenção da satisfação total dos clientes, sejam eles internos ou externos. Claro que para que isto ocorra, é necessário racionalizar os processos produtivos, estabelecer metas tangíveis que permitam a obtenção gradativa (melhoria contínua) da produtividade e da qualidade dos produtos e serviços oferecidos. A manutenção de uma equipe de trabalho treinada e motivada e a delegação de responsabilidades (descentralização do poder) contribui sobremaneira para que as metas sejam atingidas. Como vemos, tudo se relaciona, mas nada disto é suficiente se não atingimos ou excedemos as necessidades e desejos de nossos clientes.

  • A gestão da qualidade tem como FOCO PRINCIPAL  a satisfação do cliente com o produto ou seviço. Um programa de qualidade total geralmente proporciona melhorias na qualidade e projeto do produto; no processo de fabricação; no moral dos empregados e na consciência da importância da qualidade; na assistência técnica prestada aos consumidores; na aceitação pelo mercado; nas perdas resultantes ao longo do processo de fabricação; na redução dos custos operacionais; nos serviços prestados aos consumidores e na diminuição das reclamações.
     
     
    Aspectos Importantes na implantação de um programa de qualidade
     
    1 - Total satisfação dos Clientes;
    2 - Gerência Participativa;
    3 - Desenvolvimento de Recursos Humanos;
    4 - Constância de Propósitos;
    5 - Aprimoramento Contínuo;
    6 - Gerenciamento de Processos;
    7 - Delegação;
    8 - Disseminação de Informações;
    9 - Garantia da Qualidade;
    10 - Não aceitação de Erros.
  • GABARITO:  e) Foco nos clientes e usuários, identificando suas satisfações e insatisfações, visando manter a fidelidade destes aos produtos e serviços fornecidos pela empresa.

  • GABARITO:  e) Foco nos clientes e usuários, identificando suas satisfações e insatisfações, visando manter a fidelidade destes aos produtos e serviços fornecidos pela empresa.

  • qualidade, acima de tudo, é foco no cliente.


ID
18910
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Administração Pública
Assuntos

Max Weber é considerado como um dos mais influentes precursores de diversas teorias das organizações. Nesse sentido, considere:

I. Weber desenvolveu uma teoria das organizações formais, fundamentada em um modelo mecanicista, mais próxima das teorias clássicas.
II. A teoria das organizações de Weber é baseada na articulação entre organização formal e informal.
III. A teoria weberiana das organizações se aproxima mais da teoria clássica das organizações, pois enfatiza a eficiência e a hierarquia.
IV. A teoria estruturalista das organizações diferencia-se da abordagem weberiana por enfatizar a relação entre análise intra-organizacional e inter-organizacional.
V. A teoria weberiana das organizações aproxima-se mais das abordagens humanistas, pois enfatiza o comportamento efetivo das pessoas na organização.

Está correto o que se afirma APENAS em

Alternativas
Comentários
  • 42) LETRA C.

    MAX WEB TEORIA BUROCRATICA, NAO É MAIS USADA PORQUE TEM MUROSIDADE NA EXECUÇÃO DAS TAREFAS.

    OS PRINCIPAIS ENFOQUE DA TEORIA BUROCRATICA DE MAX WEBER:

    .ORGANIZAÇÃO FORMAL BUROCRATICA ( RIGIDA )
    . RACIONALIDADE ORGANIZACIONAL.

    A SUA ENFASE É NA ESTRUTURA.

    MAIS DETALHES, PODE LER NO LIVRO CHIAVENATO, MUITO BOM.
  • Margareth, a Teoria da Burocracia de Weber é ainda usada sim, mas não na sua forma pura, como todas as demais teorias. Uma repartição pública, por exemplo, tende a ser mais burocrática que uma empresa de consultoria, mas isso não significa o abandono total da teoria.
  • I) Certo. A teoria  de Weber é a burocrática, que se baseia em formalidades e hierarquia bem definida, assim como o modelo mecanicista, que enxerga a organização como um conjunto de peças, imitando uma máquina.

    II) Errado. Como dito no comentário acima, Weber tratava as organizações de maneir formal.

    III) Certo. As teorias clássicas davam ênfase nas tarefas (administração cietífica de Taylor) e ênfase na estrutura (teoria clássica de Fayol). Ao contrário da teoria das relações humanas, que dava ênfase às pessoas. Weber, dava ênfase a estrutura e não se preocupada com as pessoas.

    IV) Certo. A teoria estruturalista é um desdobramento da teoria burocrática de Weber. Esta olhava só para dentro da organização (relação intra-organizacional) e não se preocupava com as pessoas. A teoria estruturalista, apesar de dar ênfase a estrutura da organização, tentou olhar mais para as relações humanas e se preocupar com a relação entre as organizações (inter-organizacional).

    V) Errado. Conforme dito anteriormente, a teoria weberiana não olhava para as relações humanas. Dava ênfase apenas na estrutura da organização.

    Gabarito: letra C.

    Se tiver algo errado, por favor me corrijam. Abraços.
  • Max Weber inspirou o modelo burocrático, em substituição ao patrimonialista, no qual o patrimônio público se confundia com o patrimônio privado do governante, predominando a pessoalidade. Para que isso não mais acontecesse, Max Weber propôs um modelo em que predominava a IMPESSOALIDADE: o patrimônio público é público, e não pode se confundir com o privado. Surge, então, a administração burocrática, contra o nepostismo.
    As principais características do modelo burocrático são: formalidade (deve-se seguir normas, e o administrador não pode misturar sua vida privada como acontecia na administração patrimonialista); impessoalidade (a norma é aplicada de forma igual para todos; não pode haver privilégios à pessoa do administrador); profissionalização (prepondera a meritocracia; o administrador administra porque é profissional, e não por causa de sua pessoa; tchau, nepotismo!).
  • Questão muito fácil, quem já leu sobre Weber uma vez na vida sabe que a proposição II está errada, o que automaticamente elimina todas as outras alternativas.


ID
18913
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Administração Geral
Assuntos

A aplicação da perspectiva sistêmica à teoria das organizações, comum durante os anos 60, pretendia integrar os conhecimentos produzidos de forma fragmentária por abordagens precedentes. Sobre a perspectiva sistêmica, considere:

I. A tendência à entropia é uma das principais ameaças que uma organização enfrenta na interação com o ambiente.
II. Na perspectiva sistêmica, o homem, com suas características de personalidade e socialização, é visto como elemento central no equilíbrio, necessariamente instável, entre organizações e ambiente.
III. Um sistema empresarial alcança um estado de equilíbrio integrado quando os diversos subgrupos que o compõem reagem de forma mais ou menos coerente aos estímulos ou ameaças do ambiente.
IV. A principal preocupação da análise sistêmica é reduzir as incongruências e os conflitos entre as metas organizacionais e os interesses individuais, por meio da compreensão das motivações das pessoas para agirem no ambiente de trabalho.
V. Na teoria sistêmica, os papéis funcionais são mais importantes do que as características pessoais para a compreensão do funcionamento das empresas.

Está correto o que se afirma APENAS em

Alternativas
Comentários
  • Achei que a I estivesse errada pois entendo que a entropia ocorra com as empresas que são fechadas e não interagem com o ambiente. Mas acabei acertando pois eu tive certeza de que a III e V estavam corretas.
  • Pelo que entendo na Teoria dos Sistemas o conceito de Entropia é encarado como "desordem" ou ausência de Sinergia. Um sistema pára de funcionar adequadamente quando ocorre entropia interna porque as partes deixam de interagir, prover retroalimentação (feedback), em suma, deixam de funcionar como um todo coeso e passam a se comportar como partes independentes. Neste ponto o próprio conceito de sistema deixa de existir.O que pode ter confundido neste caso é que a entropia é interna sim, mas não necessáriamente apenas em um sistema fechado.Espero ter ajudado!
  • I) Correto. A entropia é a perda gradativa (por exemplo, no telefone sem-fio, a mensagem sofre entropia).
    II) Errado, o equilíbrio é necessariamente dinâmico (homeostase)
    III) Correto, base da análise SWOT
    IV) Errado, a principal preocupação é analisar a relação entre parte, todo e ambiente
    V) Correto

  • I. ENTROPIA: EXAUSTÃO DA EMPRESA - CORRETO
    III. HOMEOSTASE: EQUILIBRIO DA EMPRESA
    V. Na teoria sistêmica, os papéis funcionais são mais importantes do que as características pessoais para a compreensão do funcionamento das empresas: SIM! POR ISSO O FOCO EM CIBERNETICA/MATEMATICA E SISTEMAS
    Sabendo o básico de abordagem sistêmica, dava pra matar a questão pela "charada" pois estes 3 itens trazem os conceitos explanados nessa teoria! 


ID
18916
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Administração Geral
Assuntos

Henry Fayol foi um dos principais formuladores da denominada Teoria Clássica das organizações. Fayol

Alternativas
Comentários
  • Não compreendi bem a questão, pois a alternativa correta fala sobre abordagem sintética. O que determina isso?
    Fala sobre 6 funções básicas - só estudei 5 (planejar, organizar, comandar, coordenar e controla).
    E sobre o papel central de integração e coordenação das demais funções está correto.
  • a questão correta informa que se desenvolveu uma abordagem sintética, ou seja, uma abordagem com elementos diferentes que se fundem num todo coerente. Sendo assim as seis funções básicas segundo Fayol são: técnicas, comerciais, financeiras, segurança, contábeis e administrativas (esta realiza uma integração das anteriores).
  • Waneska, eu acho q vc confundiu um pouco as coisas...
    Para Fayol, a empresa possui 6 funcões básicas: Técnica, Comercial, Financeira, Segurança, Contábil e Admnistrativa.
    A Função Administrativa faz a integração (coordenação) das outras cinco funções.Essa função se reparte em 5 subfunções, denominadas "Elementos do processo" administrativo - Prever, Organizar, Comandar, Coordenar e Controlar.
  • segundo prof Jose Carlos Oliveira de Carvalho:
    Para Fayol, seis são as funções básicas de qualquer empresa:
    1. Funções técnicas – relacionadas com a produção de bens ou de
    serviços da empresa.
    2. Funções comerciais, relacionadas com a compra, venda e
    permutação.
    3. Funções financeiras – relacionadas com a procura e gerência de
    capitais
    4. Funções de segurança – relacionadas com a proteção e preservação
    dos bens e das pessoas.
    5. Funções contábeis – relacionadas com inventários, registros,
    balanços, custos e estatísticas.
    6. Funções administrativas – relacionadas com a integração das outras
    cinco funções. As funções administrativas coordenam as demais funções
    da empresa, pairando acima delas.
  • A. Item correto - Sintético porque de todas as funções adminstrativas por Fayol definidas (Técnica, Comercial, Financeira, Segurança, Contábil e ADMINISTRATIVA) as funções administrativas coordenam as demais funções da empresa, pairando acima delas.B. ERRADA - este foi o papel de TAYLOR na história da adminstração....C. ERRADA - viajou legal..... adminstração moderna por Fayol... conta outra!!D. ERRADA - Fayol foca sua teoria na ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, não se preocupa com a organização informal.E. ERRADA - analítica não..... sintética!!!!
  • AS 6 FUNÇÕES BÁSICAS DA EMPRESA

    Fayol parte da proposição de que toda empresa pode ser dividida em seis grupos:

    1. Funções Técnicas, relacionadas com a produção de bens ou de serviços da empresa;

    2. Funções Comerciais, relacionadas com a compra, venda e permutação.

    3. Funções Financeiras, relacionadas com a procura e gerência de capitais.

    4. Funções de Segurança, relacionadas com a proteção e preservação de bens.

    5. Funções Contábeis, relacionadas com os inventários, registros, balanços, custos e estatísticas.

    6. Funções Administrativas, relacionadas com a integração da cúpula das outras cinco funções. As funções administrativas coordenam e sincronizam as demais funções da empresa, pairando sempre acima delas.

     

  • Só para complemento.

    Os argumentos de Fayol começam por situar e referenciar as funções administrativas (e, por conseguinte, dos administradores) dentro do conjunto de funções encontradas nas organizações (funções técnicas, comercial, financeira, de segurança, de contabilidade e administrativa). Assim Fayol define o ato de administrar como:
    - previsão: que consiste em perscrutar o futuro e traçar o programa de ação;
    - organização: que significa constituir o organismo material e social da empresa;
    - comando: que representa dirigir o pessoal e conduzi-los aos objetivos da empresa;
    - coordenação: significando unir e harmonizar todos os atos e todos os esforços;
    - controle: que diz respeito a velar para que tudo ocorra de acordo com as regras estabelecidas e as ordens dadas.

    Para administrar (as funções da organização, como: técnica, comercial...),  os administradores (pessoa) tem que ter conhecimento de: (previsão, organização, comando...).





  • A. Correto. Para Fayol, as organizações são compostas de seis funções básicas, quais sejam: financeira, contábil, segurança, produção, comercial e administrativa. A função administrativa, para o engenheiro de minas francês, era a mais importante, pois integrava todas as demais. Além disso, a função administrativa, diferentemente das cinco outras funções, não se restringia à aspectos técnicos. B. Errado. Esse foi o trabalho desenvolvido por Frederic Taylor nos EUA. Taylor atentou-se ao desenvolvimento das tarefas na âmbito organizacional. Dentre outras coisas, o engenheiro estadunidense desenvolveu análise sobre os "tempos e movimentos" de uma trabalhador em uma fábrica, a fim de indetificar a melhor maneira de realizar uma tarefa ("the best way"). C. Errado. Esse foi o trabalho de Max Weber. O foco do sociológo alemão foi as grandes organizações que surgiram a partir do século XX nos países desenvolvidos. Weber enxergou as organizações pelo prisma da racionalidade e da formalidade. As principais características de uma organização burocrática são: funcionários expertos, unidade de comando, comunicação formal, hierarquia, racionalidade, previsibilidade, eficiência e economicidade.  D. Errado. Esse foi o trabalho de Elton Mayo nas experiências de Hawthorne. O psicólogo australiano, a partir de estudos que procuram saber os efeitos do ambiente físico em aspectos fisiológicos dos trabalhadores, acabou por encontrar variáveis de natureza psicológica. Elton Mayo percebeu que, para além das organizações formais, existências as organizações informais. Essas, por sua vez, são determinantes para o nível de produtividade de uma organização, pois os trabalhadores agem, em larga medida, em função dos acordos tácitos que são desenvolvidos no âmbito das organizações informais.  E. Errado. Esse foi o trabalho, dentre outros, de Hebert Simon. Na obra Compartamento Administrativo esse autor procurou analisar as decisões do ponto de vista comportamental. A principal conclusão foi que não existem decisão ótimas, pois há uma permanente assimetria, insuficência e impossibilidade de avaliar todas as informações para a tomada de devisão. Enfim, Simon envidenciou o problema da racionalidade limitada dos tomadores de decisão.
  •  Livro de TGA - Idalberto Chiavenato, 6 Ed. página 83

    As funçoes Básicas da empresa

    Fayol salienta que toda empresa apresenta seis funções básicas, a saber:

    1 - Funções Técnicas
    2 -Funções Comerciais
    3- Funções Financeiras
    4- Funções de Segurança
    5-Funções Contábeis
    6- Funções Administrativas - relacionadas com a integração de cúpula das outras 5 funções. As  FUNÇÕES ADM coordenam e sincronizam as demais funções da empresa

  • FAYOL -> SINTÉTICA

    TAYLOR -> ANALÍTICA E DETALHISTA

  • Vamos analisar cada uma das alternativas:

    Alternativa A. Correto. A alternativa descreve as funções básicas de uma organização segundo Fayol e ressalta que, segundo esse autor, a função administrativa exerce o papel de integração e coordenação das demais funções. 

    Alternativa B. Errado. O estudo de tempos e movimentos é uma contribuição da Administração Científica.

    Alternativa C. Errado. A teoria burocrática foi desenvolvida por Weber

    Alternativa D. Errado. Tudo errado. A preocupação de Fayol era com a estrutura formal da organização. Além disso, não existe preocupação na teoria clássica com aspectos como motivação e liderança.

    Alternativa E. Errado. A perspectiva da teoria clássica é era de sistemas fechado, ou seja, o foco era no ambiente interno. Não existe preocupação com as condições ambientais.

    Gabarito: A

  • GABARITO: LETRA A

    Fayol e as SEIS Funções Básicas da Empresa

    Fayol partiu de uma abordagem sintética, global e universal da empresa, inaugurando uma abordagem anatômica e estrutural, superando a abordagem analítica e concreta de Taylor.

    Fayol via a organização como um corpo – o "corpo empresarial". As atividades desse corpo eram encaixadas em seis funções;

    1. Funções técnicas, relacionadas com a produção de bens e serviços da empresa.

    2. Funções comerciais, relacionadas com a compra venda e permutação/troca.

    3. Funções financeiras, relacionadas com a procura e gerência de capitais.

    4. Funções de segurança, relacionadas com a proteção e preservação dos bens e das pessoas.

    5. Funções contábeis, relacionadas com inventários, registros, balanços, custos e estatísticas.

    6. Funções administrativas, relacionadas com as outras cinco funções integradas, pairando acima delas.

    FONTE: https://www.monografias.com/pt/docs/Fayol-e-as-6-funções-basicas-da-PKYY69657X

  • Desenvolveu uma abordagem sintética onde toda empresa desenvolve seis funções básicas e a função administrativa desempenhas um papel central de integração e coordenação das demais funções.

  • Henry Fayol foi um dos principais formuladores da denominada Teoria Clássica das organizações. Fayol

    A desenvolveu uma abordagem sintética onde toda empresa desenvolve seis funções básicas e a função administrativa desempenha um papel central de integração e coordenação das demais funções. (Correta)

    B procurou enfrentar o problema do desperdício das indústrias francesas, por meio do estudo detalhado dos tempos e dos movimentos dos operários, visando ao aumento da produtividade pela divisão do trabalho. (Incorreta) As Escolas clássicas começaram no século XX. A Administração Científica nos Estados Unidos e a Teoria Clássica na França. Estudos dos Tempos e Movimentos é Taylor.

    C definiu as características básicas da organização burocrática moderna, especialmente a legalidade, a impessoalidade e a hierarquia. (Incorreta) Quem estabeleceu foi Max Weber, na Teoria da Burocracia.

    D contestou a teoria científica da administração, formulando uma abordagem baseada na dinâmica informal do comportamento organizacional, nas técnicas de motivação e no papel das lideranças. (Incorreta) Não contestou, pois ele seguiu as ideias de Taylor ( Administração Científica); a abordagem era formal e ele não se preocupava com os aspectos informais, motivação e papel das lideranças, o foco era na estrutura.

    E formulou uma teoria analítica da dinâmica organizacional centrada nas condições em que são tomadas as decisões dentro da empresa. (Incorreta) Essa alternativa se refere a Teoria da Racionalidade limitada.


ID
18919
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Administração Geral
Assuntos

O conceito japonês Kaizen é a base filosófica para diversas técnicas atuais de qualidade na administração contemporânea. Sintetiza corretamente os princípios do Kaizen:

Alternativas
Comentários
  • A MELHORIA CONTÍNUA começou com os primeiros trabalhos de implantação do controle estatístico de qualidade. Trata-se de uma técnica de mudança organizacional SUAVE E CONTÍNUA, centrada nas atividades em grupo das pessoas, visando à qualidade DOS PRODUTOS E SERVIÇOS dentro de programas A LONGO PRAZO, para obter execelência na qualidade dos produtos e serviços a partir das pessoas.

    A filosofia da melhoria contínua deriva do KAIZEN (Kai - mudança; Zen - bom). Mas a abordagem do Kaizen não significa somente fazer melhor as coisas, mas conquistar resultados específicos para reduzir custos de fabricação, projetos, estoques e distribuição a fim de tornar os clientes mais satisfeitos.
  • ´Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje!´

    Para o Kaizen, é sempre possível fazer melhor, nenhum dia deve passar sem que alguma melhoria tenha sido implantada, seja ela na estrutura da empresa ou no indivíduo. Sua metodologia traz resultados concretos, tanto qualitativamente, quanto quantitativamente, em um curto espaço de tempo e a um baixo custo (que, conseqüentemente, aumenta a lucratividade), apoiados na sinergia gerada por uma equipe reunida para alcançar metas estabelecidas pela direção da empresa.

  • A letra C refere-se à ferramenta conhecida como "brainstoming" ou tempestade de ideias, caracterizada por dinâmica de grupo com ausência de hierarquia e de críticas prévias às ideias dos participantes.
  • Acho que a letra C, ao contrário do que o colega falou, não tem nada a ver com brainstorming.
  • KAIZEN (Melhoria Contínua e gradual) - Etapa final da implantação e sínteses de todas as práticas da Qualidade Total, esse programa tem como ponto principal de suas atividades a análise de processos, a solução de problemas e a padronização de rotinas, utilizando as ferramentas e métodos da Qualidade Total através do ciclo PDCA Plan (Planejar), Do (Fazer), Check (Verificar), Action (Agir para corrigir).
  • Kaizen (do japonês, mudança para melhor) é uma palavra de origem japonesa com o significado de melhoria contínua, gradual, na vida em geral (pessoal, familiar, social e no trabalho). Pode ser visto como um processo diário, cujo propósito vai além de aumento da produtividade. Quando corretamente executado, é também um processo que humaniza o ambiente de trabalho, elimina o trabalho duro, ensina as pessoas como realizar experimentos no seu trabalho usando o método científico e também como identificar e eliminar desperdícios nos negócios. Em geral, o processo sugere uma relação humanizada com os trabalhadores e com aumento de produção.

    Nos anos 50, os japoneses retomaram as idéias da administração clássica de Taylor para renovar sua indústria e criaram o conceito de Kaizen, que significa aprimoramento contínuo. Essa prática visa o bem não somente da empresa como do homem que trabalha nela, partindo do princípio de que o tempo é o melhor indicador de competitividade, além de atuar de reconhecer e eliminar os desperdícios existentes na empresa, sejam em processos produtivos, produtos novos, manutenção de máquinas ou, ainda, processos administrativos.

    Para o Kaizen, é sempre possível fazer melhor, nenhum dia deve passar sem que alguma melhoria tenha sido implantada, seja ela na estrutura da empresa ou no indivíduo. O Sistema de produção da Toyota é conhecido pela sua aplicação do princípio do Kaizen.

    Para o Kaizen, trabalha-se e vive-se de forma mais equilibrada e satisfatória possível, se pelo menos três quesitos forem atendidos: estabilidade financeira e emocional ao empregado, clima organizacional agradável e ambiente simples e funcional.

    KAIZEN – busca do melhoramento continuo em todos os aspectos, portanto se refletindo na produtividade e na qualidade, sendo os círculos de controle da qualidade apenas um dos seus aspectos.
  • Chiavenato (2011) destaca que, na realidade, o Kaizen é uma forma de pensar e agir baseada nos seguintes princípios: 

    1. Promover aprimoramentos contínuos. 
    2. Enfatizar os clientes. 
    3. Reconhecer os problemas abertamente. 
    4. Promover a discussão aberta e franca. 
    5. Criar e incentivar equipes de trabalho. 
    6. Gerenciar projetos por meio de equipes multifuncionais. 
    7. Incentivar o relacionamento entre as pessoas. 
    8. Desenvolver a autodisciplina. 
    9. Comunicar e informar a todas as pessoas. 10. Treinar intensamente e capacitar todas as pessoas. 

  • a) Se refere à Benchmark

    b) Se refere aos círculos de qualidade dentro do TQC.

    c) Me parece que está relacionado ao conceito de Organizações de Aprendizagem, mas não tenho certeza.

    Gabarito D.

  • Foco no cliente, suas necessidades e preferências, e a preocupação sistemática com a redução dos desperdícios e a agregação de valor aos produtos e serviços. ERRADA

    _____________________________

    "acho" que a letra E trata  do Lean manufacturing:

    Lean Manufacturing: Taiichi Ohno e Eiji Toyoda desenvolveram então o Sistema de Produção Toyota, que posteriormente ficaria conhecido como Lean Manufacturing, um sistema de gestão focado em combater os desperdícios a fim de melhorar a qualidade, diminuir os custos de produção e o tempo de fabricação, agregando maior valor ao produto fabricado e entregue ao cliente.

  • ATENÇÃO: há divergência com a visão do Cespe a respeito do Kaizen!

     

    Ano: 2011 Banca: CESPE Órgão: EBC Prova: Analista - Administração

    Kaizen, palavra de origem japonesa que significa melhoria contínua, é utilizada, no âmbito do estudo das organizações, para designar a redução de desperdícios.

    gabarito: Certo

     

    Pela visão do Cespe, o gabarito dessa questão seria letra E.

  • Falou em Kaizen > filosofia da melhoria contínua

  • D. Mas, acho que poderia ter mais de uma resposta essa questão!

  • Qual erro da C?

  • GAB: LETRA D

    Complementando!

    Fonte: Prof. Rodrigo Rennó

    A  letra A está  incorreta,  pois  a  preocupação,  no  Kaizen,  não  é  com  padrões  de excelência,  mas  em  fazer  sempre  o  melhor  possível.  Quando  temos  padrões  aceitáveis podemos nos acomodar a cumprir somente a “meta”, não é verdade?  

    A letra B está incorreta, pois a atribuição de mais poder aos trabalhadores e responsabilidade  não  sintetiza  corretamente  o  conceito  do  Kaizen,  que  é  muito  mais abrangente. 

    A letra C está incorreta, pois o Kaizen é mais abrangente do que o processo de aprendizagem contínuo da inovação. 

    Já a letra D está correta, pois é uma definição correta do Kaizen. 

    Desta forma, a letra E está incorreta, pois não abrange o aspecto humano, a filosofia de vida que é o Kaizen.

  • Kaizen

    Deriva a filosofia de melhoria contínua (Kai = mudança, Zen = bom), que envolve o processo de aperfeiçoamento contínuo de mudança de hábitos, valores, que incorporem a noção contínua de fazer melhor, conquistando os melhores resultados possíveis, o que envolve a redução de desperdícios (tempo, esforços, materiais, dinheiro) e aumento da qualidade.


ID
18922
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Administração Geral
Assuntos

O comportamento ético é um dos pressupostos da ação dos homens em sociedade. A ética nas empresas privadas, bem como nas organizações públicas, tem por base

Alternativas
Comentários
  • é só ler o primeiro título da constituição...direitos fundamentais...para enteder onde se assenta as premissas da ética na sociedade brasileira
  • Questão ridícula, deveria ser anulada. Tem mais de uma alternativa correta.
  • Questão facílima !!As opções A,B,C e D falam em prioridade de alguém sobre outrem !!Como todos sabemos, ninguém tem "prioridade" sobre alguém. Logo, a única opção correta é a E: "desde que não interfiram na liberdade de cada um".
  • Acho que é forçado querer dizer que a ética descrita na constituição vale para as empresas PRIVADAS, se a questão falasse de empresas públicas até vai....
  • a) o bem-estar dos funcionários, uma vez que este tem prioridade sobre os objetivos externos da empresa ou organização.

    (ERRADO) O bem-estar dos funcionários de forma geral serve de foco em grande parte das políticas éticas das organizações públicas e privadas uma vez que estes são partes essencial das organizações MAS NÃO POSSUEM PRIORIDADE sobre os objetivos externos da empresa (não possuem prioridade sobre o serviço ou bem oferecido ao mercado);

     

    b) as preferências dos clientes ou usuários, uma vez que estas tem prioridade sobre o bem estar dos funcionários.

    (ERRADO) O mesmo ponto tocado na questão acima, o cliente/usuário é importante mas não possui PRIORIDADE sobre o funcionário.

     

    c) o bem-estar da maioria da população, uma vez que este tem prioridade sobre os interesses dos setores minoritários.

    (ERRADO) A ética pública/privada é feita de forma a observar alguns dos comportamentos socialmente aceitos, mas nem todos os comportamentos socialmente aceitos conduzem a uma conduta positiva para as organizações (exp: confusão entre bem público/entidade e o particular).

     

    d) a segurança do Estado, uma vez que esta tem prioridade sobre os interesses dos indivíduos e organizações.

    (ERRADOO Estado existe justamento para atender aos interesses dos indivíduos que lhe compõem e não o contrário.

     

    e) a mesma consideração pelas preferências livremente formuladas por cada cidadão, desde que não interfiram na liberdade de cada um formular suas preferências.

    (CERTOA existecia de normas sobre a ética/comportamento considerados corretos por integrantes da nossa sociedade não devem servir de cerceamento as liberdades inerentes a todos os cidadãos componentes de uma SOCIEDADE DEMOCRÁTICA, o que é justamento o que a questão afirma.

  • vou jogar no google tradutor, não entendi nadas.

    estudar mais.PQ TA OSSO!!!!


ID
18925
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Gerência de Projetos
Assuntos

O custo de oportunidade de um projeto é determinado pela

Alternativas
Comentários
  • Letra b, é a certa.

    A análise de custos e benefícios sociais mostra sua importância na avaliação de projetos, bem como as divergências entre os preços de mercado e os preços sociais na valorização do projeto para a sociedade. Observa-se que os custos e benefícios sociais devem representar não os custos e benefícios financeiros para qualquer indivíduo em particular, mas o verdadeiro custo de oportunidade (ou custo "sombra") dos insumos e produtos (tais como bens, mão-de-obra ou divisas) para a economia.

    Nesse sentido, a avaliação privada por tratar projetos muito específicos, pequenos e simples, que não envolvem variáveis sociais, mostrou ser insuficiente como instrumento de avaliação social. Assim sendo, a dimensão social salientou a necessidade de internalizar explicitamente objetivos tais como a eficiência (na alocação de recursos) e a distribuição da renda, entre outros, para medir o impacto real do projeto.

  • A mesma questão caiu no concurso do MPE: Q52059. Lá tem mais comentários sobre o assunto.
  • O custo de oportunidade de um projeto é determinado pela: b) identificação do ativo com maior retorno dentre o grupo de ativos do mercado de capitais com o mesmo nível de risco que o do projeto.
    Exemplo de entendimento: [O custo de oportunidade de um imóvel é o valor do seu aluguel]
    Um imóvel custa R$100.000,00 e o valor do aluguel deste mesmo imóvel é R$700,00. Se ao invés de comprar o imóvel, você investe o capital em renda fixa por exemplo, que lhe dará um retorno mensal de 1% (R$1.000,00), você tem um baixo custo de oportunidade, visto que a decisão de comprar o apartamento seria pior financeiramente falando.
  • Questão repetida da FCC: 


ID
18928
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Análise de Balanços
Assuntos

Na fase de declínio de um produto, depois de tentativas malsucedidas de reposicionamento, e considerando certa taxa requerida, a empresa recebe uma oferta de compra. É recomendável que a empresa continue investindo no projeto quando o Valor

Alternativas
Comentários
  • Letra (d)
    A resposta diz tudo. Questão muito fácil.

ID
18931
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Marketing
Assuntos

Uma análise do potencial de mercado implica identificação do público-alvo para o produto ou serviço de uma empresa. Para esta análise, o indicador mais relevante é

Alternativas
Comentários
  • Como a análise solicitada é sobre o público-alvo, a alternativa correta relaciona-se com segmentação de mercado.
  • Concordo que a questão aborde "Targeting & Segmentação". Contudo, se o mercado já está segmentado e existe um mercado considerado relevante, acredito que a concentração deste tal mercado deve ser o indicador principal.

    Por exemplo: Mercado mais relevante = Mercado de clientes mais rentáveis = Médicos, homens, acima de 35 anos, por exemplo. O local com maior concentração desta classe = local de concentração do mercado relavante = ponto com maior potencial de mercado.

    Concordam? Letra A!
  • Oi phleao, concordo com vc, mas só se o público alvo já estiver sido identificado, que não é o caso da questão. Depois de identificado o público alvo da empresa o indicador mais relevante seria onde este público alvo esta mais concentrado.
    Precisamos ir por parte.

    Na minha humilde opinião. rsrs
  • A segmentação de mercado consiste em identificar num mercado heterogéneo um determinado grupo de indivíduos, com respostas e preferências semelhantes de produtos. Isto deve ser observado como um poderoso instrumento que auxiliará departamentos de marketing e de design, no intuito de apresentar propostas que atendam aos desejos deste público-alvo. Esta deve ser a base que suporta toda a estratégia de marketing de um produto.

  • Analisemos as alternativas e qual tipo de indicadores cada uma aponta:


    a) Perfil de Concentração do Mercado Relevante - Bem, a concentração do mercado vai nos mostrar a presença da EMPRESA no mercado. Market Share.


    b) o padrão de segmentação de Mercado - Esse sim, é fundamental para determinar o público-alvo para o produto ou empresa.


    Vou agrupar as letras c), d) e e) num mesmo aspecto porque o perfil da indústria ou setor, o perfil da concorrência são análises decorrentes de a matriz de oportunidades e ameaças (SWOT ou FOFA)



ID
18934
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Administração Geral
Assuntos

"Supondo que antes da aprovação do projeto a empresa esteja operando com as necessidades de capital de giro atendidas, um novo projeto poderá aumentar o nível das atividades da empresa e, conseqüentemente, aumentar as necessidades de capital de giro." (citação extraída de Juan Carlos Lapponi, Projetos de Investimento na Empresa). Com relação a essa afirmação, considere:

I. A estimativa relevante na avaliação de um novo projeto é o capital de giro incremental necessário para atender o incremento de financiamento da venda a prazo, o estoque de produto acabado, os produtos em processo etc.
II. Para que um projeto seja considerado viável, o VPL do fluxo de caixa operacional não poderá superar o volume necessário ao capital de giro, pois os recursos da empresa não são gratuitos.
III. O capital de giro é um investimento que não tem depreciação nem tributação, portanto, o projeto não deve assumir o custo pelo uso desse capital.
IV. É importante prestar atenção ao investimento em capital de giro porque ele exige uma remuneração do projeto e, ao mesmo tempo, se não for incluído como investimento o VPL do projeto será superestimado.
V. Quanto menos tempo o produto acabado é mantido em estoque, quanto maior o prazo de pagamento dos fornecedores e menor o prazo de pagamento dos clientes, menor a necessidade de capital de giro de um projeto.

Está correto o que se afirma APENAS em

Alternativas
Comentários
  • Corretas:I. A estimativa relevante na avaliação de um novo projeto é o capital de giro incremental necessário para atender o incremento de financiamento da venda a prazo, o estoque de produto acabado, os produtos em processo etc. IV. É importante prestar atenção ao investimento em capital de giro porque ele exige uma remuneração do projeto e, ao mesmo tempo, se não for incluído como investimento o VPL do projeto será superestimado. V. Quanto menos tempo o produto acabado é mantido em estoque, quanto maior o prazo de pagamento dos fornecedores e menor o prazo de pagamento dos clientes, menor a necessidade de capital de giro de um projeto.
  • Pessoal, estou sentindo bastante dificuldade em entender esta questão. Alguém que a compreendeu bem, poderia me explicar o porque dessas afirmações estarem certas e erradas??

    Desde já, muuuuuito obrigada! :)
  • Gabarito C

    III. ERRADA.

    O capital de giro é um investimento que não tem depreciação nem tributação, portanto, o projeto DEVE assumir o custo pelo uso desse capital. 


    Capital de giro (ou ativo circulante) é o valor que a empresa tem para custear e manter suas despesas operacionais do dia a dia — valor esse que é o resultado da diferença entre o dinheiro que você tem disponível e o dinheiro que você deve —, sejam elas fixas ou os gastos necessários para produção, comercialização ou prestação do serviço. Ele diz respeito a uma reserva de recursos de rápida renovação, voltada a suprir as necessidades da gestão financeira do negócio ao longo do tempo. Esses recursos concentram-se nas contas a receber, no estoque, no caixa ou na conta corrente bancária e influenciam no cálculo do capital de giro.

    https://endeavor.org.br/capital-de-giro/


ID
18937
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Gerência de Projetos
Assuntos

O Custo Médio Ponderado de Capital da empresa é apenas uma referência inicial na determinação da taxa requerida de um novo projeto. Em relação à taxa requerida de um novo projeto, considere:

I. Como a determinação da taxa requerida do novo projeto é fundamentada no mercado de capitais, a taxa requerida do novo projeto com risco maior que o da empresa deverá ser menor que o custo médio ponderado de capital.
II. Como as expectativas dos investidores variam com o tempo, os custos das fontes de capital também variarão e o custo da cada fonte de capital deve ser determinado pelo seu valor de mercado e não pelo seu valor histórico correspondente.
III. Não podemos utilizar uma única taxa requerida para avaliar todos os tipos de projetos da empresa, pois a taxa requerida depende do risco do projeto, e não do risco da empresa, ou dos custos de suas fontes do capital.
IV. Supondo que uma empresa opera com custo de capital adequado ao nível de risco do seu negócio, o custo de capital obtido dos custos dos fornecedores de capital da empresa em uma determinada data reflete o risco médio de todos os ativos da empresa considerados com seu valor de mercado, e depois do imposto.
V. O retorno de uma empresa é o retorno de sua carteira de projetos, e o risco da empresa é equivalente ao da incerteza dos retornos da carteira de projetos. Se esta for diversificada, o risco da empresa será não sistemático.

Está correto o que se afirma APENAS em

Alternativas
Comentários
  • Gabarito D: 

    COMO CALCULAR O CUSTO MÉDIO PONDERADO DO CAPITAL (WACC)

    Escrito por  Nuno Nogueira
    O custo médio ponderado de capital, denominado na terminologia original por weighted average cost of capital ou apenas pela sigla WACC, é usado para duas importantes funções na gestão financeira: para calcular o valor da empresa, quando usado como taxa de desconto de fluxos de caixa futuros e para avaliar a viabilidade de novos projetos, funcionando como “taxa mínima” a ser ultrapassada para justificar o seu investimento.

    https://www.portal-gestao.com/artigos/7457-como-calcular-o-custo-m%C3%A9dio-ponderado-do-capital-wacc.html


ID
18943
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Economia
Assuntos

O método recomendado para estimar o custo de capital das ações ordinárias de uma empresa com cotação na bolsa de valores é o modelo de precificação de ativo (CAPM - Capital Asset Pricing Model). Com relação a esse modelo, considere:

I. Ele estabelece uma relação linear entre o prêmio exigido para investir em um ativo de risco e o prêmio que oferece a carteira de mercado.
II. Há duas formas de medir o risco sistemático do ativo: de forma absoluta, pelo beta do ativo obtido como resultado da divisão entre a covariância do ativo e da carteira pela variância do ativo, e, de maneira relativa, pela covariância dos retornos do ativo e os retornos da carteira.
III. O modelo CAPM recomenda a diversificação da carteira de ações, pois o aumento do número de ativos na carteira tende a compensar as variações provenientes das próprias empresas ou, de outra maneira, tende a eliminar o risco diversificável ou risco não-sistemático.
IV. A determinação da estimativa do custo de capital da ação ordinária aplicando o CAPM se baseia em retornos históricos da taxa livre de risco, do ativo de risco e da carteira de mercado, todas durante o mesmo prazo e periodicidade.
V. O risco total do ativo é a soma do risco sistemático (risco diversificável) e do risco não-sistemático (não-diversificável), e em uma carteira bem diversificada há somente o risco não-sistemático.

Está correto o que se afirma APENAS em

Alternativas
Comentários
  • I. O CAPM estabelece que Ri - Rf = B*(Rm - Rf ), ou seja, uma relação linear entre o prêmio de ativo de risco (Ri - Rf) e entre o prêmio da carteira de mercado (Rm - Rf ). CORRETO
    Eliminamos letras d) e e).

    II. Há duas formas de medir o risco sistemático do ativo: de forma absoluta RELATIVA (pense numa divisão), pelo beta do ativo obtido como resultado da divisão entre a covariância do ativo e da carteira pela variância do ativo DA CARTEIRA de mercado diversificada; e, de maneira relativa ABSOLUTA, pela covariância dos retornos do ativo e os retornos da carteira. ERRADA
    Eliminamos letras b).
    III. O CAPM recomenda a diversificação da carteira de ações, pois o aumento do número de ativos tende a compensar as variações provenientes das próprias empresas ou, de outra maneira, tende a eliminar o risco diversificável ou risco não-sistemático. CORRETO

    => GABARITO Letra C

    Verifiquemos os demais

    IV. A determinação da estimativa do custo de capital da ação ordinária aplicando o CAPM se baseia em retornos históricos da taxa livre de risco, do ativo de risco (o retorno do ativo é exatamente o quero estimar) e da carteira de mercado, E DO BETA,  todas durante o mesmo prazo e periodicidade. ERRADO
    V. O risco total do ativo é a soma do risco sistemático (risco diversificável)(não-diversificável)e do risco não-sistemático (não-diversificável)(diversificável), e em uma carteira bem diversificada há somente o risco não-sistemático. ERRADO 


  • Leno, como a IV pode estar errada, se o gabarito é a letra C: Oo


ID
18946
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Matemática Financeira
Assuntos

Em uma decisão de investimento, é recomendável utilizar o método da TIR em projetos

Alternativas
Comentários
  • A taxa interna de rentabilidade (TIR) é a taxa de atualização do projecto que dá o VAL nulo. A TIR é a taxa que o investidor obtém em média em cada ano sobre os capitais que se mantêm investidos no projeto, enquanto o investimento inicial é recuperado progressivamente.

    A Taxa Interna de Retorno de um investimento pode ser:

    Maior do que a Taxa Mínima de Atratividade: significa que o investimento é economicamente atrativo.
    Igual à Taxa Mínima de Atratividade: o investimento está economicamente numa situação de indiferença.
    Menor do que a Taxa Mínima de Atratividade: o investimento não é economicamente atrativo pois seu retorno é superado pelo retorno de um investimento com o mínimo de retorno.

    http://pt.wikorg/wiki/Taxa_interna_de_retorno

  • ALTERNATIVA D

    Esta é a taxa de juros obtida no investimento.
  • Se no fluxo de caixa houver alternância entre entradas e saídas de recursos, matematicamente, pode haver mais de uma taxa que faça com que o VPL seja nulo. Ou seja, haveria mais de uma TIR. Nesse caso, fica prejudicada a análise do projeto pela taxa interna de retorno.



    Já em projetos do tipo simples, em que temos um desembolso inicial e ingressos de recursos nos períodos seguintes, matematicamente, haverá uma única taxa que torna nulo o VPL. Logo, haverá uma única TIR, e a análise do investimento pela taxa interna de retorno será possível.



    Alternativa A - INCORRETA. O fato de haver mais de uma TIR prejudica a análise, não sendo recomendada a sua utilização.



    Alternativa B - INCORRETA. A TIR é a taxa que torna nulo o VPL. Para calculá-la, igualamos o VPL a zero. Isso dará origem a uma equação matemática. Os valores da taxa que satisfazem a equação são as taxas internas de retorno. Como ocorre para qualquer equação, não há garantias de que sempre existam soluções reais. Assim, pode ocorrer de chegarmos a situações em que não é possível determinar taxas internas de retorno reais, simplesmente porque não há solução real para a equação. Se não é possível calcular a TIR, não é recomendável o seu uso.



    Alternativa C - INCORRETA. O uso da TIR não tem relação com o fato de os projetos serem mutuamente excludentes ou não.



    Alternativa D - CORRETA. Quando há uma única TIR associada ao projeto, sua utilização é recomendada. (Aqui deixamos de lado discussões acadêmicas acerca da real representatividade da TIR como rentabilidade do projeto).



    Alternativa E - INCORRETA. Já vimos que quando há alternância entre entradas e saídas de recursos, pode haver mais de uma TIR, o que prejudica a análise.

     

    Vitor Menezes.


ID
18949
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Gerência de Projetos
Assuntos

Mesmo que as estimativas do VPL esperado tenham sido calculadas com bastante cuidado, o fluxo de caixa de um projeto é, por sua natureza, incerto. Para calcular o risco inerente a um projeto é correto utilizar a análise

Alternativas
Comentários
  • A análise de sensibilidade determina a importância de uma variável sobre o resultado final de outra.
  • Análise de sensibilidade pode ser definida com uma técnica que permite de forma controlada conduzir experimentos e investigações com o uso de um modelo de simulação. Esta permite avaliar impactos associados:

    (a) as alterações dos valores das variáveis de entrada e dos parâmetros do sistema, e

    (b) das mudanças estruturais em um modelo.

    ttp://wwwariosilvio/projetos1/Analise/ANALISE_DE_SENSIBILIDADE.doc


ID
18952
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Economia
Assuntos

Considere as seguintes proposições em relação à teoria do consumidor, supondo-se uma cesta constituída de apenas dois bens, X e Y:

I. A inclinação da curva de restrição orçamentária depende da renda do consumidor e dos preços relativos dos bens X e Y.
II. O efeito total de uma variação de preços na escolha ótima do consumidor pode ser decomposto em dois efeitos: efeito-renda e efeito-substituição.
III. Se X for um bem de Giffen, o efeito-substituição é maior, em valor absoluto, que o efeito-renda.
IV. No ponto de escolha ótima do consumidor, a taxa marginal de substituição entre dois bens X e Y é igual à razão entre seus preços.
V. As curvas de indiferença têm sua concavidade voltada para baixo.

Está correto o que se afirma em

Alternativas
Comentários
  • I- linha de restrição orçamentária: é a linha que limita a capacidade de aquisição do consumidor (relacionando 2 produtos).
    - reta x: alimento
    - reta Y: vestuário
    Se o preço de vestuario aumentar, então irei consumí-lo menos e terei mais $ para consumir alimento = a inclinação da reta se altera.
    Se aumenta a minha renda, simplesmente consumirei mais dos dois produtos e a reta somente se deslocará para cima, mas a inclinação não mudará.

  • II- Bem de Giffen: são bens de pq valor, mas de grande importancia no orçamento dos consumidores de baixa renda. Uma elevação em seus preços faz com que o seu consumo tenda a aumentar, já que, embora o seu preço tenha aumentado, ainda são + baratos que os demais bens e como sobra menos renda pra adquirir outros bens (devido ao aumento) ele acabará consumindo maiores quantidades do bem de Giffen.
    Portanto este item esta incorreto já que ele não será substituído.
  • I - Restrição Orçamentária: PxQx + PyQy = RQy = R/Py - (Px/Py)QxInclinação da reta: - (Px/Py), ou seja, depende apenas dos preços relativos e não dos preços relativos e da rendaII - Efeito Total = Efeito-renda + Efeito-substituição.III - A definição de Bem de Giffen é da colega abaixo está correta (aumenta o preço, aumenta o consumo), mas há efeito substituição dado um aumento em seu preço, que é MENOR do que o efeito-renda.IV - Correto: TMS(x,y) = - Py/PxV - As curvas de indiferença têm suas concavidades voltadas para CIMACorretas: II e IV => Alternativa D
  • O resultado em que o valor da TMS é igual à razão entre os preços tem um poder analítico enganador. Imagine dois consumidores diferentes que tenham acabado de adquirir diversas quantidades de alimento e vestuário. Se os dois estivesse maximizando sua satisfação, você poderia dizer o valor de suas respectivas TMS observando o preço das duas mercadorias. O que você não poderia dizer, entretanto, seria a quantidade comprada de cada mercadoria, pois isso é determinado pela preferência individual de cada consumidor. 
  • Em economia, um Bem de Giffen é um produto para o qual um aumento do preço faz aumentar a sua demanda. Este comportamento é diferente dos da maioria dos produtos, que são mais procurados à medida que seu preço cai. Em termos microeconômicos, a elasticidade-preço da demanda por Bens de Giffen é positiva e, por consequência, sua curva de demanda é crescente. Outra repercussão microeconômica é que seu efeito renda é maior que o efeito substituição.

    Um exemplo de Bem de Giffen é o pão, assim como outros produtos básicos. Uma elevação moderada dos preços de pão pode levar a um maior consumo de pão, principalmente em famílias pobres, pois não há outro bem barato e acessível capaz de substituir o pão em sua dieta. Dessa forma, maiores gastos com pão levariam a uma redução do consumo de outros produtos alimentícios, o que obrigaria os mais pobres a consumir mais pão para sobreviver.

     

  • Correção das alternativas:

    I. A inclinação depende dos preços dos bens X e Y. A modificação na Renda irá DESCOLAR a curva de orçamento.

    II. Correta 
    III. Se X for um bem de Giffen, o efeito-RENDA é maior, em valor absoluto, que o efeito-SUBSTITUIÇÃO. 
    IV. Correta
    V. As curvas de indiferença têm sua concavidade voltada para CIMA.
  • Na real a "pegadinha" da primeira afirmação está na inclinação. Retire a palavra "inclinação" da afirmativa e ela estaria correta, pois a curva de restrição depende sim dos preços relativos E da própria renda, mas a sua inclinação é determinada tão somente pelos preços relativos, independente da renda.

  • Detalhe:

    No ponto de escolha ótima do consumidor, a taxa marginal de substituição

    entre dois bens X e Y é igual à razão entre seus preços.

    (NA SOLUÇÃO DE CANTO NÃO)

  • I. Errado! A renda afeta a posição da reta de restrição orçamentária, mas não a sua inclinação. A inclinação é dada apenas pelos preços relativos (-px/py).

    II. Perfeito! É exatamente isso sobre efeitos renda e substituição. A equação de Slutsky nos mostra isso, ao definir que o Efeito Total = Efeito Renda + Efeito Substituição.

    III. Errado. Se X for um bem de Giffen, o efeito renda é maior que o efeito substituição e atua em sentido contrário a este.

    IV. Perfeito! Esta é a regra para a otimização do consumidor: taxa marginal de substituição entre os bens igual à razão entre os preços dos bens. Ela ocorre porque, no equilíbrio, a inclinação da curva de indiferença (a TMS) iguala a inclinação da reta orçamentária (-px/py).

    V. É o contrário! Elas são convexas, ou seja, a sua concavidade é voltada para cima.

    Resposta: D

  • GAB: LETRA D

    Complementando!

    Fonte: Celso Natale - Estratégia

    Algumas dicas pra prova!!

    • A inclinação da curva de restrição orçamentária depende da relação entre os preços dos bens, e não da renda do consumidor. As bancas adoram essa “pegadinha”. 

    •  As curvas de indiferença são geralmente convexaspois normalmente o consumidor prefere diversificar seu consumo, obtendo maiores utilidades de cestas mais equilibradas.

    • O formato convexo das curvas de indiferença implica que as médias serão preferidas aos extremos, pois esses pontos, necessariamente, pertencerão a curvas de indiferença mais altas. 

    • Curvas de indiferença de bens complementares têm formato em L, denotando sua TMS infinita na parte vertical e zero na parte horizontal.

    • A posição e a forma das retas orçamentárias para um consumidor dependem de seu nível de renda e dos preços dos bens por ela representados. 

    • A posição e a forma das curvas de indiferença dependem das preferências do consumidor, ou seja, na utilidade percebida por cada bem.

    • Se as curvas de indiferença do consumidor forem estritamente convexas, na cesta que representa a escolha ótima do consumidor, a taxa marginal de substituição entre os dois bens iguala, em valor absoluto, a razão de seus preços relativos.

    • A escolha ótima do consumidor deverá ser a cesta de bens, pertencente ao conjunto orçamentário do consumidor, que se situar na curva de indiferença mais alta. 

    • Cestas localizadas além da restrição não são escolhas possíveis ao consumidor e, portanto, não pode ser essa a escolha ótima. 

    •  As soluções de canto verificar-se-ão quando as curvas de indiferença forem côncavas ou retas, estas últimas no caso de bens substitutos perfeitos. Cuidado para não confundir côncavas com convexas. Tem um pequeno macete: o acento circunflexo “^” de côncava lembra uma curva desse formato.

    • O consumidor escolherá apenas um dos bens sempre que suas curvas forem côncavas ou retas. A formato côncavo denota preferência pela especialização, ou seja, por consumir apenas um dos bens, separadamente. Curvas de indiferença retas (negativamente inclinada) aparecem quando o consumidor é indiferente em relação aos bens e, portanto, escolherá consumir o somente o mais barato

    • O fato de um consumidor considerar que medicamentos de marcas específicas e medicamentos genéricos sejam equivalentes implica que, para esse consumidor,  A TMS(taxa marginal de substituição) SERÁ CONSTANTE. TMS nula só ocorre quando o consumidor não está disposto a abrir mão de nenhuma unidade do bem 2 em troca do bem 1, ou seja, no trecho horizontal da curva de indiferença. 
  • Jetro Coutinho e Paulo Ferreira | Direção Concursos

    09/03/2020 às 23:00

    I. Errado! A renda afeta a posição da reta de restrição orçamentária, mas não a sua inclinação. A inclinação é dada apenas pelos preços relativos (-px/py).

    II. Perfeito! É exatamente isso sobre efeitos renda e substituição. A equação de Slutsky nos mostra isso, ao definir que o Efeito Total = Efeito Renda + Efeito Substituição.

    III. Errado. Se X for um bem de Giffen, o efeito renda é maior que o efeito substituição e atua em sentido contrário a este.

    IV. Perfeito! Esta é a regra para a otimização do consumidor: taxa marginal de substituição entre os bens igual à razão entre os preços dos bens. Ela ocorre porque, no equilíbrio, a inclinação da curva de indiferença (a TMS) iguala a inclinação da reta orçamentária (-px/py).

    V. É o contrário! Elas são convexas, ou seja, a sua concavidade é voltada para cima.

    Resposta: D


ID
18955
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Economia
Assuntos

É correto afirmar:

Alternativas
Comentários
  • (A) Deslocará a curva de demanda para a ESQUERDA. (se os bens fossem SUBSTITUTOS, a alternativa estaria correta)(B) Até onde eu sei, o gasto total dos consumidores na aquisição de um bem é limitado pela RENDA e não pela elasticidade.(C) É a definição de Bem Essencial (Bem Normal segue a "lei da demanda": queda na renda acarreta em queda no consumo do bem) (D) Equilíbrio: Qo = Qd // 400 = 800 - 4P >>> P* = 100 (P* = Preço de Equilíbrio).(E) Excedente do consumidor: área do triângulo formado entre o eixo do preço, a curva de demanda e a linha de preço do bem.Qd = 1000 - 5P e P* = 150 >> Qd = 1000 - 5.(150) => Q* = 250Qdo Q = 0 >> 1000 - 5P = 0 >> P = 200Triângulo do Excedente do Consumidor: Altura: no eixo do preço >> 200 - 150 = 50Base: 250 - 0 = 250Excedente do Consumidor = Área do triângulo = (base X altura)/2EC = (50 X 250)/2 = 6.250Alternativa CORRETA
  • Em relação ao item (b), o gasto total dos consumidores com a aquisição de um bem X, cuja curva de demanda é linear, atinge o máximo quando a elasticidade-preço da demanda for, em módulo, igual a UM.
    Para compreendermos isto, considere a seguinte curva de demanda linear: 
    QD = a - b P
    A receita total (RT) é obtida multiplicando-se a função anterior por P:
    RT = P . QD = a P - b P2
    O máximo desta função é obtido igualando-se a zero a derivada em relação a Q:
    dRT/dQ = a - 2 b P = 0
    Conclui-se que: P = a/2b
    Substituindo em QD = a - b P:
    QD = a/2
    Calculando-se a elasticidade em P = a/2b e QD = a/2:
    ED = P/Q dQ/dP = P/Q . (-b) = - b P/Q = - b (a/2b)/(a/2) = -1
    Em módulo: 1


  • A alternativa (a) está incorreta exatamente pelo conceito de bem complementar. "Dois bens são complementares se um aumento no preço de um deles ocasionar uma redução na quantidade demandada do outro".
    O gasto total dos consumidores com a aquisição de um bem X, cuja curva de demanda é linear, atinge o máximo quando a elasticidade-preço da demanda for igual a UM. No ponto em que a elasticidade for igual a 0 a demanda é máxima, mas não o gasto.
    Obs: Quem tiver o livro Microeconomia Pindick & Rubinfeld pode consultar na pag 32, que fica mais claro.
  • GAB: LETRA E

    Complementando!

    Fonte: Celso Natale - Estratégia

    LETRA A - Falando em bens complementares, podemos imaginar que o bem X é automóvel e o bem Y é gasolina. Se aumentar o preço da gasolina, para onde vai a demanda por automóveis? Isso mesmo: vai diminuir. E tanto a oferta quanto a demanda diminuem quando suas curvas vão para a esquerda. Alternativa errada.

    LETRA B - O gasto total do consumidor é a mesma coisa que a receita total do produtor. O gasto máximo corresponde a uma elasticidade unitária. Alternativa errada!

    LETRA C - Se a renda diminuir e o consumidor passar a demandar mais de um bem, ele não tem nada de normal! Aliás, essa é a definição de bem inferior. Alternativa errada!

    LETRA D - O preço de equilíbrio é aquele no qual a oferta e demanda são iguais. Perceba que a Quantidade Ofertada é fixa em 400 unidades, e nos foi dada pela alternativa. Já a quantidade demandada é igual a 800-4P.

    Então, o preço de equilíbrio será aquele que torna “800-4P=400”.

    Resolvendo a equação:

    800-4P = 400

    400=4P

    400/4=4P/4 (por fim, dividimos os dois lados por 4)

    100=P (eis o nosso resultado, o preço de equilíbrio é 100)

    A alternativa está errada!

    LETRA E - Essa equação (QD=1000-5P) denota uma demanda linear, ou seja, a curva da demanda será...bem, reta! Então, primeiro precisamos montar a curva, partindo da equação. Em seguida, localizaremos o ponto onde o preço de mercado é 150 e, por fim, calcularemos o excedente do consumidor. Vem comigo!

    1. Vamos descobrir qual o preço que faz com que a quantidade demandada seja nula/zero:

    QD = 1000 - 5P

    ...primeiro, trocamos o QD por zero...

    0 = 1000 - 5P

    5P=1000

    P=200

    2. Agora que sabemos que ao preço de 200, nenhuma quantidade será demanda, vamos descobrir qual quantidade será demanda a um preço nulo/zero.

    QD = 1000 - 5P

    ...agora, vamos trocar o P por zero...

    QD=1000-5X0

    ...resolvendo...

    QD=1000

    3.A alternativa já nos disse que o preço de equilíbrio é 150, então, para achar o ponto de equilíbrio, só precisamos da quantidade de equilíbrio. Vamos calcular

    QD=1000-5P

    ...trocamos P por 150...

    QD=1000-5x150

    ...resolvendo...

    QD=1000-700

    ...e resolvendo...

    QD=250

    4.O excedente do consumidor é o triângulo acima do ponto de equilíbrio. E lembre-se que seu professor de matemática do colégio disse que a área do triânguloé sua base multiplicada pela sua altura dividida por dois (BxH/2)

    BxH/2=

    250x50/2=

    6250

    --

    Outra maneira de resolver:

    Quantidade de equilíbrio (QD) X (Preço que faz a demanada ficar nula - Preço de equilíbrio) -> O resultado divide por 2

  • Questão muito boa....... pra chutar na prova rsrsrs


ID
18958
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Economia
Assuntos

Supondo-se um único produtor, se a curva de demanda de mercado for contínua e representada pela equação linear P = 400 - 0,1 QD , é correto afirmar:

Alternativas
Comentários
  • (A)Receita Total (RT) = P.Q // Receita Média (Rme) = RT/Q = P.Q/Q => Rme = PQ* = 1000 => P = 400 - 0,1(1000) => P = 400 - 100 => P = Rme = 300(B)Função RT = P.Q = 400Q - 0,1Q^2 (Q^2 = Q elevado ao quadrado)Função Rme = RT/Q => Rme = 400 - 0,1Q Função Rmg = dRT/dQ => Rmg = 400 - 0,2Q (dRT/dQ = derivada)Como o coeficiente de inclinação da Rmg é maior do que a da Rme e ambas interceptam o eixo P em P = 400 (qdo Q = 0), ela será sempre MENOR.(C) CORRETOCondição de equilíbrio de qualquer mercado: maximizar a RT, que ocorre quando dRT/dQ = 0, ou seja, qdo Rmg = 0(D)P = 150 => 150 = 400 - 0,1Q >> Q = 2500 >> RT = P.Q = 150.2500 = 375.000P = 130 => 130 = 400 - 0,1Q >> Q = 2700 >> RT = P.Q = 130.2700 = 351.000(A Receita Total do produtor diminuiu)(E)Q* = 1500Rmg = 400 - 0,2(1500) >> Rmg = 100
  • Rodrigo, só um detalhe na sua explicação do Item (E). Na verdade, sob Q = 1500, a RMg equivale a 250 já que RMg = RT/Q, RMg = P.Q/Q e RMg = 250.1500 / 1500, RMg só pode ser 250. Não é isso? 

  • A alternativa "D" está incorreta porque para preços inferiores a R$ 200,00 a elasticidade da demanda é inelástica, logo quando o preço declina, a quantidade demandada aumenta e a receita diminui.

    Ex1: Ao preço de 150, a quantidade demandada é de 2.500 unidades e a receita total é de 375.000.
    EX2: Ao preço de 130, a quantidade demandada é de 2.700 unidades e a receita total é de 351.000.
     

  • Pessoal, é possível fazer essa questão sem nenhum cálculo. É só lembrar desse gráfico:



    Com ele vc pode tirar todas as conclusões que foram tiradas nos cálculos e se percebe que quando Rmg = 0, Receita total é igual a zero. Poucos matérias colocam essa curva, não sei pq.....Ela facilita e muito o entendimento e não fica na decoreba.....E desculpem pelo desenho, mas que minhas habilidades no paint não são muito boas....ahuahuahua
  • Ficheiro:Teoria da Firma - q PMe PMg.gif
    q = produto total
    PMe = Produto Médio
    PMg = Produto marginal

ID
18961
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Economia
Assuntos

Assinale a alternativa correta.

Alternativas
Comentários
  • b) ONDE ESTÁ O ERRO ?

    Economia de escala
    é aquela que organiza o processo produtivo de maneira que se alcance a máxima utilização dos fatores produtivos envolvidos no processo, procurando como resultado baixos custos de produção e o incremento de bens e serviços.

    Ela ocorre quando a expansão da capacidade de produção de uma empresa ou indústria provoca um aumento na quantidade total produzida sem um aumento proporcional no custo de produção.

    Como resultado, o custo médio do produto tende a ser menor com o aumento da produção. Mais especificamente, existem economias de escala se, quando se aumentam os fatores produtivos (trabalhadores, máquinas, etc.), a produção aumenta mais do que proporcionalmente. Por exemplo, se forem duplicados todos os fatores produtivos, a produção mais do que duplicará.  
  • Imagino que o erro da letra 'b' seja na parte dos fatores de 'produção fixos'... Se são fixos, não haverá aumento na quantidade.
  • No curto prazo, os fatores de producao fixo nao se alteram. Visto isso, a alternativa estaria correta se fosse:aumento da produção é mais que proporcional ao aumento da quantidade dos fatores de produção variáveis.
  • b) Ocorrem economias de escala no curto prazo,

    Errado, pois economias de escala ocorrem apenas no longo prazo.

  • Pelo gabarito, letra A é a correta.
  • Só uma observação: alguns responderam aqui como se a questão estivesse pedindo a alternativa errada, quando na verdade apenas uma é correta, de acordo com a questão.
  • RESPOSTA: A

    Seja a seguinte função de produção do tipo Cobb-Douglas:

    F (K,L) = A KaLb

    Se a função é homogênea de grau 1, então a soma dos expoentes a + b = 1.

    No curto prazo, considere-se que o fator K seja fixo e o L, variável.

    Como o expoente b do fator L deve ser menor que 1, segue-se que a produtividade marginal do fator variável é decrescente no curto prazo.

    A produtividade marginal é calculada por meio da derivada da função produção em relação ao fator variável, neste caso. Ela deverá assumir o seguinte aspecto: Ab KaLb-1. Como b - 1 < 0, isso implica que ela será matematicamente decrescente no curto prazo.
  • Em termos matemáticos poderíamos fazer assim:

    1) A função de produção homogênea de grau um como uma Cobb-Douglas ==> y = f(K,L) = K0,1L0,9 (a soma dos expoentes é igual à um);

    2) Supondo o fator L (trabalho) como o fator variável, temos que a produtividade marginal do trabalho é igual à PMgL = (0,9).K0,1.L(-0,1)

    3) O fator multiplicativo (0,9) informa que qualquer que seja o aumento de mão-de-obra, ampliará a produção, mas à taxas decrescentes (mantido o fator K constante, é claro)!
       
    Resposta correta: Letra "a".
  • Os dois comentários anteriores explicam bem por que a alternativa a) é a correta. Vamos focar, então, nos erros das demais alternativas:
    b) Ocorrem economias de escala no curto prazo, quando o aumento da produção é mais que proporcional ao aumento da quantidade dos fatores de produção fixos.
    -> No curto prazo, pressupõe-se que apenas os fatores de produção variáveis variem. Para entender isso, é mais fácil imaginar uma fábrica. Dentro dela, existem trabalhadores (fator variável) e a linha de produção (fator fixo). Em uma semana, o que é mais fácil: demitir/contratar trabalhadores ou expandir a linha de produção (isto é, comprar e instalar máquinas, mudar as máquinas existentes para um novo galpão, etc.)? Naturalmente, a primeira opção é mais viável. No curto prazo, apenas os fatores de produção variáveis mudam. Assertiva errada por se referir ao aumento dos fatores de produção FIXOS no CURTO PRAZO.
    c) A reta de isocusto corresponde ao lugar geométrico das combinações de quantidades de dois fatores fixos que implicam o mesmo volume de produção.
    -> A reta de ISOCUSTO (iso->igual, ou seja, custo igual) representa combinações diferentes de produção que geram o mesmo CUSTO. Sua contrapartida é a ISOQUANTA (quantidade igual), curva que associa diferentes combinações de insumos que geram a mesma QUANTIDADE produzida (ou volume de produção). Assertiva errada por trocar os conceitos de ISOCUSTO e ISOQUANTA.
    d) Ocorrem deseconomias de escala quando, dada uma proporção de aumento da quantidade dos fatores de produção variáveis, a quantidade produzida do bem X se eleva na mesma proporção.
    -> Com deseconomias de escala, o que ocorre é que você aumenta a quantidade de fatores de produção, mas a quantidade produzida se eleva em proporção MENOR do que o aumento nos fatores. Exemplo simples para ilustrar: você aumenta a quantidade de trabalhadores em 10%, mas sua produção se eleva em apenas 2%. Assertiva errada por associar DESECONOMIA com MESMA PROPORÇÃO.
    e) No longo prazo, a combinação ótima de fatores de produção é obtida quando a taxa marginal de substituição técnica for superior à razão entre seus preços relativos.
    -> A combinação ótima de fatores ocorre quando a Taxa Marginal de Substituição Técnica (inclinação da isoquanta) é IGUAL à razão entre seus preços relativos (inclinação da isocusto). Graficamente, essa igualdade (TMST=Px/Py) garante que a Isoquanta tangencie a isocusto. Para os que preferem a Teoria do Consumidor, a situação é análoga à do consumidor que maximiza sua utilidade ao igualar sua Curva de Indiferença à restrição orçamentária. Nesse caso, a TMS=Px/Py. 
  • Segundo o Professor Héber Carvalho: "

    O caso geral e mais comum é quando a produtividade marginal do fator de produção variável (estamos considerando o curto

    prazo, onde só um fator varia) é decrescente. Ao mesmo tempo, a função de produção Cobb-Douglas homogênea de grau 1 também representa este o caso geral, mais comum, mais usado. A meu ver, a assertiva estaria errada pelo uso da palavra estritamente. Dependendo do emprego do fator de produção, podemos ter produtividade marginal crescente. Assim, o uso da palavra estritamente tornaria a assertiva errada. No entanto, conforme veremos, as outras alternativas são escandalosamente mais erradas. Por isso, devemos marcar a alternativa A, que é a menos ruim.

  • a) Perfeito! Se temos uma função de produção do tipo Cobb-Douglas homogênea de grau 1, cada insumo está elevado a um expoente positivo inferior a 1 e a soma deles é igual a 1 (por exemplo, 0,3 e 07). Neste caso, ambos os fatores terão produtividade marginal decrescente, pois tanto o expoente de A quanto o de B são, individualmente, menores que 1.

    b) Podemos parar antes da vírgula já! Rendimentos de escala só ocorrem no longo prazo (e não no curto, como afirmou a questão)

    c) Essa é a definição de isoquanta. A isocusto é a combinação de diferentes quantidades de fatores que implicam no mesmo custo de produção.

    d) Errado! Há deseconomias de escala se a variação da quantidade de insumos causa variação menos do que proporcional na produção. Ou seja, se dobramos os insumos e a produção menos do que dobra.

    e) Não mesmo! A combinação ótima se dá quando a TMST é IGUAL à razão entre os preços dos insumos.

    Resposta: A

  • Jetro Coutinho e Paulo Ferreira | Direção Concursos

    09/03/2020 às 22:27

    a) Perfeito! Se temos uma função de produção do tipo Cobb-Douglas homogênea de grau 1, cada insumo está elevado a um expoente positivo inferior a 1 e a soma deles é igual a 1 (por exemplo, 0,3 e 07). Neste caso, ambos os fatores terão produtividade marginal decrescente, pois tanto o expoente de A quanto o de B são, individualmente, menores que 1.

    b) Podemos parar antes da vírgula já! Rendimentos de escala só ocorrem no longo prazo (e não no curto, como afirmou a questão)

    c) Essa é a definição de isoquanta. A isocusto é a combinação de diferentes quantidades de fatores que implicam no mesmo custo de produção.

    d) Errado! Há deseconomias de escala se a variação da quantidade de insumos causa variação menos do que proporcional na produção. Ou seja, se dobramos os insumos e a produção menos do que dobra.

    e) Não mesmo! A combinação ótima se dá quando a TMST é IGUAL à razão entre os preços dos insumos.

    Resposta: A


ID
18964
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Economia
Assuntos

No curto prazo, admitindo-se uma função de produção contínua, a lei das proporções variáveis e a constância dos preços dos fatores de produção, é correto afirmar que

Alternativas
Comentários
  • (A) Esse é o comportamento do PRODUTO médio. O Custo Médio decresce e após um certo momento, ele começa a crescer (a curva tem a forma de um "U").(B) Qdo o Cmg começa a crescer, o Cme e o CVme continuam caindo, até o ponto em que o Cmg cruza em seus pontos mínimo (tanto na curva do Cme como na do CVme).(C) CF total é constante, mas o CFme é decrescente.(D) Correta(E) O Cmg é inferior ao CVme até o momento em que as duas curvas se cruzam. Após esse ponto, o Cmg será sempre superior ao CVme
  •  A resposta dessa questão é comum em concursos!!! Praticamente em toda prova de micro cai essa mesma perguta!!!Se não entenderam, pelo menos decorem!!!
  • http://www.scielo.br/img/revistas/resr/v43n4/27754f1.gif

ID
18967
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Economia
Assuntos

Considere as proposições a seguir.

I. A curva de oferta de curto prazo de uma empresa em um mercado de concorrência perfeita é dada pelo ramo ascendente da curva de custo variável médio acima do ponto de cruzamento desta com a curva de custo marginal.
II. A empresa monopolista maximizará seu lucro produzindo a quantidade para a qual o preço do bem e o custo marginal da produção sejam iguais.
III. No mercado de concorrência perfeita, uma empresa não deve operar caso o preço de seu produto esteja compreendido entre o custo variável médio e o custo total médio da quantidade produzida.
IV. O monopólio é uma estrutura de mercado menos eficiente do que a concorrência perfeita, porque no equilíbrio do monopólio o preço é maior que o custo marginal.
V. A concorrência monopolística é uma estrutura de mercado em que há um grande número de pequenas empresas que fabricam produtos diferenciados.

Está correto o que se afirma APENAS em

Alternativas
Comentários
  • Questão fácil de ser resolvida, basta se analisar o item
    "II. A empresa monopolista maximizará seu lucro produzindo a quantidade para a qual o preço do bem e o custo marginal da produção sejam iguais."

    É falso. Quando o custo marginal = preço, ocorre o lucro máximo na concorrência perfeita.

    No monopólio, para que o mercado absorva maiores quantidades do produto, tem que baixar os preços. Em consequência: Receita Marginal < Preço.
  • I. FALSO // A Curva de Oferta é dada pela Curva de Custo Marginal acima da Custo Variável Médio.II. FALSO // Essa é a condição de equilíbrio da CONCORRÊNCIA PERFEITA. No Monopólio, o equilíbrio ocorre quando Rmg = Cmg; nesse ponto, P > Cmg.III. FALSO // Pode operar sim, contanto que o Custo Marginal esteja acima do Custo Variável Médio.IV. CORRETO // O monopólio é uma estrutura de mercado menos eficiente do que a concorrência perfeita, porque no equilíbrio do monopólio o preço é maior que o custo marginal.V. CORRETO // A concorrência monopolística é uma estrutura de mercado em que há um grande número de pequenas empresas que fabricam produtos diferenciados.Alternativa E
  • I. É precisamente o inverso: A curva de oferta de curto prazo de uma empresa em um mercado de concorrência perfeita é dada pelo ramo ascendente da curva de custo marginal acima do ponto de cruzamento desta com a curva de custo variável médio.

    II. Errado. Isso vale apenas em concorrência perfeita porque lá temos que a receita marginal é o próprio preço.

    III. Errado! Esse é precisamente o ponto em que a firma deve operar mesmo com prejuízo porque a receita está suficiente para cobrir seus custos variáveis e ainda compensar parte do custo fixo. Ou seja, o prejuízo é menor do que simplesmente pagar todo o custo fixo sem produzir.

    IV. É exatamente isso! A menos que o monopolista discrimine preços perfeitamente, ele pratica um preço acima do custo marginal, de forma que temos ineficiência.

    V. Perfeita definição de concorrência monopolística.

    Resposta: E

  • GAB: LETRA E

    Complementando!

    Fonte: Celso Natale - Estratégia

    Este  tipo  de  questão  deve  ser  feito  com  tática.  Observe  que  todas  as  alternativas,  exceto  E, afirmam que II está correta. Podemos começar por ela e se concluirmos que está incorreta, já podemos marcar E como o gabarito. Algumas vezes, ainda assim, podemos ficar inseguros, é normal. Mas não é o caso aqui.

    afirmativa  II  está  evidentemente  errada,  posto  que  o  poder  do  monopolista  consiste justamente em fixar seu preço acima do custo marginal. A igualdade RMg=CMg=preço é válida como maximização do lucro da firma competitiva.

  • Jetro Coutinho e Paulo Ferreira | Direção Concursos

    02/04/2020 às 16:35

    I. É precisamente o inverso: A curva de oferta de curto prazo de uma empresa em um mercado de concorrência perfeita é dada pelo ramo ascendente da curva de custo marginal acima do ponto de cruzamento desta com a curva de custo variável médio.

    II. Errado. Isso vale apenas em concorrência perfeita porque lá temos que a receita marginal é o próprio preço.

    III. Errado! Esse é precisamente o ponto em que a firma deve operar mesmo com prejuízo porque a receita está suficiente para cobrir seus custos variáveis e ainda compensar parte do custo fixo. Ou seja, o prejuízo é menor do que simplesmente pagar todo o custo fixo sem produzir.

    IV. É exatamente isso! A menos que o monopolista discrimine preços perfeitamente, ele pratica um preço acima do custo marginal, de forma que temos ineficiência.

    V. Perfeita definição de concorrência monopolística.

    Resposta: E


ID
18970
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Economia
Assuntos

É correto afirmar:

Alternativas
Comentários
  • (A) Errada
    A concorrência à Cournot caracteriza-se por a decisão das empresas ser sobre as QUANTIDADES a produzir.

    (B)Correta
    De acordo com o modelo da curva de demanda quebrada, cada empresa se defronta com uma curva de demanda que é quebrada ao preço corrente. Se uma empresa aumentasse seus preços, a maioria dos consumidores passaria a adquirir produtos do concorrente. Esse raciocínio implica uma demanda altamente elástica para aumentos de preço. Se a empresa, entretanto, diminuísse seus preços, seus concorrentes também reduziriam seus preços. Isso implica uma curva de demanda mais inelástica para reduções de preço do que para aumentos de preço. Essa quebra na curva de demanda implica uma descontinuidade na curva de receita marginal, tal que apenas grandes variações no custo marginal levam a variações no preço. Apesar de conseguir reproduzir o fenômeno da rigidez de preço, esse modelo não explica como o preço rígido é determinado. A origem do preço rígido é explicado por outros modelos, tal como o desejo das empresas de evitar competição de preços mutuamente destrutiva.

    (C) Errada
    O duopólio de Bertrand modeliza-se de forma semelhante. A concorrência efetua-se agora pelos PREÇOS, e assume-se que os consumidores compram da empresa que marcar o menor preço.

    (D) Errada
    a empresa dominante do setor, determina o preço que maximiza seus lucros calculando a curva de demanda com que ela se defronta: ela subtrai, da demanda de mercado, a quantidade ofertada por todas as outras empresas para cada preço, e o resultado é a sua curva de demanda. A empresa líder escolhe a quantidade que iguala sua receita marginal a seu custo marginal. O preço de mercado é o preço ao qual é vendida a quantidade que maximiza os lucros da empresa líder. A esse preço, as seguidoras abastecem o resto do mercado.

    (E) Errada
    Ao diminuir o preço, a empresa que “burla” o acordo pode aumentar sua participação no mercado e seus lucros. Quanto maior o preço, maior o incentivo para isto.

ID
18973
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Economia
Assuntos

Uma situação econômica é dita eficiente de Pareto quando:

Alternativas
Comentários
  • Eficiência ou ótimo de Pareto é um conceito de economia desenvolvido pelo italiano Vilfredo Pareto.

    Uma situação econômica é ótima no sentido de Pareto se não for possível melhorar a situação, ou, mais genericamente, a utilidade, de um agente sem degradar a situação ou utilidade de qualquer outro agente econômico.

    Numa estrutura ou modelo econômico podem coexistir diversos ótimos de Pareto. Um ótimo de Pareto não tem necessariamente um aspecto socialmente benéfico ou aceitável.

    Por exemplo, a concentração de rendimento ou recursos num único agente pode ser ótima no sentido de Pareto.
  • Ótimo de Pareto, é uma situação onde se consegue a melhoria em uma situação em detrimento de outra, na prática a melhora de um indivíduo tem como resultado a piora de outro.

    Exemplo prático
    Uma um garoto recebe de mesada R$100,00 todo mês, e este dinheiro é usado da seguinte forma:


    R$50,00_ gastos com lazer,


    R$50,00_ gastos com cultura.
    Se este garoto resolve gastar R$70,0 com lazer, o seu gasto em cultura passa a ser de R$30,00 ou seja, melhorou seu gasto com lazer em detrimento do gasto com cultura.
    A outra opção é aumentar o gasto com cultura e diminuir o gasto com lazer.
    Moral da estória, isso é o ótimo de Pareto

  • Letra "A"

    Esquema para memorizar.

    Econômica Pareto --> Aumento do bem de uma pessoa.
                                       --> Só ocorre com a diminuição de outra.

    Pareto Equilíbrio = Custo Marginal = Receita Marginal 
                                      Produz Unid. a +    Vende Unid. a +
  • Ótima a explicação do -Di£go C.A. Obrigado.
  • DICA: A representação gráfica da situação econômica "Pareto eficiente" é UM PONTO sobre a FRONTEIRA DE POSSIBILIDADES DE PRODUÇÃO (FPP).
    Note que, neste caso, tanto o ponto A quanto o ponto B são Pareto eficientes, uma vez que não é possível aumentar o consumo de Ananás sem que haja redução no consumo de Peixe. 
    O ponto D, por outro lado, não é Pareto eficiente porque é possível aumentar o consumo de um bem (ananá), sem que isso aconteça em detrimento do consumo do outro bem (peixe) - até encontrar um ponto Pareto eficiente (A, B, ou qualquer outro ponto SOBRE a FPP). 
    O raciocínio é análogo no caso do bem-estar dos agentes econômicos.

    Obs: gráfico não é de minha autoria.

ID
18976
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Economia
Assuntos

Em relação aos mercados caracterizados por informação assimétrica, é correto afirmar:

Alternativas
Comentários
  • (A) Risco Moral: ocorre APÓS a assinatura do contrato. Ex: vc é muito cuidadoso com o seu carro e faz um seguro de acordo com suas características. Uma vez segurado, vc "relaxa" em seus cuidados e aumenta a propensão à ocorrência do sinistro.(B) Seleção Adversa: ocorre ANTES da assinatura do contrato. Ex: venda de carro. O vendedor sabe perfeitamente quais são as características do carro, mas o comprador não.(C) uma maneira de eliminar a seleção adversa no mercado de trabalho é conhecer melhor a força de trabalho que se vai contratatar e isso pode ocorrer através de análise de currículo ou de entrevistas.(D) a Informação Assimétrica traz incerteza e toda incerteza traz ineficiência.(E) CORRETO // Definição de Sinalização: "Os sinais de mercado são instrumentos e/ou mecanismos que permitem a vendedores ou compradores aumentar o grau de informação da outra parte (compradores ou vendedores), contribuindo assim para diminuir os prejuízos à eficiência do mercado".
  • seleção adversa: forma de falha de mercado que ocorre quando, por causa de informações assimétricas, produtos de diferentes qualidades são vendidos a um preço único; dessa maneira, vendem-se inúmeros produtos de baixa qualidade e pouquíssimos de alta qualidade. Exemplo, operadora de cartões de crédito que oferece uma taxa de juros única a todos os seus clientes: os clientes bons pagadores, que considerarem a taxa alta não serão clientes, e somente serão clientes aqueles clientes não pagadores, eles não vão pagar a dívida mesmo, então a taxa alta não é problema para eles. Em um caso extremo só maus pagadores serão clientes, o que força ainda mais o aumento da taxa e assim por diante.

    risco moral: ocorrência relacionada às ações da parte segurada que não podem ser observadas pela parte seguradora, mas podem afetar a probabilidade ou magnetude de um pagamento associado a um sinistro. Por exemplo: se minha casa está segurada contra furto, posso deixar a casa destrancada quando sair.

    sinalização de mercado: processo pelo qual os vendedores enviam sinais aos compradores, trasmitindo informações sobre a qualidade do produto. Exemplos: certificados de garantia.

    fonte: microeconomia Pindyck & Rubinfeld
  • Sinalizações, como garantias por exemplo, reduzem o efeito da assimetria de informação.


ID
18982
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Economia
Assuntos

As dimensões do setor público no Brasil vêm aumentando nas últimas décadas. Uma das possíveis explicações é a chamada Lei de Wagner, a qual estabelece que

Alternativas
Comentários
  • Segundo a Lei de Wagner: "a medida que o nível de renda per capita se eleva em países que se desenvolvem industrialmente, cresce a importância relativa do setor público"
  • Lei de Wagner "Gastos do Governo crescem exponencialmente mais rápido que o crescimento do PIB em qualquer estado progressista"Finanças Públicas para Concursos - Marlos Vargas - ElsevierLei de Wagner: "a medida que o nível de renda per capita se eleva em países quese desenvolvem industrialmente, cresce a importância relativa do setor público", ver Bird (1970).
  • Lei de Wagner: conforme aumenta o grau de urbanização/crescimento das cidades, os gastos públicos aumentam mais que o proporcional. Isso pq os cidadãos irão demandar mais serviços públicos, pois aumenta a população, aumenta a complexidade das cidades (maior demanda por metrôs, viadutos, centrais de tratamento de esgoto). Em outras palavras, a demanda global dos bens e serviços produzidos pelo governo tem elasticidade-renda maior que a unidade (per capita).
  • O economista alemão Adolph Wagner formulou a famosa "LEI DOS DISPÊNDIOS PÚBLICOS CRESCENTES" ou "LEI DO CRESCIMENTO INCESSANTE DAS ATIVIDADES ESTATAIS", também conhecida como "LEI DE WAGNER".

    Wagner postulou nos anos 1880, com base nos acontecimentos da Revolução Industrial, o seguinte enunciado básico:

    "À medida que cresce o nível de renda em países industrializados, o setor público cresce sempre a taxas mais elevadas, de tal forma que a participação relativa do governo cresce com o próprio ritmo de crescimento do país."
  • A referida lei Wagner afirma que a despesa pública cresce com o rendimento e no entanto esse crescimento se da de forma mais rapida que em relaçao ao rendimento, resultando em uma elasticidade-rendimento da despesa pública.

ID
18985
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Contabilidade Pública
Assuntos

É um gasto público classificado como despesa de capital:

Alternativas
Comentários
  • Despesas de Capital: referem-se ao conceito de investimento do setor governamental, são despesas orçamentárias realizadas de forma direta ou indireta pela Administração Pública (Gerencial), com a intenção de adquirir ou constituir bens de capital que irão contribuir para a produção de novos bens e serviços, e que, ao contrário das despesas correntes, geram aumento patrimonial resultante de mutação compensatória em razão da incorporação patrimonial do bem ou produto produzido ou adquirido, tais como: edifícios, aparelhos de ar condicionado, veículos, computadores, rodovias, praças, parques e jardins, entre outros.

    São divididas nos seguintes grupos de natureza da despesa, a saber:

    - Investimentos;
    - Inversões Financeiras;
    - Transferências de capital.

  • Primeiramente gostaria de saber se há diferença no
    gabarito desta questão, quando consideramos à ótica da
    (macro)economia e das finanças públicas. Estou
    estudando MacroEconomia e me exercitando quanto às
    questões de contabilidade nacional e grandes agregados
    econômicos.
    Ou seja, o gabarito seria diferente se pensarmos
    tão somente nos termos de finanças públicas? (finanças
    públicas é um título que não faz parte dos meus
    estudos preparatórios)

    Quanto à explicação do Carlos André (abaixo) me
    ocorre uma dúvida: ora, se despesa de capital são
    despesas orçamentárias realizadas com a itenção de
    adquirir e constituir bens de capital que irão
    contribuir para a produção de novos bens e serviços e,
    se despesa de capital não é despesa corrente que gera
    aumento patrimonial, como por exemplo, incorporação de
    Edíficios, então por que a Aquisição de Imóveis
    usados para uso de repartições públicas foi gabaritada
    nesta questão como sendo despesa de capital?
  • Despesas de Capital: referem-se ao conceito de investimento do setor governamental, são despesas orçamentárias realizadas de forma direta ou indireta pela Administração Pública (Gerencial), com a intenção de adquirir ou constituir bens de capital que irão contribuir para a produção de novos bens e serviços, e que, ao contrário das despesas correntes, geram aumento patrimonial resultante de mutação compensatória em razão da incorporação patrimonial do bem ou produto produzido ou adquirido, tais como: edifícios, aparelhos de ar condicionado, veículos, computadores, rodovias, praças, parques e jardins, entre outros.
    São divididas nos seguintes grupos de natureza da despesa, a saber:
    - Investimentos: São as dotações para o planejamento e a execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e a constituição ou o aumento do capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro. No conceito econômico as despesas de capital classificadas como investimento geram serviços que contribuem para o acréscimo ou incremento do Produto Interno Bruto - PIB. Exemplos: construção de escolas, construçaõ de hospitais, aquisição de elevadores, aparelhos de ar-condicionado, veículos, e, ainda, a criação ou o aumento de empresas industriais, agrícolas, dentre outros.
    - Inversões Financeiras: São as dotações destinadas à aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização; à obtenção de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e, ainda à constituição ou o aumento do capital de entidades de empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguro. No conceito econômico, as despesas de capital classificadas em inversões financeiras não geram serviços que contribuem para o acréscimo ou incremento do Produto Interno Bruto - PIB. Exemplos: aquisição de imóvel já em utilização, destinado à sede de um órgão público, aquisição de ações de uma empresa, criação ou aquisição de ações de um banco ou empresa comercial e concessão de empréstimos, entre outros.
    - Transferências de capital: São as dotações destinadas a investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devem realizar, independetemente de contrasprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo derivam diretamente da lei de orçamento ou de lei especial anterior, bem como as dotações para amortização da dívida pública. Exemplos: transferências voluntárias para construção de hospitais, escolas, creches e pagamento do principal da dívida pública, entre outros.
  • A) Despesa corrente.

    B) Despesa corrente.

    C) Despesa corrente.

    D) Despesa de capital => Lei 4.320/64, art. 12, § 5º, I.

    E) Despesa corrente.

ID
18988
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Economia
Assuntos

É característica dos bens públicos:

Alternativas
Comentários
  • Características dos bens públicos:

    - bem público é aquele cujo uso ou consumo é não-rival e não excludente.
    - o consumo de um bem público por qualquer indivíduo ou empresa não reduz a quantidade disponível para os outros indivíduos (Eficiência de Pareto).
    - é muito difícil excluir agentes que desejem consumir o bem público.
    - o mecanismo de mercado induz os indivíduos a não revelarem suas preferências com relação ao bem público.
    - o bem público é aquele que não se limita a um único consumidor, mas deve estar à disposição de todos.

    Para financiar a produção de bens públicos, o setor governamental utiliza-se da tributação, ou seja, dos impostos cobrados direta ou indiretamente dos agentes econômicos e dos cidadãos.

  • Já o Princípio da Rivalidade apregoa que um bem é rival quando o consumo realizado por um agente diminui automaticamente o consumo por outros agentes. O consumo é não rival quando o consumo por um agente não diminui o montante a ser demandado pelos demais indivíduos.

    http://www.forumconcurseiros.com/phpBB3/viewtopic.php?f=93&t=36487
  • (A) Princípio da NÃO-EXCLUSÃO do consumo (o consumo de um não exclui a possibilidade de consumo de outro).(B) Pode gerar tanto externalidades negativas como POSITIVAS.(C) CORRETO // Consumo não rival (Cmg da segunda unidade do bem é zero, ou seja, tanto faz produzir para 1 ou para 1.000).(D) Custo marginal É ZERO A PARTIR DA SEGUNDA UNIDADE.(E) Não necessariamente haverá deseconomias de escala em sua produção.
  • Bens públicos são aqueles que são não excludentes e não rivais no consumo (certa a alternativa C e errada a A).

    E vimos que o custo marginal não é próximo, mas igual a zero (errada a D).

    As alternativas B e E nada tem a ver com o estudo de bens públicos.

    Resposta: C


ID
18991
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Economia
Assuntos

A poluição é uma externalidade negativa que prejudica a eficiência econômica. Para limitá-la, os países têm recorrido a dois tipos de medidas: o padrão de emissão de poluentes (um limite legal que a empresa está autorizada a emitir que, se ultrapassado, tem como conseqüência multas elevadas) e as taxas de emissão de poluentes, tributo cobrado sobre cada unidade de poluente emitido pela empresa. Comparando-se ambas as medidas, é correto afirmar:

Alternativas
Comentários
  • Comentários que tinha no fórum concurseiros:

    Qual o erro da letra D? Se a curva de custo de redução de poluentes fosse menos inclinada, ela ficaria correta?
    Obrigado
    Jr
    Renata Castro Ventura (rvcv)
    Wed, 17/03/10, 02:07 AM
    Oi pessoa,

    Essa é uma das questões sobre falhas de mercado mais bem feitas que eu já vi. Muito boa. Quem acerta está muito fera na matéria ;-)

    Seu raciocínio está correto. Uma curva muito inclinada significa que os custos são muito inelásticos ou muito insensíveis, ou seja, não adianta muito o governo tentar corrigir esta fallha via tributação pois para a indústria ainda assim valerá a pena continuar poluíndo. Neste caso, então, os padrões funcionariam melhor por estabelecerem um limite que deve ser respeitado ou implicará em pesadas multas. Ou, de outra forma, taxas são instrumentos melhores quando a curva de produção for mais sensível, ou mais elástica ou menos inclinada.
  • Galera, recomendo o livro de Microeconomia, do Pindyck e Rubenfield... na página  585, ele explica exatamente como a questão foi criada, como diria aqui na minha terra "cagado e cuspido"! Bons estudos!
  • O colega Luka já mostrou o caminho das pedras. Pra quem não tem o livro:
    "Quando a curva do custo marginal externo for relativamente inclinada e a curva do custo marginal de redução, relativamente plana, o custo da não redução das emissões é elevado. Nesses casos, um padrão é preferível a uma taxa. Com informações incompletas, os padrões oferecem maior grau de certeza a respeito dos níveis de emissão de poluentes, porém apresentam um maior grau de incerteza em relação aos custos da redução. Por outro lado, as taxas oferecem certeza a respeito dos custos da redução, todavia deixam incerteza em relação aos níveis de redução de emissão de poluentes que serão obtidos. Portanto, a preferência entre as duas políticas dependerá da natureza da incerteza e dos formatos das curvas de custos". (PINDYCK, p. 585)
  • Percebam que a explicação dada pelo colega Carlos Manoel contradiz a explicação do livro Pindyck que diz que, quando a Curva de Cmg de redução for MENOS inclinada (ou mais sensível), a melhor opção é o padrão de poluição e não as taxas!



ID
18994
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Direito Tributário
Assuntos

De acordo com o Princípio da Eqüidade, um imposto sobre vendas com alíquota uniforme, incidindo sobre todas as vendas de bens e serviços de forma nãocumulativa, é

Alternativas
Comentários
  • Suponha que você tem um saco de arroz que custe R$ 10, sendo que R$ 2 correspondem aos tributos incidentes sobre o produto. Se você tem uma renda de R$ 100, o imposto corresponderá a 2% de sua renda. Agora, se você tem uma renda de R$ 1000, o mesmo saco de arroz, com a mesma alíquota de tributos, fará com que você gaste 0,2% de sua renda com impostos. Alternativa B(A) O imposto atinge a TODAS as faixas de renda(C) Um imposto progressivo aumenta a sua alíquota em função da capacidade contributiva da pessoa (quanto maior a renda, maior a alíquota do imposto).(D) Não existe "imposto proporcional". Ou ele é regressivo ou é progressivo.(E) Imposto Neutro é aquele que não provoca distorção nos preços relativos e, portanto, não causa realocação dos fatores de produção.
  • Só uma consideração acerca do post do colega Rodrigo, no que se refere à alternativa D e a existência de imposto proporcionais: de acordo com o professor Francisco Mariotti, "Os  impostos  proporcionais  ou  neutros  são  representados  pelos  impostos que  mantêm  uma  relação  constante  entre  a  alíquota  de  cobrança  e  a  renda". O professor Sérgio Mendes também traz nas suas aulas o conceito de imposto proporcionais...
  • Existe a figura do imposto proporcional mas ele é considerado regressivo.
  • Para quem, como eu, "boiou", vou fazer um passo a passo depois de rever a matéria:

    "Impostos sobre vendas" de bens e serviços podem ser inúmeros. Para responder a questão não é tão relevante assim.

    Isso é relevante: estamos tratando, nesta questão, de isonomia, e capacidade contributiva, e dos instrumentos para se alcaçar isso: progressividade e proporcionalidade.

    Art. 145, § 1º, CF: Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

    A progressividade é técnica de incidência de alíquotas variadas conforme também há a variação da base de cálculo.

    A CF traz 3 impostos progressivos: IR, IPTU e ITR.

    STF: todo imposto pode ser progressivo.

    Já a proporcionalidade é técnica de incidência de alíquotas uniformes, alíquota única, sobre bases de cálculos que variam. Proporcionalidade é instrumento "neutro" para se alcançar a isonomia. A proporcionalidade não é muito adequada para se efetivar a capacidade contributiva.

    Então, temos as seguintes premissas:

    1) para ter isonomia, precisa-se analisar corretamente a capacidade contributiva, com o fim de que o contribuinte seja tributado conforme ela;

    2) a capacidade contributiva é respeitada com a aplicação da progressividade, em regra. E,

    3) a progressividade é variação de alíquota conforme variação da base de cálculos.

    Progressividade = variação de AL conforme variação de BC = isonomia.

    Mas na questão temos:

    1) um imposto que incide sobre todo tipo de venda de todo tipo de bem e de todo tipo de prestação de serviço (bases de cálculos variados);

    2) uma alíquota uniforme, que não varia conforme a variação dessas bases de cálculo.

    O caso não se enquadra nas premissas acima para alcançarmos progressividade e isonomia, correto? Enquadra-se enquadra na proporcionalidade (aliq. uniforme e bc. variável).

    Segundo Geraldo Atabliba, “os impostos que não sejam progressivos – mas que tenham a pretensão de neutralidade – na verdade, são regressivos, resultando em injustiça e inconstitucionalidade”.

    Concluímos que o caso da questão traz hipóteses de imposto proporcional, regressivo, que não é justo e que tem a pretensão de ser neutro.


ID
18997
Banca
FCC
Órgão
TCE-SP
Ano
2008
Provas
Disciplina
Economia
Assuntos

O imposto que menos afeta a eficiência dos mercados em concorrência perfeita, ou seja, aquele que melhor atende ao princípio da neutralidade é o imposto

Alternativas
Comentários
  • Questão sacana. Princípio da Neutralidade: "a implantação de tributos não deve distorcer o sistema de preços relativos, pois este é o orientador da alocação dos recursos produtivos".Somente (D) e (E) violam esse princípio.(A) CORRETA >> é mais F.D.P. do ponto de vista da equidade ("quem ganha mais, paga mais"), pois tanto o que ganha $1 como aquele que ganha $1.000.000.000.000 pagaria o mesmo valor do tributo, porém, a questão não perguntou isso e, do ponto de vista da neutralidade, tal política tributária não afetaria as decisões de consumo nem das pessoas e nem as decisões de produção das empresas.(B) pode até ser a mais "justa", mas não é eficiente em função daqueles que estão próximos aos limites das faixas de incidência das tarifas. Aquele que se vê prestes a mudar de alíquota se pergunta se vale a pena se esforçar para conseguir um aumento de seu salário. Por exemplo: suponha que o limite entre duas faixas de alíquotas do IR seja R$ 2.000. O trabalhador que ganhe R$ 1990 e paga 10% (R$ 199) de IR não tem o menor estímulo para produzir mais/ganhar mais se ele passar a receber R$ 2010 e pagar 15% de IR (R$ 301).(C) é a mais a atende o princípio da neutralidade, mas não é a mais eficiente, pois afetaria tanto as empresas quanto os consumidores.
  • Conforme dispõe o princípio da Neutralidade, todo sistema tributário deve interferir o mínimo possível na alocação dos recursos disponíveis na economia, por parte do setor privado. O objetivo deste princípio é garantir que o sistema tributário não provoque distorções na alocação de recursos,prejudicando a eficiência da economia. Na estrutura tributária atual de nosso país, nenhum tributo satisfaz plenamente ao princípio da Neutralidade. Tributos sobre a produção, consumo e renda afetam as decisões dos agentes econômicos, portanto não satisfazem ao princípio da Neutralidade. O único imposto que satisfaz plenamente ao princípio da Neutralidade, pelo menos empiricamente, é o imposto fixo per capita. Este imposto não teria interferência nas decisões de alocação de recursos da economia, já que todos os habitantes de uma população pagariam um valor fixo do mesmo. Contudo,esta tributação é injusta, pois não leva em conta o nível de renda e riqueza das pessoas,desobedecendo ao princípio da Equidade.Gab:A.
  • Da maneira como está descrito no enunciado, me parece ser um imposto Lump-sum. Dessa forma o gabarito seria a "A" mesmo, tomando por base o texto abaixo (extraído do curso de Economia do Heber Carvalho).

    Lump-sum tax (ou tributo por montante único) é uma obrigação tributária de montante fixo, um tipo de imposto em que cada indivíduo paga um valor fixo, independentemente do montante da sua renda e do seu consumo. Por exemplo, se o governo decidir cobrar R$ 50,00 por mês de cada indivíduo, isto configura um lump sum tax.
    Do ponto de vista da eficiência econômica (sem levar em conta considerações de equidade2), o lump-sum tax é um tipo de imposto “ideal”. Como ele é um valor fixo cobrado de todos os cidadãos, ele não interfere na eficiência econômica das trocas, pois todos estão pagando o mesmo valor para o governo e têm suas rendas reduzidas no mesmo montante. Isto fará com que o comportamento de todos não seja alterado, e o equilíbrio (preços e quantidades) não seja alterado.
    Portanto, guarde o seguinte, em relação ao imposto lump-sum tax: o equilíbrio do mercado (como um todo, incluindo preço e quantidade de equilíbrio) não será alterado. Observe que, se a economia está em um ótimo de Pareto, e é cobrado um imposto do tipo lump-sum, a eficiência econômica não será prejudicada. Por isso, o lump-sum tax é considerado um imposto neutro (imposto eficiente).


    Abs.